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有關比較視野下傳統知識的法律保護方式,有哪些與知識產權有關的侵權調查

專利代理 發布時間:2023-04-09 21:46:33 瀏覽:


今天,樂知網小編 給大家分享 有關比較視野下傳統知識的法律保護方式,有哪些與知識產權有關的侵權調查

有關比較視野下傳統知識的法律保護方式


一。將傳統知識保護寫入憲法 許多國家都已經在憲法中對傳統知識予以了承認和保護。

由于憲法是國家最基本的法律,國內任何立法都不得與該國憲法相沖突,而違反憲法精神的國際法也將得不到該國的承認,因此將傳統知識保護寫入憲法可以給予傳統知識最高法律級別的保護,為進一步制定具體保護制度提供了基礎。

菲律賓1987年《憲法》第17章14條規定:“政府應當承認、尊重和保護土著文化社區保存和發展其文化、傳統和制度的權利。

” 泰國1997年《憲法》第46章規定:“業已形成傳統社區的成員享有保存或恢復其自身風俗習慣,本土知識、藝術或該社群和民族的優良文化的權利,并有權按法律的規定,參與用平衡、持續的方式管理、保存、和使用自然資源和環境的工作”。

厄瓜多爾1998年《憲法》第84條對社區祖傳的知識承認“集體知識產權”。

巴西聯邦共和國1998年《憲法》第231條規定:“必須承認印第安人的社會組織、風俗習慣、語言和傳統,以及他們對其依傳統占有的土地的原始權利。

聯邦有責任區別它們、保護它們、并保證尊重他們的所有財產。

” 委內瑞拉共和國1999年《憲法》第124條規定:“確認和保護土著知識、技術和革新的集體知識產權。

任何有關基因資源以及與其相關的知識的工作都必須是為了集體的利益。

禁止對這些資源和祖傳知識登記專利。

” 二。在知識產權法既有法律框架內進行保護 從世界知識產權組織對傳統知識范圍概括我們可以看出,除了“基于傳統”幾個字外,WIPO關于傳統知識的界定與它對知識產權的界定區別不大。

這就表明WIPO認為至少界定中涉及的傳統知識具備了知識產權保護的可能性,即使是那些現有知識產權還不能涵蓋的傳統知識形式。

1。著作權 關于民間文學藝術,已經暗示保護或明文保護的國際條約與外國法很多。

如《伯爾尼公約》第15條,英國1988年《版權法》第169條,是“暗示”性規定的典型。

實際上,世界知識產權組織在給《伯爾尼公約》第15條加標題時,已明文加上“民間文學藝術”。

僅上一世經紀90年代,在版權法體系中明文規定保護民間文學藝術的至少有突尼斯1994年《文學藝術產權法》第1條、第7條,安哥拉1990年《作者權法》第4、8、15條,多哥1991年《版權、民間文藝與鄰接權法》第6條、第66—72條,巴拿馬1994年《版權法》第2條、第8條,此外,在上一世紀90年代之前,斯里蘭卡及法語非洲國家等一批發展中國家,就已經在知識產權法中開始了對民間藝術的保護。

目前,世界上明文以知識產權法保護民間文學藝術的國家已有五十個左右,還有一些國家(如澳大利亞等)已經在判例法中,確認了民間文學藝術的知識產權保護。

著作權法可以用以保護傳統知識的持有者,尤其是屬于土著和本土社區的藝術家的藝術作品不受未經許可的復制和使用的侵害。

這些作品包括故事、傳奇和神話、傳說、詩歌等文學作品,音樂作品,戲劇作品,畫報;織物、服裝、織物混合物、掛毯、地毯等紡織品;陶器、瓷器、雕塑、木雕和石雕等三維作品,以及各式人工制品。

