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哪些發明創造不能授予專利,哪些發明創造不能授予專利權

專利代理 發布時間:2023-07-06 12:10:10 瀏覽:


今天,樂知網小編 給大家分享 哪些發明創造不能授予專利,哪些發明創造不能授予專利權

哪些發明創造不能授予專利



一、哪些發明創造不能授予專利 1)、依據我國專利法第五條不授予專利權的發明創造: A、違反國家法律的發明創造; B、違反社會公德的發明創造; C、妨害公共利益的發明創造。

2)、依據我國專利法第二十五條不授予專利權的客體: A、科學發現; B、智力活動的規則和方法; C、疾病的診斷和治療方法; D、動物和植物品種; E、用原子核變換方法所獲得的物質。

我國專利法規定:“對違反國家法律、社會公德和妨害公共利益的發明創造,不授予專利權。

”這個道理是很容易理解的。

有的發明創造本身的目的就違反了國家的法律,例如偽造國家貨幣的機器。

有的發明創造本身沒有危害公共利益和道德之意,但是如果不是按原來的目的使用,也有可能有害于公共利益和道德的,即不能授予專利權。

例如可以用來賭博的游戲器具。

雖然發明人說是游戲器具,但既然可以作為賭博用具,就不能授予專利權。

此外,如為防盜而設計的電麻裝置,或者在一般煙葉上噴以偽裝劑,弄虛作假,欺騙公眾的發明創造,可以認為是缺乏有益性,同樣不能授予專利權。

此外,我國專利法還規定,對科學發現、智力活動的規則和方法等,也都不授予專利權。

這是因為,科學發現不同于發明創造,所以不授予專利權。

智力活動的規則和方法,例如經濟管理方法、工程建筑設計、教育方法、會計制度、廣告方法以及信息傳播等,都不是技術思想,與工農業上的制造、使用不發生直接關系,所以也排除在專利之外。

二、發明專利有哪些類型? 發明分為產品發明和方法發明兩大類型 產品發明包括所有由人創造出來的物品,例如對機器、設備、部件、儀器、裝置、用具、材料、組合物、化合物等等作出的發明。

方法發明包括所有利用自然規律的方法。又可以分為制造方法和操作使用方法兩種類型,例如對加工方法、制造工藝、測試方法或產品使用方法等所作出的發明。

專利法保護的發明也可以是對現有產品或方法的改進。

絕大多數發明都是對現有技術的改進,例如對某些技術特征進行新的組合,對某些技術特征進行新的選擇等,只要這種組合或選擇產生了新的技術效果,就是可以獲得專利保護的發明。

發明專利是專利中最重要的一種,而根據《專利法》的規定,我國對發明專利的保護期限也最長,可以達到二十年。

而對實用新型專利和外觀設計專利的保護,最長也只有十年。

在提出發明專利申請之后,需要經過一系列嚴格的審查,而其中尤其是要對新穎性、創造性和實用性這三性作出相應審查。

怎樣認定非職務發明專利 發明專利年費繳納是多少

哪些發明創造不能授予專利權



一、哪些發明創造不能授予專利權 1)、依據我國專利法第五條不授予專利權的發明創造: A、違反國家法律的發明創造; B、違反社會公德的發明創造; C、妨害公共利益的發明創造。

2)、依據我國專利法第二十五條不授予專利權的客體: A、科學發現; B、智力活動的規則和方法; C、疾病的診斷和治療方法; D、動物和植物品種; E、用原子核變換方法所獲得的物質。

我國專利法規定:“對違反國家法律、社會公德和妨害公共利益的發明創造,不授予專利權。

”這個道理是很容易理解的。

有的發明創造本身的目的就違反了國家的法律,例如偽造國家貨幣的機器。

有的發明創造本身沒有危害公共利益和道德之意,但是如果不是按原來的目的使用,也有可能有害于公共利益和道德的,即不能授予專利權。

例如可以用來賭博的游戲器具。

雖然發明人說是游戲器具,但既然可以作為賭博用具,就不能授予專利權。

此外,如為防盜而設計的電麻裝置,或者在一般煙葉上噴以偽裝劑,弄虛作假,欺騙公眾的發明創造,可以認為是缺乏有益性,同樣不能授予專利權。

此外,我國專利法還規定,對科學發現、智力活動的規則和方法等,也都不授予專利權。

這是因為,科學發現不同于發明創造,所以不授予專利權。

智力活動的規則和方法,例如經濟管理方法、工程建筑設計、教育方法、會計制度、廣告方法以及信息傳播等,都不是技術思想,與工農業上的制造、使用不發生直接關系,所以也排除在專利之外。

