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專利不予授權主要有哪些內容,專利不予授權會有哪些內容

專利代理 發布時間:2023-07-17 15:07:46 瀏覽:


今天,樂知網小編 給大家分享 專利不予授權主要有哪些內容,專利不予授權會有哪些內容

專利不予授權主要有哪些內容



1、科學發現。

科學發現是對自然規律和有助于說明自然規律的自然現象的特性提出的前所未有的科學認識。

但是,科學發現僅僅是對自然規律的認識,而不是利用自然規律所作出的發明創造,它不能直接應用于生產實踐,不具備工業上的實用性,因此不授予專利權。

2、智力活動的規則和方法。

智力活動是指人的思維活動,它源于人的思維,經過推理、分析和判斷產生出抽象的結果或者必須經過人的思維運動作為媒介才能間接地作用于自然產生結果。

它僅僅是指導人們對其表達的信息進行思維、識別、判斷和記憶,而不需要采用技術手段或者遵守自然法則,不具備技術的特點,因此不能授予專利權。

3、疾病的診斷和治療方法。

疾病的診斷和治療方法是指以有生命的人或者動物為直接實施對象,對之進行識別、確定或消除病因或病灶的過程。

考慮到醫生天職就是救死扶傷,在診斷和治療疾病的過程中,醫生理應有選擇各種方法的自由;另一方面,疾病的診斷和治療方法是直接以有生命的人體或動物體為實施對象,無法在產業上利用,不具備實用性,不屬于專利法意義上的發明創造,因而這類方法不能被授予專利權。

4、動物和植物品種。

動物和植物品種指的是動物和植物品種本身,不包含生產動物和植物品種的方法。

這里所說的生產方法是指非生物學的方法,不包括生產動物和植物主要是生物學的方法。

一種方法是否屬于“主要是生物學的方法”,取決于在該方法中人工技術的介入程度,如果人工技術的介入對該方法所要達到的目的或效果起了主要的控制作用或決定性作用,則這種方法不屬于“主要是生物學的方法”,可以授予專利權。

5、用原子核變換方法獲得的物質。

用原子核變換方法獲得的物質由于可以用于軍事目的,出于國家重大利益的考慮,專利法規定不授予專利權。

需要指出的是,不僅用原子核變換方法獲得的物質不能獲得專利保護,而且原子核變換方法本身也不能獲得專利保護。

1、形式法定原則。

申請專利的各種手續,都應當以書面形式或者國家知識產權局專利局規定的其他形式辦理。

以口頭、電話、實物等非書面形式辦理的各種手續,或者以電報、電傳、傳真、膠片等直接或間接產生印刷、打字或手寫文件的通訊手段辦理的各種手續均視為未提出,不產生法律效力。

2、單一性原則。

是指一件專利申請只能限于一項發明創造。

但是屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型,可以作為一件申請提出;用于同一類別并且成套出售或者使用的產品的兩項以上的外觀設計,可以作為一件申請提出。

3、先申請原則。

兩個或者兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授給最先申請的人。

4、 優先權原則。

專利優先權是指專利申請人就其發明創造第一次在某國提出專利申請后,在法定期限內,又就相同主題的發明創造提出專利申請的,根據有關法律規定,其在后申請以第一次專利申請的日期作為其申請日,專利申請人依法享有的這種權利,就是優先權。

專利優先權的目的在于,排除在其他國家抄襲此專利者,有搶先提出申請,取得注冊之可能。

專利優先權可分為國內優先權和國際優先權。

1、國內優先權 國內優先權,又稱為“本國優先權”,是指專利申請人就相同主題的發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內,又向我國國家知識產權局專利局提出專利申請的,可以享有優先權。

在我國優先權制度中不包括外觀設計專利。

2、國際優先權 國際優先權,又稱“外國優先權”,其內容是:專利申請人就同一發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內,或者就同一外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起6個月內,又在中國提出專利申請的,中國應當以其在外國第一次提出專利申請之日為申請日,該申請日即為優先權日。