著作權的相關權利,如表演權,可以用以保護歌唱者及舞蹈者的表演、舞臺劇的表演、和木偶劇以及其它類似的表演。

在著作權保護下,由于有“思想和表達”之分,因此只有作品的表現形式,而不是該形式下的思想,能夠得到著作權保護。

著作權不能用于保護和補償功能性的方法或知識,專利則可以更好地實現對這一部分的保護。

2。專利 專利制度可以用于保護具有工業實用性、新穎性和具有創造性的技術方案。

新穎性指的是已有發明的“新”,講求的是不存在任何在先技術。

在先技術是指發明在出現前或發明因申請專利而被公開之前已經存在的一個知識基礎。

創造性指的是是否存在一種創新性手段或步驟。

要滿足這個條件,一項發明或革新必須在它的時代中,對于行業中普通技術人員來說并非顯而易見的。

歐洲專利法在這方面規定得更加詳細,它要求該項發明或革新還需解決某個技術方面的難題。

工業適用性,或者說實用性,是指被授予專利的知識應該擁有一個可能的市場。

要滿足這個條件,必須要有公眾對該知識的現實需求或者潛在需求。

對于遺傳資源和傳統知識,專利可授予從自然界現有的基因結構,微生物,植物、動物及有機物中分離、合成或開發的產品。

專利權也可授予與這些資源的利用和開發有關的方法,以及符合這些條件的為土著人所知的技巧。

應用基于基因和生物資源的所有技術成果,以及能獲取有用結果的未公開技術,原則上也能獲得專利保護。

由于很多傳統知識已經存在了數百年甚至更長時間,從專利法律規定的嚴格條件,尤其在新穎性這點來看,似乎不可能達到,然而事實卻并非完全如此。

這里舉一個例子。

瑪卡是主要生長在安弟斯山區海拔較高的地區的一種植物,具有藥用價值,能夠提高男性性能力,數百年以來都為印加人所使用。

但美國專利局卻通過了以瑪卡為基礎藥物的藥品專利申請。

這說明專利審查只關心在申請遞交前有沒有相關介紹文獻出現,如果沒有,則沒有違反專利法中的新穎性要求,可以授予專利。

這就意味著,土著人民也可以通過為傳統知識申請專利的途徑達到保護傳統知識的目的。

而且,如果從另一個角度考慮,設想我們把傳統知識收集并記錄形成一本介紹性的文獻,就等于從破壞新穎性條件的角度杜絕了土著社區之外的人員或組織用傳統知識申請專利而不當獲利的現象。

在印度,有一項用印楝(Neem)樹皮提取液殺真菌的傳統知識,該項傳統知識產生于幾個世紀之前。

美國格萊斯公司(W。R。Grace)在取證、驗明了印楝樹皮上殺真菌活性成分后,就此向歐洲專利局申請專利。

1994年歐洲專利局向其發布了第0436257號專利。

1995年,一些國際非政府組織和印度農民代表對該專利提出異議。

他們提交了幾個世紀來印度農民知曉和使用印楝樹種子提取液殺真菌的證據。

2000年歐洲專利局撤銷了該專利,原因是Neem樹皮的這個特征印度人已知悉了很多年,該發明不具備新穎性和創造性。

印度1999年及2002年專利法均規定了專利申請人就有關生物資源申請專利時須披露生物材料來源地,如果沒有標注或錯誤標注則不能獲得專利權。

哥斯達黎加《生物多樣性法》規定,有關人員在申請與傳統知識利用有關的知識產權時,必須提交該國生物多樣性管理委員會技術辦公室發布的來源證書和傳統部族事先知情同意的證明。

歐共體也已明確認可涉及傳統知識的發明專利申請中必須公開有關遺傳資源和傳統知識來源的規則。

在安第斯國家聯盟,其2000年第486號決議通過的《普通工業產權規則》第26條規定,專利申請材料應包括傳統知識的使用許可或授權證書,第75條第8款規定,對以傳統知識為基礎的發明而言,如果申請人未能提供該傳統知識授權使用的文件副本,則該專利無效。

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有哪些與知識產權有關的侵權調查


對以上內容,根據相關政策法規分析如下:?A;署名權被侵犯的表現:?作者已完成的作品上擅自署上他人的姓名。

?非作者的作品上擅自署上他人的姓名。

?是指表明作者身份、在作品上署名的權利,也稱作者身份權。

?依據】═權法》第十條,著作權包括下列人身權和財產權:?發表權,即決定作品是否公之于眾的權利;?署名權,即表明作者身份,在作品上署名的權利;?修改權,即修改或者授權他人修改作品的權利;領保護作品完整權,即保護作品不受歪曲、篡改的權利;?復制權,即以印刷、復印、拓印、錄音、錄像、翻錄、翻拍、數字化等方式將作品制作一份或者多份的權利;?發行權,即以出售或者贈與方式向公眾提供作品的原件或者復制件的權利;?出租權,即有償許可他人臨時使用視聽作品、計算機軟件的原件或者復制件的權利,計算機軟件不是出租的主要標的的除外;?展覽權,即公開陳列美術作品、攝影作品的原件或者復制件的權利;?表演權,即公開表演作品,以及用各種手段公開播送作品的表演的權利;?放映權,即通過放映機、幻燈機等技術設備公開再現美術、攝影、視聽作品等的權利;?)廣播權,即以有線或者無線方式公開傳播或者轉播作品,以及通過擴音器或者其他傳送符號、聲音、圖像的類似工具向公眾傳播廣播的作品的權利,但不包括本款第十二項規定的權利;?)信息網絡傳播權,即以有線或者無線方式向公眾提供,使公眾可以在其選定的時間和地點獲得作品的權利;?)攝制權,即以攝制視聽作品的方法將作品固定在載體上的權利;?)改編權,即改變作品,創作出具有獨創性的新作品的權利;?)翻譯權,即將作品從一種語言文字轉換成另一種語言文字的權利;?)匯編權,即將作品或者作品的片段通過選擇或者編排,匯集成新作品的權利;?)應當由著作權人享有的其他權利。

