胡德銀訴玉溪玉達木業專利侵權案,胡某訴某茶藝公司侵犯外觀設計專利權糾紛
專利代理 發布時間:2023-04-06 15:50:18 瀏覽: 次
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胡德銀訴玉溪玉達木業公司專利侵權案
案情:
2001年2月22日,原告胡*銀向國家知識產權局申請一項名稱為“木制品貼木皮的方法”的發明專利,于2005年6月22被授予發明專利權。
該專利公布后,被多家單位和個人擅自使用,原告胡*銀為此進行了多次專利訴訟。
2007年5月28日,胡*銀因被告擅自使用其專利方法而將被告訴至昆明中院,要求判令被告停止侵權,賠償經濟損失30余萬元。
原告在起訴時向昆明中院提出證據保全申請,要求對被告生產產品的方法、產品實物以及生產經營記錄進行證據保全。
在昆明中院向被告公司的法定代表人釋明證據保全的法律規定和被保全人的訴訟義務以及拒不履行義務的法律后果之后,其仍以書面方式表示拒絕配合本院的證據保全工作。
昆明中院依法推定其使用了原告的專利方法生產銷售專利產品,構成侵權,依法判令被告立即停止侵權,賠償原告經濟損失20萬元。
解析:
通過和解的方式解決知識產權糾紛,能夠節約許多訴訟成本、達到雙贏的效果,不僅解決了已經發生的侵權行為,還約定就授權使用事宜進行協商,確實是一種很明智的選擇。
本案的被告不僅不考慮協商問題,還直接拒絕法院正常的執行公務活動,確實不夠明智。
在知識產權案件訴訟中,被告的行為是否構成侵權,必須經過審理才能得出結論。
而法院進行證據保全和調查取證工作,往往是審理案件必須進行的程序性工作,相關當事人有義務配合。
目前,有不少當事人拒絕配合法院的證據保全和調查取證工作,在拒絕的當時,確實感覺到獲勝的喜悅,但最終還是要承擔違法的苦果。
本案是昆明中院以拒絕履行《知識產權案件風險告知書》規定的義務直接判決被告敗訴并承擔責任的第一案,之后還發生不止一件同樣的案件。
昆明中院將此案作為典型案件通報,目的是表明國家法律保護知識產權的決心和力度,同時也希望類似的案件不要再發生。
胡某訴某茶藝公司侵犯外觀設計專利權糾紛案
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能夠授予專利權的范圍有哪些
能夠授予專利權的范圍有哪些 除了下面幾項,都能進行受理。
1、對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,不授予專利權。
對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源,并依賴該遺傳資源完成的發明創造,不授予專利權。
例如,用于賭博的設備、機器或工具;吸毒的器具等不能被授予專利權。
發明創造本身的目的并沒有違反國家法律,但是由于被濫用而違反國家法律的,則不屬此列。
2、科學發現。
它是指對自然界中客觀存在的現象、變化過程及其特性和規律的揭示。
科學理論是對自然界認識的總結,是更為廣義的發現。
它們都屬于人們認識的延伸。
這些被認識的物質、現象、過程、特性和規律不同于改造客觀世界的技術方案,不是專利法意義上的發明創造,因此不能被授予專利權。
3、智力活動的規則和方法。
智力活動,是指人的思維運動,它源于人的思維,經過推理、分析和判斷產生出抽象的結果,或者必須經過人的思維運動作為媒介才能間接地作用于自然產生結果。
它僅是指導人們對信息進行思維、識別、判斷和記憶的規則和方法,由于其沒有采用技術手段或者利用自然法則,也未解決技術問題和產生技術效果,因而不構成技術方案。
例如,交通行車規則、各種語言的語法、速算法或口訣、心理測驗方法、各種游戲、娛樂的規則和方法、樂譜、食譜、棋譜、計算機程序本身等。
4、疾病的診斷和治療方法。
它是以有生命的人或者動物為直接實施對象,進行識別、確定或消除病因、病灶的過程。
將疾病的診斷和治療方法排除在專利保護范圍之外,是出于人道主義的考慮和社會倫理的原因,醫生在診斷和治療過程中應當有選擇各種方法與條件的自由。
另外,這類方法直接以有生命的人體或動物體為實施對象,理論上認為不屬于產業,無法在產業上利用,不屬于專利法意義上的發明創造。
例如診脈法、心理療法、按摩、為預防疾病而實施的各種免疫方法、以治療為目的的整容或減肥等。
但是藥品或醫療器械可以申請專利。
5、動物和植物品種。
但是對于動物和植物品種的生產方法,可以依照專利法的規定授予專利權。
6、用原子核變換方法獲得的物質。
7、對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。
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