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專利無效訴訟并非萬能,專利無效訴訟期限

專利代理 發布時間:2023-08-04 23:15:03 瀏覽:


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專利無效訴訟并非萬能



案情:1994年5月13日,輝瑞公司向中國專利局申請“用于治療陽痿的吡唑并嘧啶酮類”的發明專利, 2001年9月19日被授權公告,專利號為94192386。X。

輝瑞公司相關藥品名為“萬艾可”,國內俗稱“偉哥”。

輝瑞公司專利授權后,國內13個請求人(11家公司+1家研究所+1個自然人)共同請求專利復審委員會宣告該專利權無效。

2004年7月,專利復審委員會作出宣告該專利權無效的決定。

2004年9月,輝瑞公司一紙訴狀將專利復審委員會告上法庭,13個請求人列為第三人。

結果:2006年6月,一審法院判決撤銷專利復審委員會無效宣告請求審查決定。

第三人不服提起上訴。

2007年9月,二審法院判決維持一審判決。

點評:“偉哥”藥品市場廣大,國內不少企業急于進入,為此投入了高昂的研發成本,部分企業已經開始進行臨床試驗,但輝瑞公司的“偉哥”專利無疑成為攔路虎。

在此情況下,國內企業試圖通過無效請求宣告審查程序,撤銷該專利,除掉攔路虎。

在專利侵權糾紛處理過程中,被告多采用專利權無效宣告程序作為抗辯手段,其依據在于專利法相關規定。

專利法第45條規定,自專利權被授予后,任何單位或個人認為該專利權的授予不符合本法規定的,可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效;第47條規定,宣告無效的專利權視為自始即不存在。

如果專利權被宣告無效,權利人主張權利的基礎將不復存在。

專利分三種類型,其中,發明專利申請在審查過程中經過實質審查,授權后專利權穩定性強,被無效的幾率小;實用新型專利和外觀設計專利申請在審查過程中只進行形式審查,不經過實質審查,導致部分申請授權后專利權穩定性差,被無效的幾率較大。

本案提醒企業,在進行相關研發和項目投資前,一定要進行詳細的專利信息檢索和分析,存在相關專利無法逾越情況時,切勿一意孤行,避免賠了夫人又折兵。

小常識 專利申請授權原則 1。形式法定原則。

申請專利的各項手續,都應當以書面形式或國家知識產權局專利局規定的其他形式辦理,否則不產生效力。

2。單一性原則。

單一性原則也稱為“一發明一申請原則”,是指一份專利申請文件只能就一項發明創造提出專利申請。

但是,屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或實用新型,可以作為一件提出;用于同一類別并且成套出售或者使用的產品的兩項以上的外觀設計,可以作為一件申請提出。

