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知識產權案件是哪些,知識產權案件是民事嗎

專利代理 發布時間:2023-07-19 13:09:12 瀏覽:


今天,樂知網小編 給大家分享 知識產權案件是哪些,知識產權案件是民事嗎

知識產權案件是哪些



一、 對于知識產權的民事訴訟請求: (一)知識產權的侵權行為的訴訟請求,侵權行為除了侵犯了國家的《民法通則》上明確標示的國民的民事權利之外,還包括了國家《反不正當競爭法》中的不正當競爭的犯罪行為。

(二)知識產權的歸屬問題的訴訟請求,即該知識的產權的歸屬問題所引發的糾紛所產生的訴訟請求。

(三)知識的產權的合同方面的訴訟請求,該知識產權在轉讓或使用等一系列交易的商業行為所引發的矛盾糾紛產生的訴訟請求。

二、 知識產權專業培養具有理工科基礎,掌握管理和法律知識的知識產權復合型人才;要求學生具有一定的理工科基礎知識,了解科技創新和發展規律,掌握知識產權經營、管理與保護實踐技能,熟練掌握知識產權法律原理和實務知識,能夠從事知識產權管理和法律工作。

三、 專利權,是指國家根據發明人或設計人的申請,以向社會公開發明創造的內容,以及發明創造對社會具有符合法律規定的利益為前提,根據法定程序在一定期限內授予發明人或設計人的一種排他性權利。

專利權屬于知識產權的一種,因此也具有知識產權的特征,即時間性、地域性、無體性、專有性。

時間性,是指專利權人對所擁有的專有權只在法定的時間內有效,期限屆滿后,專利權人對該發明創造就不再享有專有權,原來受法律保護的發明創造成為了任何單位或個人都可以無償地使用的社會公共財富。

地域性,是專利權指一般只在授予其權利的國家范圍內有效,在其他國家原則上不獲得承認和保護。

無體性,又稱非物質性,是指專利權的客體是智力成果,智力成果不具有物質形態,在客觀上無法被人們實際占有。

專有性,是指除專利法另有規定外,任何單位或個人未經專利權人許可都不得實施其專利。

專有性也稱“獨占性”或“壟斷性”。



知識產權案件是民事嗎



一、 知識產權訴訟不是一類單獨的訴訟類型,其本質仍是民事訴訟、行政訴訟及刑事訴訟的總和。

二、 1、知識產權民事訴訟 (1)知識產權侵權訴訟 除了侵犯我國民法典予以明確的民事權利也包括反不正當競爭法規定的不正當競爭行為(即侵害) (2)知識產權歸屬訴訟 就知識產權的權利歸屬發生的訴訟,簡稱權屬糾紛 (3)知識產權合同訴訟 就知識產權的取得、轉讓、使用等交易行為產生的糾紛,在取得環節與權屬訴訟有交叉 2、知識產權行政訴訟 (1)由國家行政機關作出的行政裁判引起 專利權和商標權需要行政機關確權,依相關知識產權法律,當事人對該確權決定不服可以向行政裁判機關(即專利復審委員會和商標評審委員會)申請復審,對該復審決定(其實質是行政裁判)不服,提起的行政訴訟 (2)由國家行政機關做出的詳細行政行為引起 在知識產權確權和轉讓、使用過程中,確權機關依相關知識產權法,對當事人作出具體行政行為(包括行政決定、行政許可和行政處罰等),行政相對人不服提起的行政訴訟 (3)由地方知識產權治理機關行政執法引起 對于具有知識產權執法權的地方各級知識產權管理機關,可以對侵犯知識產權等違法行為進行處罰和調解,相對人對該處罰或者調解決定不服的,可以向該行政機關所在地人民法院提起行政訴訟 3、知識產權刑事訴訟 我國刑法規定只有以下七種行為構成知識產權犯罪: 假冒注冊商標罪

