怎樣證明專利被侵權了,我國專利法規定專利侵權的訴訟時效
專利代理 發布時間:2023-07-11 23:32:29 瀏覽: 次
今天,樂知網小編 給大家分享 怎樣證明專利被侵權了,我國專利法規定專利侵權的訴訟時效
怎樣證明專利被侵權了
一、 證明專利被侵權了的辦法是: 1。專利權人可以收集他人侵權前后訂單、進貨單等憑據,進行對比,用以證明實際損失以及專利的使用費; 2。專利權人可以收集他人侵權前后納稅數額、訂單等材料,用以證明侵權所得。
二、 提醒您,外觀專利侵權賠償數額標準是: 1。當被控侵權產品的外觀設計與其產品本身不可分時,如侵犯電腦外觀設計專利權,可以將權利人專利產品銷售額下降受到的損失或者被告的營業利潤作為侵權賠償額。
2。當被控侵權的外觀設計是產品的包裝物時,如飲料瓶的外觀設計專利權被侵犯時,在計算賠償數額時,不得將專利權人利用該飲料瓶包裝的飲料產品的銷售利潤下降額或者被控侵權設計所包裝的飲料產品的銷售利潤作為侵權賠償數額。
3。對于權利人既未自己實際實施,也未許可他人實施的外觀設計專利,有種觀點認為,既然該專利并未實際實施,則被控侵權行為并未造成專利權人實際經濟損失,被告可以不承擔賠償責任。
我們認為這種觀點是不對的,侵權人給專利權人造成的損失,與專利權人是否實際實施或者許可他人實施其專利無關。
三、 專利侵權證據收集需要遵循如下規則: 1。當事人對自己提出的主張應當及時提供證據。
當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據,可以在舉證期限屆滿前書面申請人民法院調查收集。
2。舉證期限可以由當事人協商,并經人民法院準許。
3。舉證期限屆滿后,當事人對已經提供的證據,申請提供反駁證據或者對證據來源、形式等方面的瑕疵進行補正的,人民法院可以酌情再次確定舉證期限,該期限不受前款規定的限制。
我國專利法規定專利侵權的訴訟時效
一、 我國專利法規定專利侵權的訴訟時效是三年,自專利權人知道或者應當知道權利受到損害以及侵權人之日起開始計算。
二、 專利侵權的抗辯理由: 1。專利無效抗辯,可以在答辯期內向國家專利復審委請求宣告專利無效,同時請求法院中止案件審理。
2。非生產經營目的抗辯,《專利法》第11條規定,以生產經營為目的是構成侵犯專利權的必要條件。
3。禁止反悔原則抗辯,專利申請人或專利權人在專利申請或維持專利權有效過程中所放棄的內容,不能再納入專利保護范圍。
4。捐獻規則抗辯,對于專利權人僅在說明書中記載而未在權利要求書中記載的技術方案,視為專利權人已將該技術方案捐獻給社會,不得在專利侵權訴訟中主張上述已捐獻的內容屬于專利保護范圍。
5?,F有技術抗辯,被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于專利申請日前已公開的現有技術或現有設計的,不構成侵權專利權。
6。先用權抗辯,在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或已做好制造、使用的必要準備,并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的,不構成專利侵權。
7。合法來源抗辯,被控侵權人不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品,能證明該產品合法來源的,不承擔賠償責任。
三、 提醒您,訴訟時效要件是: 1。須有請求權的存在。
訴訟時效是對請求權的限制,沒有請求權,也就無從適用訴訟時效。
2。須有怠于行使權利的事實。
訴訟時效是對權利人的督促,實際上也是對義務人的保護,如果權利人怠于行使權利經過一定的期間,又沒有其他事由致使訴訟時效中斷或中止,則訴訟時效產生法律效果。
我國專利的種類有哪些
在實踐中,我國專利的種類有哪些呢?下面跟著 小編一起了解一下吧。
閱讀完以下內容,一定會對您有所幫助的。
一、發明專利 我國《專利法》第二條第二款對發明的定義是:“發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
”發明專利并不要求它是經過實踐證明可以直接應用于工業生產的技術成果,它可以是一項解決技術問題的方案或是一種構思,具有在工業上應用的可能性,但這也不能將這種技術方案或構思與單純地提出課題、設想相混同,因單純地課題、設想不具備工業上應用地可能性。
二、實用新型專利 我國《專利法》第二條第三款對實用新型的定義是:“實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。
”同發明一樣,實用新型保護的也是一個技術方案。
但實用新型專利保護的范圍較窄,它只保護有一定形狀或結構的新產品,不保護方法以及沒有固定形狀的物質。
實用新型的技術方案更注重實用性,其技術水平較發明而言,要低一些,多數國家實用新型專利保護的都是比較簡單的、改進性的技術發明,可以稱為“小發明”。
實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案,授予實用新型專利不需經過實質審查,手續比較簡便,費用較低,因此,關于日用品、機械、電器等方面的有形產品的小發明,比較適用于申請實用新型專利。
三、外觀設計專利 我國《專利法》第二條第四款對外觀設計的定義是:“外觀設計是指對產品的形狀、圖案或其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。
”并在《專利法》第二十三條對其授權條件進行了規定:“授予專利權的外觀設計,應當不屬于現有設計;也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國知局提出過申請,并記載在申請日以后公告的專利文件中”,“授予專利權的外觀設計與現有設計或現有設計特征的組合相比,應當具有明顯區別”,以及“授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突”。
外觀設計與發明、實用新型有著明顯的區別,外觀設計注重的是設計人對一項產品的外觀所作出的富于藝術性、具有美感的創造,但這種具有藝術性的創造,不是單純的工藝品,它必須具有能夠為產業上所應用的實用性。
外觀設計專利實質上是保護美術思想的,而發明專利和實用新型專利保護的是技術思想;雖然外觀設計和實用新型與產品的形狀有關,但兩者的目的卻不相同,前者的目的在于使產品形狀產生美感,而后者的目的在于使具有形態的產品能夠解決某一技術問題。
例如一把雨傘,若它的形狀、圖案、色彩相當美觀,那么應申請外觀設計專利,如果雨傘的傘柄、傘骨、傘頭結構設計精簡合理,可以節省材料又有耐用的功能,那么應申請實用新型專利。
外觀設計是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。
外觀設計專利的保護對象,是產品的裝飾性或藝術性外表設計,這種設計可以是平面圖案,也可以是立體造型,更常見的是這二者的結合。
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