?人可以許可他人行使前款第五項至第十七項規定的權利,并依照約定或者本法有關規定獲得報酬。

?人可以全部或者部分轉讓本條第一款第五項至第十七項規定的權利,并依照約定或者本法有關規定獲得報酬。

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未注冊商標法律保護制度之國際比較及對我國的借鑒意義


當今各國,在商標保護方面,均實行商標注冊的法律制度。

那么,未注冊商標能否及如何獲得法律上的保護呢?本文通過對未注冊商標進行法律保護之理論基礎的探討及世界上一些國家相關法律制度的考察與比較,試圖來回答這個問題,并對我國的相關立法的完善提出建議。

一、未注冊商標獲得法律保護的理論基礎在各國現有的知識產權法體系中,商標法的內容絕大部分都是圍繞注冊商標而規定的,即所謂的商標法是保護注冊商標的。

也正是基于此,有些人得出未注冊商標不受法律保護的結論。

果真如此嗎?眾所周知,各國的商標注冊制度也不過是在近一百多年來才建立起來,而商標的存在及使用卻遠早于此,有關商標保護的法律制度應早已有之。

何況,在實行商標注冊制度的今天,許多國家奉行的是自愿注冊或自愿注冊與強制注冊相結合的原則,即從法律上看也是允許未注冊商標存在的。

從另一個角度,就商標權的產生或獲得上,許多國家如英美國家遵循“使用原則”,注冊僅僅是作為商標權利存在的一種憑證,而非商標權的產生要件。

從以上事實可以推斷,未注冊商標在法律上是而且應該受法律保護的。

實際上,給予未注冊商標以法律保護,是有其內在的基礎的。

若在人類社會法制日益發達的今天,未注冊商標僅僅因未能注冊反而不受法律上的保護,實在是個莫大的諷刺!未注冊商標獲得法律保護的基礎在于其本身作為商標的事實。

一般來說,商標是經營者用來將自己的商品或服務與其他經營者的相同或類似的商品或服務相區別的一種標志。

依中國《商標法》第4、7條之規定,商標是生產經營者在其生產、制造、加工或經銷的商品或服務上采用的,區別商品或者服務來源的,由文字、圖形或者其組合構成的,具有顯著性特征的標志。

未注冊商標,作為經營者在實際經營活動中所使用的具有識別性的標志,其本身已不單純是一種標志,而是一種工業產權,是作為經營者的企業的一種無形財產權,這種無形財產權便是商譽。

這種商譽是商標所標志的產品或企業的形象,是一種知識資產,能夠給經營者帶來巨大的經濟利益和產生一定的社會效益。

在1901年的國內稅收專員署訴穆勒一案中,法官認定商譽為“形成習慣的吸引人的力量”或者“企業的良好名聲、聲譽和往來關系帶來的惠益和優勢”。

(注:《香港知識產權法》P222。)商標通過使用而產生的這種無形財產價值,使得其同其它形態的財產一樣,可以轉讓、繼承,甚而投資、抵押等,從而更使商標權接近于民法上的所有權的概念。

因而,有學者主張改變商標權是一種相對權的概念而賦予其絕對權,在立法和司法實踐上將其等同于有形財產。

實際上,在促進現代社會發展及其制度設計上,經濟學家和法學家所共同面臨的一個重大課題便是確定諸如信息、商譽等這類無形財產的所有制歸屬及其產權結構模式。

未注冊商標作為經營者商譽的一種載體,奠定了其獲得法律保護的堅實基礎。

未注冊商標獲得法律保護的另一個基礎,則在于商標的區分及來源功能。

商標作為商品或服務的一種標志,可以幫助消費者在同類競爭產品或服務中作出選擇。

同時,商標表明了一個特定產品或服務的起源或來源的功能,使消費者識別出,使用相同商標的商品和服務來自同一來源。

因此,保護未注冊商標是維護消費者利益和維護公平正當競爭之市場秩序的需要。

區別產品或服務來源,避免消費者產生誤解、混淆和被欺騙,這是商標的最基本功能。

如若只因商標注冊制度的實行,而對未注冊商標不援以法律之手,不僅損害了未注冊商標權人的利益,而且,終將損害商品或服務的消費者的利益。

維護公平競爭、正當交易的市場秩序,就是保護誠實經營者和廣大消費者的合法正當利益。

其實,從民法的一般原則來看,仿冒未注冊商標、搶注他人未注冊商標的行為本身,也是與民法上的誠實信用之一般原則不相符的。

當然,如果未注冊商標本身含有創造性的智力成果而獲得了其它“在先權利”,如版權、外觀設計、商號等,則自然可以對抗注冊商標。



有關比較視野下傳統知識的法律保護方式 的介紹就聊到這里。

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