《專利法》 第三十四條 國知局收到發明專利申請后,經初步審查認為符合本法要求的,自申請日起滿十八個月,即行公布。

國知局可以根據申請人的請求早日公布其申請。



專利不予授權會有哪些內容



我國專利法規定,不授予專利權的有以下各項: 1、科學發現。

科學發現是對自然規律和有助于說明自然規律的自然現象的特性提出的前所未有的科學認識。

但是,科學發現僅僅是對自然規律的認識,而不是利用自然規律所作出的發明創造,它不能直接應用于生產實踐,不具備工業上的實用性,因此不授予專利權。

2、智力活動的規則和方法。

智力活動是指人的思維活動,它源于人的思維,經過推理、分析和判斷產生出抽象的結果或者必須經過人的思維運動作為媒介才能間接地作用于自然產生結果。

它僅僅是指導人們對其表達的信息進行思維、識別、判斷和記憶,而不需要采用技術手段或者遵守自然法則,不具備技術的特點,因此不能授予專利權。

3、疾病的診斷和治療方法。

疾病的診斷和治療方法是指以有生命的人或者動物為直接實施對象,對之進行識別、確定或消除病因或病灶的過程。

考慮到醫生天職就是救死扶傷,在診斷和治療疾病的過程中,醫生理應有選擇各種方法的自由;另一方面,疾病的診斷和治療方法是直接以有生命的人體或動物體為實施對象,無法在產業上利用,不具備實用性,不屬于專利法意義上的發明創造,因而這類方法不能被授予專利權。

4、動物和植物品種。

動物和植物品種指的是動物和植物品種本身,不包含生產動物和植物品種的方法。

這里所說的生產方法是指非生物學的方法,不包括生產動物和植物主要是生物學的方法。

一種方法是否屬于“主要是生物學的方法”,取決于在該方法中人工技術的介入程度,如果人工技術的介入對該方法所要達到的目的或效果起了主要的控制作用或決定性作用,則這種方法不屬于“主要是生物學的方法”,可以授予專利權。

5、用原子核變換方法獲得的物質。

用原子核變換方法獲得的物質由于可以用于軍事目的,出于國家重大利益的考慮,專利法規定不授予專利權。

需要指出的是,不僅用原子核變換方法獲得的物質不能獲得專利保護,而且原子核變換方法本身也不能獲得專利保護。

1、侵害的對象為有效的專利。

構成專利侵權必須以有效存在的專利為前提,實施已經被宣告無效、被放棄的專利或者專利期限已經屆滿的技術,不構成專利侵權。

2、必須有侵害行為的發生。

即存在未經專利權人許可實施其專利的行為。

3、侵權行為人是以生產經營為目的而事實侵權行為。

我國《專利法》第11條規定:發明和實用新型專利權被授予后,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

這里強調了侵權行為必須具有生產經營的目的。

4、侵權行為人主觀上無須有過錯。

在專利侵權糾紛處理中,專利權人無須承擔被訴人具有主觀過錯的舉證責任,專利侵權以無過錯責任為原則。

知識產權的時間性、地域性以及知識產品的無形性,使得他人無意闖入權利范圍的可能性比其他民事權利大得多。

考慮到無過錯給他人知識產權造成損害的普遍性,以及原告證明被告有過錯的困難和被告證明自己無過錯的容易,知識產權侵權歸責原則采用了特殊規定。

但是也有觀點認為,不知道他人享有專利權而實施其專利的行為,本身就沒有履行充分的注意的義務,是有過錯的,因為專利授權公告是完全開放的,任何人都能得知。

我國現行《專利法》對專利侵權的認定沒有作出詳細規定。

各級法院和專利行政部門在處理專利侵權糾紛時已經廣泛采用的判斷標準有以下幾種: 1、全面覆蓋原則 全面覆蓋原則或者全部技術特征原則,即被控侵權的產品或者方法中含有權利要求書記載的全部必要技術特征。