二、發明專利有哪些類型? 發明分為產品發明和方法發明兩大類型 產品發明包括所有由人創造出來的物品,例如對機器、設備、部件、儀器、裝置、用具、材料、組合物、化合物等等作出的發明。

方法發明包括所有利用自然規律的方法。又可以分為制造方法和操作使用方法兩種類型,例如對加工方法、制造工藝、測試方法或產品使用方法等所作出的發明。

專利法保護的發明也可以是對現有產品或方法的改進。

絕大多數發明都是對現有技術的改進,例如對某些技術特征進行新的組合,對某些技術特征進行新的選擇等,只要這種組合或選擇產生了新的技術效果,就是可以獲得專利保護的發明。

發明專利是專利中最重要的一種,而根據《專利法》的規定,我國對發明專利的保護期限也最長,可以達到二十年。

而對實用新型專利和外觀設計專利的保護,最長也只有十年。

在提出發明專利申請之后,需要經過一系列嚴格的審查,而其中尤其是要對新穎性、創造性和實用性這三性作出相應審查。

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哪些情況可能構成專利侵權



一、哪些情況可能構成專利侵權 1、生產性侵權 生產性侵權包括兩個方面: (1)是生產、制造別人的專利產品; (2)是使用別人的專利技術直接或間接生產并營利的,都稱為生產性侵權。

方法的使用,只要是為生產經營使用都構成侵權,自行設計制造一臺他人專利產品然后為生產經營目的自用,也構成生產性侵權。

外觀設計專利沒有使用性侵權,而只有制造行為的生產性侵權。

2、經營性侵權 經營性侵權是指銷售侵權產品而構成的侵權行為。

銷售侵權是指明知是侵犯他人專利權而生產制造產品仍然銷售。

這種明知應是直接明知而不是應當知道。

例如,接到專利權人的通知或警告應視為直接明知,在《專利公報》上或在報紙上發表了聲明,原則上不能作為明知之前提條件。

最好通過公證機關、工商部門、管理專利工作部門直接通知銷售侵權產品者,這樣的證據較可靠,一般的信函往往不足以證明專利權人已警告過銷售者。

3、間接性侵權 間接性侵權是以直接侵權的成立為前提條件的,如果直接侵權不成立,間接性侵權就不可能存在。

而間接性侵權的成立,往往有某種程度上的共同故意或明知,通常有以下三種表現形式: (1)是明知自己所生產的某個主要零件是為某個侵犯專利權者而特別制造的,就有可能構成間接性侵權。

(2)是提供成套的生產配件由他人組裝成產品,其組裝在一起必然構成侵犯他人的專利的,應當視為間接性侵權,但如果所生產的是通用配件,別人購買以后,還需要加上其他配件才得以組合成產品,除有共同故意外,一般不構成間接性侵權。

(3)是轉讓許可性間接侵權,由于將某項技術轉讓給他人,甚至將某項專利許可給他人生產或使用。

生產或使用者構成侵犯他人專利權,轉讓技術或許可專利一方亦可能構成間接性侵權。

二、不構成專利侵權有哪些情形 《專利法》第六十三條規定,有下列情形之一的,不視為侵犯專利權: (一)專利權人制造、進口或者經專利權人許可而制造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出后,使用、許諾銷售或者銷售該產品的; (二)在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備,并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的; (三)臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的; (四)專為科學研究和實驗而使用有關專利的。

為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,不承擔賠償責任。

出現專利侵權,專利權人有權主張侵權人賠償自己的損失。

要求損害賠償的金額可以是侵權者因侵權行為所得的利潤。

此時,專利權人要提供證據,證明侵權者的銷售量、銷售時間、銷售價格、銷售成本及銷售利潤等。

以此為依據,計算侵權者所得的利潤。

實用新型專利侵權判定是什么 怎樣判定外觀專利侵權?

哪些發明創造不能授予專利 的介紹就聊到這里。


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