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互聯網環境下類似商品或服務的認定,什么是專利導航?有哪些作用?

專利代理 發布時間:2024-03-20 13:42:48 瀏覽: 75 次



今天,樂知網律師 給大家分享: 互聯網環境下類似商品或服務的認定 ,什么是專利導航?有哪些作用? 。



互聯網環境下類似商品或服務的認定


類似商品,是指在功能、用途、主要原料、生產部門、銷售渠道、銷售場所、消費群體等方面相同或者具有較大關聯性的商品,容易造成相關消費者混淆的商品;類似服務,是指服務的目的、內容、方式、對象等方面相同或者具有較大關聯性的服務,容易造成相關消費者混淆的服務。

類似商品或者服務是否構成類似是判斷商標侵權與否的要件之一。

在實際案件中,判斷商品或服務是否構成類似,應當首先堅持 “避免混淆“的基本原則;其次,應當堅持主客觀綜合判斷標準;最后,結合《類似商品和服務區分表》作為判斷類似商品或服務的參考。

但是在互聯網創新的背景下,傳統服務業與新興互聯網產品或服務的交叉日趨明顯,如“互聯網+金融”,“互聯網+交通”,“互聯網+醫療”等。

在互聯網助以實現產業跨界融合的同時,計算機相關產品或服務與傳統產業發生關聯的情況隨之增多,使得部分商品或服務界定產生了不確定性。

在這種背景下,確定劃分商品和服務類別的標準,成為判斷是否構成商標侵權亟需解決的問題。

本文結合“互聯網+”新業態,以“滴滴打車”商標侵權案為例,分析討論互聯網環境下類似商品或服務的認定。

案件背景 2022年廣州市睿馳計算機科技有限公司(以下簡稱“睿馳公司”)訴北京小桔科技有限公司(以下簡稱“小桔公司”)商標侵權。

原告于2012年6月26日申請注冊第11122098號和第11122065號“嘀嘀”文字商標,均與2013年11月14日批準注冊。

前者核定服務項目為38類,包括信息傳送;計算機輔助信息和圖像傳送;電子郵件;電信信息;提供全球計算機網絡用戶接入服務;提供數據庫接入服務等。

后者核定服務項目為第35類,包括商業管理和組織咨詢;組織商業或廣告展覽;替他人推銷;尋找贊助等。

2012年7月31日,該公司申請注冊第11282313號“滴滴”文字商標,于2014年2月28日批準注冊,核定服務項目為第38類,內容基本同上。

爭議焦點 睿馳公司認為小桔公司在其“滴滴打車”軟件上標注“滴滴”字樣的行為,侵犯其注冊商標專用權。

睿馳公司認為小桔公司經營的“滴滴打車”軟件的軟件界面現在標注“滴滴”字樣,與自身已核準注冊的文字商標一致;其次,小桔公司的服務內容為整合司機和乘客的供需商務信息,通過軟件管理,利用互聯網圖像傳送和電話等通訊方式,進行信息的傳遞和發布,并通過支付平臺完成交易,屬于第35類商標中的替他人推銷、商業管理、組織咨詢、組織商業或廣告展覽、商業信息,以及第38類商標中的信息傳遞、計算機輔助信息、圖像傳送、電信信息、電子公告牌、提供網絡的電訊服務、計算機網絡用戶接入服務、提供互聯網聊天室、提供數據庫接入服務等性質的內容。

因此,小桔公司的行為構成商標侵權。

但是被告認為其服務性質不屬于上述兩類服務類別,應屬于第39類運輸類服務,包括為客戶提供運輸信息和運輸經紀服務。

“滴滴打車”確實利用了電信和移動互聯網等通訊方式的便利,但是其只是物聯網和電信服務的使用者而非提供者。

法院裁判 法院認為,“滴滴打車”的服務對象是乘客和司機,服務內容為借助移動互聯網及軟件客戶端,采集乘客的乘車需求和司機可以就近提供服務的相關信息,通過后臺進行處理、選擇、調度和對接,使司乘雙方可以通過收集中的網絡地圖確認對方位置,通過收集電話聯絡及時完成服務。

