計算機應用程序可否獲得專利,論專利權無效在侵權抗辯中的應用
專利代理 發布時間:2023-07-17 16:21:33 瀏覽: 次
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計算機應用程序可否獲得專利
依《計算機軟件保護條例》第8條的規定,軟件著作權的內容包括以下幾種: (1)軟件著作權人身權。
主要有:發表權,即決定軟件是否公之于眾的權利;署名權,即表明開發者身份,在軟件上署名的權利;修改權,即對軟件進行增補、刪節,或者改變指令、語句順序的權利。
(2)軟件著作財產權。
主要包括以下三種: 第一,專有使用權。
具體包括:復制權,即將軟件制作一份或者多份的權利;發行權,即以出售或者贈方式向公眾提供軟件的原件或者復制的權利;出租權,即有償許可他人臨時使用軟件的權利(但是軟件不是出租的主要標的的除外);信息網絡傳播權,即以有線或者無線方式向公眾提供軟件,使公眾可以在其個人選定的時間和地點獲得軟件的權利;翻譯權,即將原軟件從一種自然語言文字轉換成另一種自然語言文字的權利;應當由軟件著作權人享有的其他權利。
第二,許可使用權,即軟件著作權人享有的許可他人行使其軟件著作權并獲得報酬的權利。
許可他人行使軟件著作權的,應當訂立許可使用合同;許可使用合同中軟件著作權人未明確許可的權利,被許可人不得行使。
使用許可分為專有許可或非專有許可。
許可他人專有行使軟件著作權的,當事人應當訂立書面合同;沒有訂立書面合同或者合同中未明確約定為專有許可的,被許可行使的權利應當視為非專有權利。
第三,轉讓權,即軟件著作權人享有的全部或者部分轉讓其軟件著作權并獲得報酬的權利。
轉讓軟件著作權的,當事人應當訂立書面合同。
論專利權無效在侵權抗辯中的應用
在專利侵權訴訟中,專利權無效是最常用到的一種抗辯手段。
在實踐中,被控專利侵權的企業往往不一定就是侵權。
因此,當企業接到訴狀后,先不要急于答辯,應立即聘請有經驗的專利律師通過專利文獻及有關信息的檢索,認真進行研究,根據案情制定相應的答辯對策。
如果企業產品或方法確實已落入對方專利權保護范圍,首先考慮到的就是利用專利權無效進行抗辯。
根據《專利法》的規定,專利權被授予后,任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合專利法規定的,都可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。
經專利復審委員會審理,如果該請求的無效理由成立,則應作出決定,宣告專利權無效,并給予登記和公告。
被宣告無效的專利權被視為自申請日起即不存在。
一般說來,請求宣告發明或者實用新型專利權無效的理由主要有以下幾個方面: 1。 授予專利權的發明創造不是專利法實施細則所說的發明或者實用新型。
2。授予專利權的發明創造違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益,或者按照專利法規定不在授予專利權之列。
3。授予專利權的發明創造不具備新穎性、創造性或者實用性。
4。專利權人對其發明創造無權取得專利,或者專利權人的發明創造,是取自他人的發明、附圖、模型、設備等,或者取自他人使用的方法,而未經其同意的。
5。說明書沒有對該發明創造作出清楚、完整的說明,或者權利要求書沒有以說明書為依據。
6。授予專利權所根據的修改過的申請或者分案申請超出了原說明書和權利要求書記載的范圍。
請求宣告外觀設計專利權無效的理由是: 1。授予專利權的外觀設計不是專利法實施細則所說的外觀設計。
2。授予專利權的外觀設計違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益。
3。授予專利權的外觀設計缺乏新穎性或者創造性。
4。專利權人對其外觀設計無權取得權利,或者專利權人的外觀設計基本組成部分是取自他人的設計、圖片、照片、物品或者模型,而未經其同意的。
5。授予專利權所根據的修改過的申請,變更了原外觀設計的基本組織部分的。
在實踐中常常被用來作為侵權抗辯的理由是,該授予專利權的發明或實用新型或外觀設計不具備新穎性或創造性。
該理由往往又可從文獻檢索或調查中找到有利證據,尤其是對于實用新型和外觀設計專利,國家專利局不進行實質性審查,因此被無效掉的幾率比較高。
但應注意的是: 1。宣告專利權無效的請求必須在15天答辯期內提出。
2。對宣告專利權無效請求前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、裁定,專利管理機關作出并已執行的專利侵權處理決定,以及已經履行的專利許可合同和專利權轉讓合同,不具有追溯力,但因專利權人的惡意而給他人造成的損失,應當給予賠償。
對于已經履行的合同,如果不返還使用費,明顯違反公平原則的,專利權人應返還全部或部分專利使用費或專利轉讓費。
肖金山
論專利權的無效宣告與專利侵權糾紛
由于種種原因,在經中國專利局批準的專利中,有相當一部分申請(尤其是實用新型和外觀設計專利申請)盡管不符合專利法規定的條件,卻被授予了專利 權。
