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知識產權都包括哪些方面的內容,知識產權里的知識是什么意思

專利代理 發布時間:2023-07-19 13:47:58 瀏覽:


今天,樂知網小編 給大家分享 知識產權都包括哪些方面的內容,知識產權里的知識是什么意思

知識產權都包括哪些方面的內容



一、 知識產權是指人們就其智力勞動成果所依法享有的專有權利,通常是國家賦予創造者對其智力成果在一定時期內享有的專有權或獨占權,我國知識產權法主要包括《商標法》、《專利法》、《著作權法》、《反不正當競爭法》等基礎法律制度,以及《植物新品種保護條例》、《集成 電路布圖設計保護條例》、《地理標志產品保護規定》等相關法律規范。

其中專利法保護的對象是發明創造,包括發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。

商標法保護的對象是商標,商標是識別某商品、服務或與其相關具體個人或企業的顯著標志。

著作權保護的是具備獨創性的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術等作品。

反不正當競爭法是保護經營者和消費者的合法權益,制止不正當競爭行為。

法律依據:《中華人民共和國反不正當競爭法》第一條:為了促進社會主義市場經濟健康發展,鼓勵和保護公平競爭,制止不正當競爭行為,保護經營者和消費者的合法權益,制定本法。

1、客體具有非物質性 知識產權的客體是具有非物質性的作品、創造發明和商譽等,它具有無體性,必須依賴于一定的物質載體而存在。

知識產權的客體知識物質載體所承載或體現的非物質成果。

這就意味著,獲得了物質載體并不等于享有其所承載的知識產權;其次,轉讓物質載體的所有權不等于同時轉讓了其所承載的知識產權;最后,侵犯物質載體的所有權不等于同時侵犯其所承載的知識產權。

2、特定的專有性 專有性又稱排他性,是指非經知識產權人許可或法律特別規定,他人不得實施受知識產權專有權利控制的行為,否則構成侵權。

知識產權的專有性與物權的專有性存在諸多差異,表現在: (1)專有性的來源不同。

由于作品、發明創造等非物質性的客體無法像物那樣被占有,人們難以自然形成對知識產權利用應當由創作者或創造者排他性控制的觀念。

相反,知識產權的專有性來自法律的強制性規定; (2)侵犯專有性的表現形式不同,保護專有性的方法不同。

對物權專有性的侵犯一般表現為對物的偷竊、搶奪、損毀或以其他方式進行侵占,而對知識產權專有性的侵犯一般與承載智力成果的物質載體無關,而是表現為在未經知識產權人許可或缺乏法律特別規定時,擅自實施受知識產權專有權利控制的行為; (3)專有性受到的限制不同。

知識產權受到的限制遠多于物權,如《著作權法》就規定了“合理使用”、“法定許可”,均構成對著作權專有性的限制。

此外,還有時間性、地域性的限制等。

3、時間性 知識產權的時間性是指有多數知識產權的保護期是有限的,一旦超過法律規定的保護期限就不再受保護了。

創造成果將進入公有領域,成為人人都可以都利用的公共資源;商標的注冊也有法定的時間效力,期限屆滿權利人不續展注冊的,也進入公有領域。

4、地域性 除非有國際條約、雙邊或多邊協定的特別規定,否則知識產權的效力只限于本國境內,其原因在于知識產權是法定權利,同時也是一國公共政策的產物,必須通過法律的強制規定才能存在,其權利的范圍和內容也完全取決于本國法律的規定,而各國有關知識產權的獲得和保護的規定不完全相同,所以,除著作權外,一國的知識產權在他國不能自動獲得保護。

根據知識產權許可授權的范圍不同,可以分為獨占許可、排他許可和普通許可。

(1)獨占許可 獨占許可是指在約定的時間、地域內,知識產權只能由被許可人一人按照約定的方式使用,知識產權人本人依約定不能使用,也不得再許可給他人使用。

獨占許可的專有性較強,獨占許可的被許可人在合同約定范圍內甚至可以對抗知識產權人本人的使用。

(2)排他許可 排他許可是指在約定時間、地域內,被許可人可以按照約定的方式使用知識產權,知識產權人本人也可以使用但是不能夠再另行許可給他人使用。

排他許可的授權范圍介于獨占許可和普通許可之間,排他許可不能限制知識產權人本人的使用,但是可以要求知識產權人在合同約定的范圍內不再另行許可給第三人使用。

在專利法領域,排他實施許可合同許可人不具備獨立實施其專利的條件,以一個普通許可的方式許可他人實施專利的,人民法院可以認定為許可人自己實施專利,但當事人另有約定的除外。

