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如何判斷一個商標是否為馳名商標,如何判斷商標侵權行為?

專利代理 發(fā)布時間:2023-07-19 10:31:57 瀏覽:


今天,樂知網(wǎng)小編 給大家分享 如何判斷一個商標是否為馳名商標,如何判斷商標侵權行為?

如何判斷一個商標是否為馳名商標



一、  如下判斷一個商標是否為馳名商標: 1。相關公眾對該商標的知曉程度; 2。該商標使用的持續(xù)時間; 3。該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍; 4。該商標作為馳名商標受保護的記錄; 5。該商標馳名的其他因素。

在商標注冊審查、工商行政管理部門查處商標違法案件過程中,當事人依照法律規(guī)定主張權利的,商標局根據(jù)審查、處理案件的需要,可以對商標馳名情況作出認定。

二、   提醒您,馳名商標認定后有效期是十年。

注冊商標的有效期為十年,自核準注冊之日起計算。

注冊商標有效期滿,需要繼續(xù)使用的,商標注冊人應當在期滿前十二個月內(nèi)按照規(guī)定辦理續(xù)展手續(xù)。

法律依據(jù) 《商標法》第三十九條 注冊商標的有效期為十年,自核準注冊之日起計算。

《商標法》第四十條 注冊商標有效期滿,需要繼續(xù)使用的,商標注冊人應當在期滿前十二個月內(nèi)按照規(guī)定辦理續(xù)展手續(xù);在此期間未能辦理的,可以給予六個月的寬展期。

每次續(xù)展注冊的有效期為十年,自該商標上一屆有效期滿次日起計算。

期滿未辦理續(xù)展手續(xù)的,注銷其注冊商標。

商標局應當對續(xù)展注冊的商標予以公告。

三、  1。向工商部門申請認定馳名商標 馳名商標權利人認為他人使用的商標屬于《商標法》第13條規(guī)定的情形,可以向案件發(fā)生地的地方工商部門提出禁止使用的請求。

地方工商部門經(jīng)審查后逐級上報至商標局,由商標局做出認定。

2。向商標局申請認定馳名商標 馳名商標權利人認為他人經(jīng)初步審定公告的商標,屬于《商標法》第13條規(guī)定的情形,可以在3個月內(nèi)向商標局提出異議申請的同時申請認定馳名商標。

3。向商標評審委員會申請認定馳名商標

如何判斷商標侵權行為?



一、 商標侵權行為的概念 商標侵權行為是指違反法律的規(guī)定,在相同或者類似商品或者服務上未經(jīng)商標權人的同意擅自使用與注冊商標相同或者近似的標識,損害商標權人合法權益的行為。

我國商標法采用的是注冊在先的原則,因而我國商標權保護是針對注冊商標而言的。

未注冊但已經(jīng)使用并具有一定影響的商標雖然根據(jù)商標法的規(guī)定,享有禁止他人以不正當手段搶先注冊的抗辯權利,但不享有商標法提供的禁止侵犯商標專用權的法律保護。

二、 哪些是商標侵權行為? 根據(jù)我國商標法以及商標法實施條例和最高人民法院發(fā)布的相關司法解釋,具體侵害商標權的行為有以下幾種: (一)使用侵權 未經(jīng)商標注冊人的許可,在同一種商品或者類似商品上使用與注冊商標相同或者近似的商標的行為。

根據(jù)我國《商標法》的規(guī)定,使用他人的注冊商標,必須經(jīng)商標所有人同意并簽訂注冊商標使用許可合同,然后在商標局備案。

如果未經(jīng)許可而實施該行為,無論是出于故意還是過失,均構成他人商標專用權的侵犯。

(二)銷售侵權 銷售侵犯注冊商標專用權的商品的行為,即屬流通領域的商標侵權行為。

根據(jù)《商標法》的規(guī)定,侵犯他人商標權的銷售行為的構成,不再以銷售者是否存在“明知”或“應知”的主觀過錯而論。

只要行為人具有銷售侵犯商標權的商品的行為,就以侵犯商標權的行為而論。

但構成侵犯行為的并不一定都要承擔賠償責任,銷售者只有在主觀上具有明知或應知的過錯的,才負賠償責任。

(三)商標標識侵權 偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的行為,又稱為商標標識侵權。

1、未經(jīng)商標權人授權和委托而制造、銷售其商標標識; 2、雖然商標權人的授權或委托,但超出授權或委托的范圍,制造、銷售其注冊商標標識等行為。

(四)反向假冒行為 未經(jīng)商標注冊人的同意,更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的行為。

即未經(jīng)商標注冊人同意,行為人將該注冊商標撕掉或去除,換上自己的或他人的商標,再將更換了商標以后的商品投入市場,冒充自己的商品予以展示或者銷售的行為。

(五)給他人的注冊商標專用權造成其他損害的行為

如何判斷是純屬巧合還是抄襲



案件回顧: 原告曾填詞一首,參加某大獎賽并獲獎,獲獎后歌曲被錄制成磁帶,并在電視臺連續(xù)播放,多次進行介紹。

同時大賽實況也在電視臺播放過。

被告應電視臺的邀請,編創(chuàng)了一首聲樂隨想曲,該曲以聲樂為主,填有四句實詞。

96年春,原告發(fā)現(xiàn)被告的作品歌詞中,起始兩句與原告創(chuàng)作的起始完全相同,即提出異議。

被告堅持兩作品中相同歌詞純屬巧合,原告交涉未果,遂提起訴訟。

法院判決: 原告為古曲填寫的歌詞是文字作品,應受著作權法的保護。

原告的作品已經(jīng)通過電視臺、電臺播放,制成音帶等形式公開發(fā)表和發(fā)行。

被告在其后完成的音樂隨想曲中,將原告的部分歌詞作為自己的作品使用并發(fā)表,系抄襲他人作品的行為,作詞部分雖未署名,也已構成對原告作品的侵權。

故法院 判決被告應在指定報刊上向原告賠禮道歉;被告應停止使用,并通知有關電視臺停止播放與原告相同部分的歌詞;被告賠償原告損失。

案件受理費、鑒定費由被告承擔。

案件分析: 原、被告作品中出現(xiàn)相同的歌詞是偶合還是抄襲? 根據(jù)證據(jù)及調(diào)查資料表明: 1、原告的作品是通過電臺、電視臺和制成錄音帶發(fā)表在先,被告創(chuàng)作的作品在后。

且被告在創(chuàng)作期間有機會接觸到原告的作品,故客觀上具備了抄襲的條件; 2、被告沒有足夠的證據(jù)證明該兩句歌詞系其獨立創(chuàng)作或直接來源于唐詩; 3、與原告相同的兩句歌詞在被告作品中構成作品的實質(zhì)內(nèi)容,其不屬于引用且未注明出處。

根據(jù)上述三點,可以認定被告作品中出現(xiàn)與原告相同的歌詞非屬偶合有理有據(jù)。

被告作品中的作詞部分雖未署名,但同樣是侵權行為。

原告創(chuàng)作的歌詞是一種智力成果,是《著作權法》保護的客體。

被告在其作品中使用了原告創(chuàng)作的歌詞且不注明出處,使人產(chǎn)生作者是被告或是他人的誤解,這無疑是對原告權利的一種侵害。

知識鏈接: 著作權法保護的對象有哪些? 《著作權法》第三條規(guī)定,本法所稱的作品,包括以下列形式創(chuàng)作的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術等作品: 1、文字作品; 2、口述作品; 3、音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品; 4、美術、建筑作品; 5、攝影作品; 6、電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品; 7、工程設計圖、產(chǎn)品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品;

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