同樣的發明創造只能授予一項專利權。

但是,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發明專利權。

3。先申請原則。

兩個或兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。



專利無效訴訟期限



三個月。

專利權無效是經第三人申請、專利復審委員會審查,對已授予的專利作出無效的決定。

專利權被授予后,如認為不符合法律規定,任何人和單位均可依專利復審程序請求專利復審委員會宣告該利權無效。

請求書應按規定格式撰寫,一式二份,說明理由,必要時應附具有關文件。

專利復審委員會收到請求書后,應將請求書副本和有關文件副本送交專利權人,要求在限期內陳述意見。

經專利復審委員會審查后,對該專利作出維持或無效的決定,并通知請求人和專利權人。

對專利復審委員會宣告發明專利權無效或者維持發明利權的決定不服的,可以在收到通知之日起三個月內向法院起訴。

專利復審委員會對實用新型專利和外觀設計專利所作的無效或維持的決定為終局決定。

宣告專利無效,由專利局登記和公告。

專利權無效是經第三人申請、專利復審委員會審查,對已授予的專利作出無效的決定。

專利權被授予后,如認為不符合法律規定,任何人和單位均可依專利復審程序請求專利復審委員會宣告該利權無效。

請求書應按規定格式撰寫,一式二份,說明理由,必要時應附具有關文件。

專利復審委員會收到請求書后,應將請求書副本和有關文件副本送交專利權人,要求在限期內陳述意見。

經專利復審委員會審查后,對該專利作出維持或無效的決定,并通知請求人和專利權人。

對專利復審委員會宣告發明專利權無效或者維持發明利權的決定不服的,可以在收到通知之日起3個月內向法院起訴。

專利復審委員會對實用新型專利和外觀設計專利所作的無效或維持的決定為終局決定。

宣告專利無效,由專利局登記和公告。

1、主題不符合專利授予條件,包括:發明、實用新型的主題不具備新穎性、創造性或實用性;外觀設計專利的主題不具備新穎性或者與他人在先取得的合法權利相沖突。

2、專利申請中的不合法情形:說明書沒有充分公開發明或者實用新型;授權專利的權利要求書沒有以說明書為依據;專利申請文件的修改超出規定的范圍;專利權的主題不符合發明、實用新型或外觀設計的定義;同時申請的協商授權原則;授權專利的權利要求書不清楚、不簡明或者缺少解決其技術問題的必要技術特征; 3、違反法律強制性規定的情形,包括:違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的情形;科學發現等法律規定不授予專利權的情形; 4、重復授權的情形:兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人,即一個發明創造只向一個人(最先申請的人)授予專利權。

發明、實用新型和外觀設計出現上述情形不能取得專利權,已經取得專利權的,可以宣告其無效。



專利最新侵權賠償標準



在我國,知識產權法的保護主要來自《著作權法》《商標法》《專利法》,他們對于侵犯知識產權侵權賠償標準計算的規定分別如下:《著作權法》第48條侵犯著作權或者與著作權有關的權利的,侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。

賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

權利人的實際損失或者侵權人的違法所得不能確定的,由人民法院根據侵權行為的情節,判決給予五十萬元以下的賠償。

《商標法》第56條侵犯商標專用權的賠償數額,為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益,或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失,包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。

前款所稱侵權人因侵權所得利益,或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的,由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。

《專利法》第65條侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的,可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。

權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費的倍數合理確定。

賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的,人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素,確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。

1、確定專利權的保護范圍。

發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求,解釋專利權利要求時,應當以專利權利要求書記載的技術內容為準,而不是以權利要求書的文字或措辭為準。

2、根據全面覆蓋原則。

將被控侵權物(產品或方法)的全部技術特征與專利權利要求中記載的技術方案的全部技術特征逐一進行對應比較,被控侵權物(產品或方法)與專利獨立權利要求中記載的全部必要技術特征一一對應并且相同,則構成侵權。

具體分四種情況: (1)包含:被控侵權物的技術特征包含了專利權利要求中記載的全部必要技術特征; (2)上位概念涵蓋下位概念:專利獨立權利要求中記載的必要技術特征采用的是上位概念,被控侵權物是下位概念; (3)新增加:被控侵權物在利用專利權利要求中的全部必要技術特征的基礎上,又增加了新的技術特征; (4)從屬專利:被控侵權物是對先專利技術的改進,并獲得了專利權,屬于從屬專利,未經先專利權人許可,擅自實施從屬專利。

3、根據等同原則。

將被控侵權物的技術特征與專利權利要求中的技術特征比較,即使從字面上看不相同,但經過分析可以認定兩者是相等同,即兩者以相同的手段,實現基本相同的功能,產生基本相同的效果,或者,被控侵權物的技術特征是該專利所屬領域普通技術人員通過閱讀專利權利要求和說明書,無需經過創造性勞動就能夠聯想到的技術特征。

在這種情況下,應當認定被控侵權物落入了專利權的保護范圍。

1、將對方技術與自己的專利技術進行認真的對比分析,看對方的技術特征是否確實落入自己專利的保護范圍內,以確定專利侵權是否成立。

2、專利權人還應對自己的中國專利權的專利性進行分析,以確定其有效性。

3、專利權人在確認自己的專利權有效、專利侵權成立之后,可以通過協商或訴訟索要賠償和停止侵權、消除影響、恢復名譽。

通俗一點來講,專利侵權行為就是被人就某項技術(也叫發明創造)申請,經確認后,國家專利局授權這項專利,而行為人在以后的生產經營中處于商業目的應用了該項技術,有沒有經過權利人同意,這就是專利侵權。



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