在判斷是否為專利侵權,法院應當將被控侵權產品或者方法和專利權利要求進行比較,如果被控侵權產品或者方法具備了權利要求里的每一項技術特征,或者說逐一要素相同,專利侵權成立,這又被稱為相同侵權或字面侵權。

2、等同原則 等同原則認為,將被控侵權的技術構成與專利權利要求書記載的相應技術特征進行比較,如果所屬技術領域的普通技術人員在研究了專利權人的專利說明書和權利要求后,不經過創造性的智力勞動就能夠聯想到的,諸如采用部件移位、等同替換、分解或合并等替換手段實現專利的發明目的和積極效果的,并且與專利技術相比,在目的、功能、效果上相同或者基本相同,則應當認定侵權成立。

我國司法實踐確立了這一原則。

《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》規定,“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容”,是指專利權的保護范圍應當以權利要求記載的全部技術特征所確定的范圍為準,也包括與該技術特征相等同的特征所確定的范圍。

等同特征,是指與所記載的技術特征以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。

判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍,應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征。

被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的,人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍;被訴侵權技術方案的技術特征與權利要求記載的全部技術特征相比,缺少權利要求記載的一個以上的技術特征,或者有一個以上技術特征不相同也不等同的,人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護范圍。

3、禁止反悔原則

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專利申請符合下列條件的,專利局應予受理: (1)申請文件中有請求書。

該請求書應當明確申請專利的類別;寫明申請人姓名或者名稱及其地址。

(2)發明專利申請文件中有說明書和權利要求書;實用新型專利申請文件中有說明書(必須有說明書附圖)和權利要求書;外觀設計專利申請文件中有圖片或者照片。

(3)申請文件是使用中文打字或者印刷的。

全部申請文件的字跡和線條清晰可辨,沒有涂改,至少能夠容易地分辨其內容。

發明或者實用新型的說明書附圖和外觀設計的圖片是用不易擦去的筆跡繪制,并且沒有涂改。

(4)申請人是外國人的,應符合專利法第十九條第一款的有關規定,其所屬國應符合專利法第十八條的有關規定。

(5)申請人是港澳地區及臺灣的法人或居民,應按有關規定辦理委托手續。

專利申請如有下列情形之一的,專利局不予受理: (1)不符合上述受理條件(1)、(2)、(3)之一的; (2)外國申請人因國籍或者居所原因明顯不具有申請專利權利的; (3)外國申請人因國籍或者居所原因需要委托專利法第十九條第一款規定的、由國家知識產權局指定的專利代理機構辦理而未委托的; (4)港澳地區及臺灣的法人或居民直接從港澳臺地區向專利局郵寄專利申請的; (5)港澳地區臺灣法人作為申請人向專利局提出專利申請時,未委托國家知識產權局指定的專利代理機構辦理的。

專利局受理處及各代辦處收到專利申請后,應當全面地、認真地檢查和核對全部文件,依法作出受理或不受理通知書。

專利申請授權后,專利權肯定受到保護。

但專利申請自申請日起至授權前,權利也受到保護,只是程度不同,表現形式也不同。

以發明專利申請為例,自申請日起至該申請公布前,這時申請處于保密階段。

這一階段對其權利的保護表現在對該發明專利申請后同樣主題的申請因與其相抵觸而將喪失新穎性,不能授予專利權。

自該申請公布至其授予專利權前這一階段是“臨時保護”階段。

在這期間,申請人雖然不能對未經其允許實施其發明的人提起訴訟,予以禁止,但可以要求其支付適當的使用費。

如果對方拒絕付費,申請人可以在獲得專利權之后行使提起訴訟的權利。

這一階段申請人只有有限的獨占權。

(一)不確定申請日的情形 申請文件有下列情形之一的,國家知識產權局將不予受理,即不確定申請日: 1、缺少請求書、圖片或者照片; 2、申請文件未使用中文的;

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