(3)普通許可

知識產權里的知識是什么意思



知識產權里的知識是各種智力創造比如發明、外觀設計、文學和藝術作品,以及在商業中使用的標志、名稱、圖像等。

知識產權,也稱“知識所屬權”,指“權利人對其智力勞動所創作的成果和經營活動中的標記、信譽所依法享有的專有權利”,一般只在有限時間內有效。

各種智力創造比如發明、外觀設計、文學和藝術作品,以及在商業中使用的標志、名稱、圖像,都可被認為是某一個人或組織所擁有的知識產權。

其原意為“知識(財產)所有權”或者“智慧(財產)所有權”,也稱為智力成果權。

在中國臺灣和香港,則通常稱之為智慧財產權或智力財產權。

根據中國《民法通則》的規定,知識產權屬于民事權利,是基于創造性智力成果和工商業標記依法產生的權利的統稱。

有學者考證,該詞最早于17世紀中葉由法國學者卡普佐夫提出,后為比利時著名法學家皮卡第所發展,皮卡第將之定義為“一切來自知識活動的權利”。

直到1967年《世界知識產權組織公約》簽訂以后,該詞才逐漸為國際社會所普遍使用。

(1)著作權和鄰接權。

著作權,又稱版權,是指文學、藝術和科學作品的作者及其相關主體依法對作品所享有的人身權利和財產權利。

鄰接權在著作權法中被稱為“與著作權有關的權益”。

(2)專利權,即自然人、法人或其他組織依法對發明、實用新型和外觀設計在一定期限內享有的獨占實施權。

(3)商標權,即商標注冊人或權利繼受人在法定期限內對注冊商標依法享有的各種權利。

(4)商業秘密權,即民事主體對屬于商業秘密的技術信息或經營信息依法享有的專有權利。

(5)植物新品種權,即完成育種的單位或個人對其授權的品種依法享有的排他使用權。

(6)集成電路布圖設計權,即自然人、法人或其他組織依法對集成電路布圖設計享有的專有權。

(7)商號權,即商事主體對商號在一定地域范圍內依法享有的獨占使用權。

對于科技成果獎勵權、地理標志權、域名權、反不正當競爭權、數據庫特別權利、商品化權等能否成為獨立的知識產權,在理論界存在較大分歧。

《專利法》 第二條 本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。

發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。

實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。

外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。



知識產權量質并重更給力



2013年發明專利“榜單”新鮮出爐,令人欣喜,成績振奮人心,充分證明了我國大力實施知識產權戰略和創新驅動發展戰略的正確與必要,更加堅定了我們繼續著力推動自主創新的信心和決心。

世界經濟正在發生深刻變化,作為國家發展的戰略性資源和國際競爭力的核心要素,以發明專利為代表的知識產權正在成為各國著力布局的重點領域,全球范圍內的知識產權博弈日趨復雜激烈。

跨國企業間的競爭、收購、訴訟等背后,往往是知識產權的角力,谷歌、微軟、蘋果等商業巨頭無不是專利大鱷。

事實證明,發明專利密集度越高的產業,創新能力越強,競爭優勢越顯著,對經濟社會的貢獻也越大。

在各項政策激勵下,經過多年努力,我國知識產權水平明顯提升,公眾知識產權意識普遍增強,企業知識產權活動愈加活躍。

發明專利申請量連續3年居世界首位,我國已成為名副其實的專利大國。

數量的增長催化質量的提升,質量的高下決定競爭的勝負。

建設創新型國家,躋身知識產權強國,既離不開知識產權數量的增加,更需要質量的突破,尤其是當前,調整經濟結構、轉變發展方式亟需創新驅動來支撐引領,知識產權只有量質并重,才能在關鍵技術領域取得新突破,支撐產業轉型升級,贏得更多發展主動。

可喜的是,在這張“榜單”中,我們看到了量質齊升的趨勢,發明專利申請受理量曾長期在3種專利中占比不高,被視為“短板”,現已發生變化,首次超過三分之一,說明創新主體創造和維持核心技術專利的創新深度在增加,研發質量在優化。

但數據也顯示,在關鍵技術領域缺乏高質量發明專利仍然是我們的“軟肋”。

這也正是競爭最激烈、攻克難度最大的部分,既需要政策引導,也離不開創新主體發力,應將其作為我們今后戰略布局的重點,讓知識產權更為充分地發揮出其經濟價值和戰略作用。



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