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知識產權擁有哪些特征,知識產權按份共有指的是什么?

專利代理 發(fā)布時間:2023-07-19 12:56:51 瀏覽:


今天,樂知網小編 給大家分享 知識產權擁有哪些特征,知識產權按份共有指的是什么?

知識產權擁有哪些特征



一、 (一)知識產權是一種無形財產。

(二)知識產權具備專有性的特點。

即獨占性或壟斷性;除權利人同意或法律規(guī)定外,權利人以外的任何人不得享有或使用該項權利。

這表明權利人獨占或壟斷的專有權利受嚴格保護,不受他人侵犯。

只有通過“強制許可”,“征用”等法律程序,才能變更權利人的專有權。

(三)知識產權具備時間性的特點。

即只在規(guī)定期限保護。

即法律對各項權利的保護,都規(guī)定有一定的有效期,各國法律對保護期限的長短可能一致,也可能不完全相同,只有參加國際協(xié)定或進行國際申請時,才對某項權利有統(tǒng)一的保護期限。

(四)知識產權具備地域性的特點。

即只在所確認和保護的地域內有效;即除簽有國際公約或雙邊互惠協(xié)定外,經一國法律所保護的某項權利只在該國范圍內發(fā)生法律效力。

所以知識產權既具有地域性,在一定條件下又具有國際性。

(五)大部分知識產權的獲得需要法定的程序。

比如,商標權的獲得需要經過登記注冊。

二、 通過對侵犯知識產權罪客體的分析,侵犯知識產權罪等法定犯罪,其違法性的刑事特征不僅是對刑事法的違背,更主要的是對知識產權法等上位法的違背。

因此,在考察犯罪客體的時候,依據的標準不能或至少不能再以社會危害性和主觀惡性的犯罪特征作為尋求客體的主要依據。

恰恰相反,應將知識產權這一權利組合體作為同類的客體。

考察具體犯罪的時候,商標權、專利權、著作權等權利實際上也是一類權利組合體。

從知識產權法律意義上說,其包含了私權和公權、人身權和財產權等多項權利。

這既是知識產權法的獨立于其他法律的根本依據,更是其犯罪客體區(qū)別于自然犯罪的特點。

侵犯知識產權罪的犯罪客體是一類權利組合體:即既侵犯了知識產權權利人的人身權利,又侵犯了其財產權利;既侵犯了國家和社會的公權又侵犯了知識產權權利人的私權。

三、 侵犯知識產權的訴訟時效為兩年,權利人超過兩年起訴的,如果侵權行為在起訴時仍在繼續(xù),在該項專利權有效期內,人民法院應當判決被告停止侵權行為,侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算兩年計算。



知識產權按份共有指的是什么?



(一)知識產權按份共有的概念 按份共有,是指兩個或兩個以上的共有人按照各自的份額分別對共有知識財產分享權利和承擔義務的一種共有關系。

例如,甲、乙事先約定了專利權的共有份額,在獲 得授權后,甲、乙之間的共有關系為按份共有關系。

在知識產權按份共有中,如果各共有人的份額約定不明確,則推定其份額均等。

在按份共有中,每個共有人對知 識財產享有權利和承擔義務的基礎是份額,份額不同,權利和義務不同。

但各個共有人的權利不是局限在自己的份額上,而是涵蓋知識財產的全部。

(二)知識產權按份共有人權利行使 原 則上,知識產權共有人行使權利,在不妨害其他共有人權益的基礎上,可以單方決定行使,如自行實施知識產權,但須承擔告知其他共有人的義務;對于關系重大的 權利行使則需要共同協(xié)商決定。

無論是按份共有人還是共同共有人,享有的知識產權均涵蓋知識財產的全部,而不是特定份額。

因此,不能將按份共有人的權利行使 僅限定在知識財產的某些份額之上。

日本學界認為,商標權共有人不是按其 所持份額使用商標,原則上可以全面地、自由地使用商標,共有人雖可以通過合同規(guī)定每人的所持份,但該所持份只與注冊費繳納、商標權轉讓或許可費分配有關, 與商標的使用無關。

商標權在取得和轉讓上受到法律的限制。

筆者認為,知識產權按份共有人并不能按照份額行使權利,因為所有權利人只擁有一個權利,除了轉讓份額外,權利是不能按照份額來行使的。

各共有人在行使共有財產的權利時,特別是處分共有財產時,全體共有人應采取協(xié)商方式,尊重所有共有人的意志。

但在協(xié)商不能達成一致的情況下,例如就知識產權轉讓和設定定限知識產權等重大事項而言,應該按照份額表決,即以份額為票數,表決結果以所占份額的多少認定,份額多的表決為全體權利人的表決;行使轉讓權和設定定限知識產權等重大事項之外的事項,在不妨礙其他共有人行使的前提下,每個共有人都可以單獨行使,如普通許可。

無論是何種方式行使知識產權,行使后所獲得的利益,均應按照約定或者份額進行分配。

我國《專利法》第15條規(guī)定:“專利申請權或者專利權的共有人對權利的行使有約定的,從其約定。

沒有約定的,共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利;許可他人實施該專利的,收取的使用費應當在共有人之 間分配。