起到方便乘客和司機,降低空駛率,提高出租車運營效率的作用。

第35類商標分類為商業經營、商業管理、辦公事務,服務目的在于對商業企業的經營或管理提供幫助,對工商企業的業務活動或商業職能的管理提供幫助,服務對象通常為商業企業,服務內容通常包括商業管理、營銷方面的咨詢、信息提供等。

睿馳公司列舉“滴滴打車”提供服務過程中的相關商業行為,或為小桔公司針對行業特點采用的經營手段,或為該公司對自身經營采取的正常管理方式,與該類商標針對的由服務企業對商業企業提供經營管理的幫助等內容并非同類。

第38類服務類別為電信,主要包括至少能使二人之間通過感覺方式進行通訊的服務,設定范圍和內容主要為直接向用戶提供與電信相關的技術支持類服務。

該類別中所稱提供電信服務需要建立大量基礎設施,并取得行業許可證。

“滴滴打車”平臺需要對信息進行處理后發送給目標人群,并為對接雙方提供對方的電話號碼便于相互聯絡。

上述行為與該商標類別中所稱“電信服務”明顯不同,并不直接提供源于電信技術支持類服務,在服務方式、對象和內容上均與睿馳公司商標核定使用的項目區別明顯,不構成相同或類似服務。

睿馳公司稱其商標涵蓋的電信和商務兩類商標特點,均非小桔公司服務的主要特征,而是運行方式以及商業性質的共性。

從上述案例可以看出,在“互聯網+”背景下,劃分商品和服務類別,不應僅因其形式上使用了基于互聯網和移動通訊業務產生的應用程序,就機械地將其歸為此類服務,而應從服務的整體進行綜合性判斷,不能將網絡和通信服務的使用者與提供者混為一談。

如僅因為產品或服務方式利用了計算機軟件就據此認定兩者存在司法解釋所規定的“特定聯系”,或因為產品或服務具有計算機軟件的功能屬性就認定計算機軟件與其類似,將導致通過計算機軟件實現的所有服務全部納入注冊在計算機軟件商品上的注冊商標專用權的保護范圍,商標權的權利邊界被無限放大,有違公平原則。

因此,在北京市高院出臺的《關于涉及網絡知識產權案件的審理指南》第二十八條中,也明確規定“認定利用信息網絡通過應用軟件提供的商品或者服務,與他人注冊商標核定使用的商品或者服務是否構成相同或者類似,應結合應用軟件具體提供服務的目的、內容、方式、對象等方面綜合進行確定,不應當然認定其與計算機軟件商品或者互聯網服務構成類似商品或者服務”,也再一次肯定了在認定互聯網環境下類似商品或服務時,應考慮網絡經濟依托多項技術服務才能實現其商業正常運營的特性,明確區分了核心服務內容與外圍或附加技術服務的差異,從產品或服務的核心內容入手,確定其所屬商品或服務的類別。


什么是專利導航?有哪些作用?


開展專利導航,可以發揮專利信息分析對產業運行決策及企業經營決策的引導作用,發揮專利制度對產業創新資源的配置作用,提高產業創新效率和水平,防范和規避產業知識產權風險,強化產業/企業競爭力的專利支撐,提升產業創新驅動發展能力。

近年來,相關部門制定并發布了一系列相關文件,指導并推廣專利導航工作開展。

2013年,國家知識產權局發布《專利導航試點工程工作手冊》并牽頭實施專利導航試點工程。

2022年,國家知識產權局制定了《產業規劃類專利導航項目實施導則(暫行)》,在全國全面推廣實施產業規劃類專利導航項目。

2022年,《國務院辦公廳關于推廣第三批支持創新相關改革舉措的通知》印發,將以產業數據、專利數據為基礎的新興產業專利導航決策機制作為重要改革舉措。

2022年6月,《專利導航指南》(GB/T39551-2022)系列國家標準正式實施。

那么,什么是專利導航,專利導航有哪幾類呢? 國家標準《專利導航指南》中指出,專利導航是在宏觀決策、產業規劃、企業經營和創新活動中,以專利數據為核心深度融合各類數據資源,全景式分析區域發展定位、產業競爭格局、企業經營決策和技術創新方向,服務創新資源有效配置,提高決策精準度和科學性的新型專利信息應用模式。