這種專利權的取得實際上是對他人合法權益的侵害。
在以這種專利為基礎而產生的專利侵權糾紛以及由此而引起的專利侵權訴訟中,這種侵害表現得尤為突出。
而在該類專利侵權糾紛中,及時啟動專利權宣告程序,則是當事人依靠法律武器捍衛自己合法權益的最有效手段。
在實踐中,專利權的無效宣告程序往往是伴隨著專利侵權糾紛的產生而提起的。
其主要原因就是:專利侵權糾紛產生的前提應是該專利權的有效性和合法 性,而專利法第49條所賦予每個人提出宣告該專利權無效的請求權,當事人的這種權力可以使該專利的有效性和合法性處于一種不確定的狀態。
而在訴訟中,人民 法院在多數情況下可以根據中國專利局專利復審委員會做出的維持該專利權有效,宣告該專利權無效或部分無效的決定,對專利侵權糾紛進行判斷并做出相應的專利 侵權行為成立或不成立的判決。
由此可見,專利權無效宣告程序的運用對專利侵權糾紛的合理解決具有重大的影響。
一、專利侵權行為與專利侵權糾紛的產生 所謂專利侵權行為是指未經專利權人許可,以生產、經營為目的,制造、使用、銷售其專利產品或使用其專利方法的行為(以下簡稱“實施行為”)。
專利侵權行為主要表現有如下幾種: 1、未經專利權人許可生產、經營為目的的實施行為。
2、未經專利權人許可,擅自許可他人實施的行為。
3、超出專利權人許可范圍的實施行為。
專利權是一種財產權,專利權一經授予,則剝奪了不特定多數人對專利技術的實施權以及以同樣的技術獲得專利權的權利。
任何未經專利權人許可,對其 專利技術的實施行為都構成了對專利權人財產權利的侵害。
專利權人有權就自己所認為發生的侵犯專利權的行為要求是實施行為人停止其實施行為,并有權要求有關 主管部門或人民法院維護其專利權不受侵害,制止這種實施行為。
這種實施行為是專利權人維護自己權益的行為之間發生的這種沖突導致了專利侵權糾紛的產生。
二、專利權的無效宣告程序及其作用 專利權的無效宣告程序是指:認為專利局對某項專利權的授予不符合專利法規定條件的單位或個人,依法向專利復審委員會提出宣告該專利權無效的請求,由此而引起的一種法律程序。
根據當事人的請求,專利復審委員會依法對該無效宣告請求進行審查后,認為被請求宣告無效的專利權的授予確實不符合或部分不符合專利法規定的權利的,即做出決定宣告該專利權無效或部分無效,反之則維持該專利權繼續有效。
專利權的排他性決定了一旦該專利權被授予,則剝奪了他人以同樣的內容取得該項財產的權利,并對他人的實施行為加以約束。
但是,如果該項財產權利 不符合法律的規定而同樣受到法律的保護,那么這就是對公眾利益的侵犯。
由于我國專利法律制度的某些特點及某些法律上的不完備,決定了這種不符合專利法的規 定卻被授予專利權的現象的大量出現而專利權無效宣告程序的設立其作用即在于對上述錯誤的授權行為的糾正。
三、專利權無效宣告程序在專利侵權糾紛中的運用 對一項專利侵權行為的確認主要包括二個方面,一是確認該專利權是否合法有效,二是判斷該實施行為是否構成侵權。
對后者的判斷主要是看該實施行為 是否構成一般民事侵權行為的構成條件,以及該實施行為是否屬于專利法所述的專利侵權行為。
對前者的判斷存在著很大的不確定性。
在一般情況下,根據專利法的 規定,在未經宣告該項專利權無效之前,就應認為該專利權的存在是有效的。
但是,如果實施行為人在法律規定的期限內,依據專利法第48條的規定,向專利復審 委員會提出該項專利權的無效宣告請求,專利復審委員會就會對該專利權的存在是否合法進行重新審查。
根據專利法第5條的規定,一旦該專利權被宣告無效,則視 為該專利自始即不存在,這樣專利侵權訴訟就失去了意義。
由此可見,專利權的無效宣告程序可以使該專利權的效力處于一種不確定的狀態,當這種不確定的狀態被 重新加以確定時,往往會導致與以前完全不同的結果,很有可能是實施行為人在專利侵權糾紛中處于一種非常有利的地位。
在專利侵權糾紛中,當事人可以根據自己在已經出現或即將出現的專利侵權糾紛中所處的地位來確定自己提起無效宣告程序所要達到的目的,由此決定在糾紛中運用無效宣告程序的策略和方法,在一般情況下,在專利侵權糾紛中運用專利權的無效宣告程序達到以下目的: 1、終止訴訟 為此目的在專利侵權糾紛中運用無效宣告程序的較多,因為通過無效宣告程序,一旦專利權被宣告無效,則可以直接消除專利權人據以主張權利的基礎, 人民法院可以根據專利復審委員會的上述決定依法駁回專利權人的訴訟請求。
另外,在無效宣告程序啟動后,專利復審委員會根據該委的議事規則,可以進行審理后 的調解。
有相當一部分案件可以在該委的主持下雙方達成調解協議,其結果往往是無效宣告請求人撤回自己的請求,訴訟的原告人則撤訴或不予起訴。
2、預防專利侵權訴訟的提起 出于不同的經濟利益,有些實施行為人為了防止專利侵權訴訟的提起,在掌握證據的情況下,主動提起專利權無效宣告請求,使專利權人不敢輕易地提起訴訟。
這種以預防為目的的行為同樣可以達到維護自己權益的目的。
計算機應用程序可否獲得專利 的介紹就聊到這里。
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