除前款規(guī)定的情形外,行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意。

”另外,筆者贊同確立權利行使代表人制度,以便節(jié)省權利行使的成本,促進權利的實施。



知識產權損害賠償原則是什么



一、  有以下四個原則: (一)全部賠償原則 全部賠償原則也稱為全面賠償原則,是現代民法的最基本的賠償原則,是各國侵權行為立法和司法實踐的通例。

(二)法定標準賠償原則 鑒于知識產權保護對象的特殊性,其損害事實、后果的不易確定性,不少國家的知識產權立法規(guī)定了知識產權侵權損害賠償的法定賠償制度。

即規(guī)定實施某種侵權行為,應當賠償的數額多少。

這在著作權立法中尤為突出。

(三)法官斟酌裁量賠償原則 無論關于知識產權侵權損害賠償的法律條款規(guī)定得多么嚴密、具體(這實際不可能作到),無論是適用全部賠償原則還是適用法定賠償原則,都不能排除法官根據開庭審理查明的案件事實,對法律的具體適用,以及在法律規(guī)定的賠償數額幅度之內根據個案情況的裁量。

(四)精神損害賠償限制原則 精神損害賠償限制原則,是指對公民、法人等民事主體享有的知識產權中精神權益損害,在法律規(guī)定的范圍內可以適用精神損害賠償。

二、  (一)停止侵害 只要構成知識產權侵權行為即同時構成停止侵害的民事責任,在這里,侵權行為和侵權責任的構成要件相同。

此外,我國商標法、著作權法、專利法,都分別對即發(fā)侵權做出了類似的規(guī)定:當權利人或者利害關系人有證據證明他人即將實施侵犯其知識產權的行為,如不及時制止,將會使其合法權益受到難以彌補的損害的,可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施。

對權利人來說,這類似于物權請求權中的妨害防止請求權,對義務人來說,則只要其行為具備違法性即構成侵權,即應承擔停止侵害的民事責任。

(二)消除影響、賠禮道歉 在目前的立法上,只有著作權法規(guī)定了這兩種責任形式,而且對其構成要件沒有明確規(guī)定,似乎可以認為只要構成侵犯著作權就要承擔消除影響、賠禮道歉的民事責任。

(三)賠償損失 根據相關規(guī)定“侵犯專利權的賠償數額,按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定;被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費的倍數合理確定。

”;“為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,不承擔賠償責任。

”商標法第56條第1款規(guī)定:“侵犯商標專用權的賠償數額,為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益,或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失,包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。

”第3款規(guī)定:“銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品,能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的,不承擔賠償責任。

”據此可以看出,賠償損失適用的是過錯責任原則,其構成要件是完整的“四要件”,即:損害事實、主觀過錯、行為的違法性以及行為與損害事實之間的因果關系。

(四)返還不當得利 我國民法典規(guī)定了十種責任形式,其中第四種為返還財產。

與貿易有關的知識產權協(xié)議》(即TRIPS協(xié)議)第45條第1款規(guī)定“司法部門應有權責令侵權者向權利所有人支付適當的損害賠償費,以便補償由于侵犯知識產權而給權利所有者造成的損害,其條件是侵權者知道或應該知道他從事了侵權活動。

”這就是損害賠償的過錯責任原則,緊接著該條第2款規(guī)定“司法部門應有權責令侵權者向權利所有者支付費用,其中可以包括適當的律師費。

在適當的情況下,即使侵權者不知道或者沒有正當的理由應該知道他從事了侵權活動,締約方也可以授權司法部門,責令返還其所得利潤或支付預先確定的損害賠償費。

”這一款規(guī)定的責令返還的“所得利潤”,即類似我國的“侵權人因侵權所獲得的利益”。

不同的是,TRIPS協(xié)議規(guī)定的“返還所得利潤”是一種責任形式,而我國則是作為賠償數額的計算方法。

三、 ?。ㄒ唬┊a生基礎不同:基于知識產權這一基礎性的絕對權產生的,其請求內容是除去權利上的不利負擔;損害賠償請求權是基于侵權之債產生的一種債權請求權,其請求內容是支付一定數額的金錢對權利人予以救濟。

(二)制度功能不同:知識產權請求權是一種不作為請求權,目的在于回復知識產權的權利圓滿狀態(tài);損害賠償請求權要求行為人支付賠償金,最終目的在于填平權利人的實際損失。

(三)構成要件不同:知識產權請求權的行使或實現無需考慮行為人的主觀過錯,甚至有的情形中也無需考慮損害事實;損害賠償請求權基于侵權之債,須具備侵權構成四要件:侵害行為(或稱之為違法行為、加害行為)、損害事實、因果關系和主觀過錯。

(四)歸責原則不同:知識產權請求權的行使并不要求符合侵權構成要件,無需主觀過錯要件,因而也就不存在歸責原則的問題,更談不上適用無過錯責任原則;損害賠償請求權的實現前提是符合侵權構成要件,必須行為人有主觀過錯,因此實行過錯責任原則,行為人無故意或過失即無需承擔賠償責任。



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