具體來說,專利導航可以分為以下幾類:區域規劃類專利導航、產業規劃類專利導航、企業經營類專利導航、研發活動類專利導航以及人才管理類專利導航等。

在此基礎上,還可以根據不同需求對專利導航進一步細化。

以區域規劃類專利導航為例,可劃分為以區域布局為目標的專利導航和以區域創新質量評價為目標的專利導航。

以區域布局為目標的專利導航的分析方法主要源自于產業經濟學,通過對區域科教資源、區域產業資源、區域專利資源進行靜態和動態匹配分析,提供指導資源配置的建議。

以區域創新質量評價為目標的專利導航則采用創新投入和輸出指標分析來評價區域創新質量,從而提出區域創新發展的建議。

而專利導航又有哪些作用呢? 以區域規劃類專利導航為例,專利導航能夠有力支撐區域產業創新發展決策,提高產業運行決策的科學化程度。

其主要表現在:(1)優化區域產業結構,推動產業布局更加科學、產業結構更加合理;(2)提高區域產業創新資源配置效率,推動人才、資本、創新主體等創新資源向適合產業發展的關鍵技術領域聚集;(3)增強區域產業競爭優勢,形成創新與知識產權深度融合的產業發展模式,推動產業價值鏈的不斷攀升。

深入分析專利信息,開展專利導航工作可以在產業運行決策和企業經營決策中發揮重要引導作用。

通過專利制度對產業創新資源的配置,提高產業創新效率和水平,并能夠防范和規避知識產權風險。

此外,強化產業/企業競爭力的專利支撐,提升產業創新驅動發展能力。

由此可見,在實際應用中,一份完整的某領域專利導航報告,能夠有力支撐管理機構對該行業進行精準決策,制定切實有效的政策,推動行業的整體優化進程。

通過多角度信息深度融合,為區域、產業及企業提供科學化、精準性的支持。

通過優化資源配置,進一步推動創新主體在人才、資本等方面向關鍵技術領域集聚,并形成知識產權深度融合的產業發展模式。

這樣不僅有助于實現經濟增長,而且還能使得創新與競爭力的相輔相成關系進一步加強,促進產業可持續發展。


什么是先用權抗辯?


發明專利名稱:一種具有降壓、降脂、定眩、定風作用的中藥組合物及其制備方法和其用途。

申請日:2005年9月27日,授權日:2007年3月14日,專利權人:A公司。

A公司告B公司侵權其專利權。

B公司使用了先用權抗辯。

最高法院認為:B公司主張先用權抗辯的證據之一是2005年6月16日江西省食品藥品監督管理局向其出具的“強力定眩膠囊”藥品注冊申請受理通知書以及B公司申請藥品注冊時所報送的《“強力定眩膠囊”申報資料項目》資料,該資料的藥學研究資料部分記載了“強力定眩膠囊”的處方、制備方法、用途。

B公司主張先用權抗辯的證據之二是江西省藥檢所《藥品注冊檢驗報告表》及附件,該報告表及附件顯示B公司于2005年3月13日、15日、17日分別生產了三批“強力定眩膠囊”樣品供申請注冊檢驗使用。

B公司主張先用權抗辯的證據之三是《藥品生產許可證》和《藥品GMP證書》,表明其在申請注冊“強力定眩膠囊”時即具有“膠囊劑”生產線。

由此可見,在涉案專利的申請日2006年9月27日前,B公司已經完成了生產“強力定眩膠囊”的工藝文件和設備,符合上述司法解釋規定的“已經作好制造、使用的必要準備”的條件,應當認定B公司在涉案專利申請日前為實施涉案專利作好了制造、使用的必要準備。


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