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專利侵權有什么法律條文,專利侵權有免除責任的情形嗎

專利代理 發布時間:2023-04-06 14:39:33 瀏覽:


今天,樂知網小編 給大家分享 專利侵權有什么法律條文,專利侵權有免除責任的情形嗎。



專利侵權有什么法律條文


牟瑤律師,知識產權專家律師,武漢大學法學碩士,中共黨員。

該律師涉足律師行業多年,具有豐富的律師從業經驗,長期致力于著作權(版權)、商標權、專利權、商業秘密、不正當競爭、植物新品種權等知識產權侵權業務方面的研究。

其憑借專業的理論知識、深厚的法律素養和豐富的談判及訴訟技能,為國內外大型企業、事業單位處理了多起重大疑難知識產權侵權案件,已贏得了各界的支持和客戶的高度贊譽。

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至今已與多家著名出版社、六神花露水、六個核桃、農夫山泉、郫縣豆瓣等知名企業等建立了合作關系,為其提供全面、高端的知識產權法律服務。

牟瑤律師執業理念是:

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專利侵權有免除責任的情形嗎


一、專利侵權有免除責任的情形嗎 1、專利侵權沒有免除責任的情形。

2、但專利法規定,為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品,能證明該產品合法來源的,不承擔賠償責任。

3、法律依據:

《中華人民共和國專利法》第七十七條 二、專利侵權構成條件有哪些 1、當事人侵犯的是一項有效的專利。

就是說,這個專利被依法申請注冊,并且有按時交納專利年費,受專利法保護。

如果這個專利不符合這些情況的,那么就可以向法院提無效宣告。

如果宣告成立,那么就不同承擔侵權損害賠償了。

2、實施行為必須是未經專利權人許可或者授權。

如果能夠找到跟專利權利人簽訂的許可使用合同,那么,專利權利人的侵權主張就不會成立,不成立的話被告的人就不同承擔損害賠償了。

3、實施行為必須是以生產經營為目的。

也就是利用專利技術去生產了,這接下來可能就會拿去售賣,從而牟利。

4、不過要認定有沒有侵犯專利,還在再加上下面的認定:

(1)被起訴的侵權人所涉及的技術特征與專利的技術特征全部相同,則構成侵權; (2)被起訴的侵權人所涉及的技術特征多于專利的技術特征,也構成侵權; (3)被起訴的侵權人所涉及的技術特征與專利的技術特征有相同的,有相異的,但是,相異的技術特征與專利的技術特征是等效的,仍構成侵權;否則,不構成侵權。

依據《專利法》的規定,專利侵權沒有免除責任的情形。

但為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品,能證明該產品合法來源的,不承擔賠償責任。

希望以上內容能對你有所幫助,如果你還有其他問題可以點擊下方按鈕咨詢,或者到 咨詢專業律師。



專利侵權構成要件


專利侵權責任是指在專利權的有效期內,行為人未經專利權人許可,除法律另有規定外,以營利為目的實施其專利的行為。

這里所講的實施,對產品專利而言,是指制造、使用、許諾銷售、銷售和進口該專利產品,對方法專利而言,是指使用該專利方法或者使用、許諾銷售、銷售、進口依該專利方法直接獲得的產品,對于工業產品外觀設計而言,是指制造、銷售、進口該外觀設計產品。

其中,許諾銷售是新修正的專利法增加的內容。

一般的民事侵權責任的構成要件通常包含四個方面:

違法行為,損害結果,違法行為和損害結果之間有因果關系,行為人主觀有過錯。

那么對于專利侵權責任,我認為其構成要件主要有以下幾個方面:

(一)侵犯的對象應是在我國享有專利權的有效專利。

即首先是中國專利,而不是美國,日本或其他國家的專利,因為專利是有地域性的,依據某國或某地區的法律獲得的專利權,只能在該國或該地區有效,并受到保護。

其次,專利是有有效期的,在我國發明專利的有效期是20年,實用新型和外觀設計是10年,只有在保護期內專利權人才有獨占權,如果過了有效期,則該發明創造就進入了共有領域,任何人都可實施,也就不存在專利侵權問題了。

另外,如果專利因為其他原因被撤銷或被宣告無效,則該專利被視為自使不存在,因此即使有他人實施也不夠成專利侵權。

(二)有違法行為存在。

即行為人未經專利權人許可,有以營利為目的實施專利的行為。

但應該注意的是我國《專利法》第63條規定了五種不認為是侵權的行為,包括:

1、專利權人制造、進口或者經專利權人許可而制造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出后,使用、許諾銷售或者銷售該產品的; 2、在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備,并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的; 3、臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的; 4、專為科學研究和實驗而使用有關專利的; 5、為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,不承擔賠償責任。

以上五點即是專利侵權責任的例外規定,如果行為人不能此作為抗辯理由,則應當認定行為人構成專利侵權,并依法承擔責任。

(三)行為人主觀上有過錯。

侵權人主觀上的過錯包括故意和過失。

所謂故意是指行為人明知自己的行為是侵犯他人專利權的行為而實施該行為。

如侵害人明知某產品為專利產品,卻擅自以生產經營為目的制造該產品;所謂過失是指行為人因疏忽或過于自信而實施了侵犯他人專利權的行為。

如發明創造人不知自己獨立完成的發明創造與已經被授予專利權的發明創造相同,而使用或轉讓該發明創造的行為。

在專利侵權糾紛處理中,承擔侵權責任以行為人主觀上是否有過錯為原則,但也有例外。

例如《專利法》第63條第2款的規定,即使行為人主觀無過錯,也構成專利侵權,只是不承擔賠償責任罷了。

(四)一般應以生產經營為目的。

我國《專利法》第11條規定了發明創造被授予專利權后,除本法另有規定外,任何人不得實施其專利,而實施即是不得以生產經營為目的。

因此,以生產經營為目的也應是判斷專利侵權的構成要件之一。

另外,關于損害結果,在專利侵權中不要求必須有實際損失為前提。

因為權利人遭受的損失是一個較為抽象的概念,既包括直接的損失,又包括間接的損失。

前者表現為受到的直接經濟上損失和精神權利遭到損害,還包括權利人為制止侵權行為所去出的直接費用。

后者表現為權利人預期合理收入的減少,即通常所說的可得利益。

五、專利侵權證明責任

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