知識產權案件的舉證責任是如何劃分的



一、 當事人對自己提出的主張,有責任提供證據。

所謂舉證責任的分配,就是按照一定的標準確定當事人負擔舉證責任的范圍。

我國《民事訴訟法》第六十四條第一款規定:“當事人對自己提出的主張,有責任提供證據。

”這是我國民事訴訟領域舉證責任分配的基本原則。

但是,這一原則尚不能解決知識產權案件當事人的舉證責任分配。

我國《專利法》規定:在發生專利糾紛的時候,如果發明專利是一項新產品的制造方法,制造同樣產品的單位和個人應當提供其產品制造方法的證明。

這是專利訴訟中關于舉證責任分擔的特殊規定。

在知識產權訴訟中,由于權利客體的無形性、權利人無法接近侵權人所掌握的證據等原因,使得權利人在某些情況下往往難以直接證明侵權人的侵權行為。

舉證責任是指民事訴訟當事人對自己的訴訟主張,有提供證據,加以證明的責任和無法證明時,要承擔的責任。

當事人的舉證責任是根據案件的具體情況而分擔的,當事人對其所承擔的舉證責任如果不能加以證明,應當承擔敗訴的責任。

我國《民事訴訟法》規定了當事人對自己提出的主張有責任提供證據。

這是舉證責任分擔的基本原則,即通常所說的“誰主張,誰舉證”原則。

我國對于舉證責任的分擔規則,以“誰主張,誰舉證”為一般原則。

對于一些特殊侵權案件,則采取所謂“舉證責任倒置”規則。

民事訴訟舉證責任問題,是民事訴訟理論中的核心問題之一。

在英美法系和大陸法系中,關于舉證責任都有不同的含義。

因此,有必要首先明確舉證責任的含義。

按照舉證責任的上述概念,如果當事人舉證不能證明案件事實,將承擔敗訴的結果。

那么,法律如何規定當事人舉證責任的分擔,就有可能直接影響案件的審理結果。

因此,合理地確定舉證責任的分擔規則,是實現公正審判的前提和基礎。

二、 1、專利侵權糾紛案件,由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。

侵權行為地包括:被控侵犯發明、實用新型專利權的產品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地;專利方法使用行為的實施地,依照該專利方法直接獲得的產品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地;外觀設計專利產品的制造、銷售、進口等行為的實施地;假冒他人專利的行為實施地;上述侵權行為的侵權結果發生地。

原告僅對侵權產品制造者提起訴訟,未起訴銷售者,侵權產品制造地與銷售地不一致的,制造地人民法院有管轄權;以制造者與銷售者為共同被告起訴的,銷售地人民法院有管轄權。

銷售者是制造者的分支機構,原告在銷售地起訴侵權產品制造者制造、銷售行為的,銷售地人民法院有管轄權。

2、著作權侵權糾紛案件、商標侵權糾紛案件,由侵權行為的實施地、侵權復制品儲藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管轄。

侵權復制品儲藏地,是指大量或者經常性儲存、隱匿侵權復制品所在地;查封扣押地,是指海關、版權、工商等行政機關依法查封、扣押侵權復制品所在地。

著作權侵權糾紛案件、商標侵權糾紛案件,對涉及不同侵權行為實施地的多個被告提起的共同訴訟,原告可以選擇其 個被告的侵權行為實施地人民法院管轄;僅對其中某一被告提起的訴訟,該被告侵權行為實施地的人民法院有管轄權。

3、涉及計算機網絡著作權的侵權糾紛案件由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。

侵權行為地包括實施被訴侵權行為的網絡服務器、計算機終端等設備所在地。

對難以確定侵權行為地和被告住所地的,原告發現侵權內容的計算機終端等設備所在地可以視為侵權行為地。

4、涉及計算機網絡域名的侵權糾紛案件,由侵權行為地或者被告住所地的中級人民法院管轄。

對難以確定侵權行為地和被告住所地的,原告發現該域名的計算機終端等設備所在地可以視為侵權行為地。

5、植物新品種侵權糾紛案件,由被告住所地或者侵權行為地所屬的省、自治區、直轄市人民政府所在地的和最高人民法院指定的中級人民法院管轄。

植物新品種侵權糾紛案件中的侵權行為地,是指未經品種權所有人許可,以商業目的生產、銷售該植物新品種的繁殖材料的所在地,或者將該授權品種的繁殖材料重復使用于生產另一品種的繁殖材料的所在地。

6、集成電路布圖設計專有權侵權糾紛案件,由被告住所地或者侵權行為地所屬的省、自治區、直轄市人民政府所在地的或者所屬的經濟特區所在地的或者所屬的大連、青島、溫州、佛山、煙臺市的中級人民法院管轄。

7、其他知識產權侵權糾紛案件,由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。

8、知識產權權屬糾紛案件,由被告住所地人民法院管轄。

9、知識產權合同糾紛案件,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。

合同當事人可以在書面合同中協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄,但不得違反級別管轄和專屬管轄的規定。

三、 1、協商。

知識產權糾紛當事人雙方協商后,對糾紛問題有了一個解決方式,達成一個和解協議。

2、調解。

知識產權糾紛當事人一方或者雙方申請,由法院、仲裁機構或調解人在當事人進行協調,之后對糾紛達成協議,解決知識產權糾紛。



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