專利權的優先權原則國內怎樣規定的?,專利權的使用許可的種類有哪些
專利代理 發布時間:2023-07-05 14:57:56 瀏覽: 次
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專利權的優先權原則國內怎樣規定的?
一、專利權的優先權原則國內怎樣規定的? 可將本國優先權用作恢復申請權利的一種程序 當在先申請因各種原因被視為撤回時,恢復權利需繳納1000元恢復費,且恢復時間只有兩個月,還必須具備一定的理由,如果是在優先權期限內,則可以重新遞交一份申請并要求本國優先權,對申請人來講既經濟又方便。
可以用來完善在先申請 在優先權期間內,申請人可以對在先申請補充實施例或者增加新的要素,以完善在先申請,但不得變更在先申請的主題。
這種情況下,在先申請已清楚公開的部分可以享有優先權,在后申請新增加的內容不能享有優先權,而以在后申請的申請日為判斷新增加內容新穎性、創造性的時間標準。
專利局不得以要求優先權的在后申請中的某些要素沒有包括在作為優先權基礎的在先申請權利要求中為理由,而拒絕給予優先權,但以申請文件從整體看來已經明確地寫明這些要素為限。
申請人通過要求多項國內優先權,可以提出合案申請 專利局不得以申請人要求多項優先權,或者由于要求一項或者幾項優先權的申請中有一個或者幾個要素,沒有包括在作為優先權基礎申請中,而拒絕給予優先權或者拒絕專利申請,但以上述兩種情形不違反發明單一性為限。
在優先權期間內,利用優先權規定可以實現發明與實用新型專利申請的相互轉換 申請人要求本國優先權的,如果在先申請是發明專利申請,可以就相同主題提出發明或者實用新型專利申請;如果在先申請是實用新型專利申請,可以就相同主題提出實用新型或者發明專利申請。
例如,當申請人發現了影響在先申請的發明專利申請創造性的現有技術文件時,可以在優先權期限內就相同主題向專利局提交要求優先權的實用新型專利申請,以確保申請不被駁回。
在先申請是一項產品的實用新型專利申請,申請人在優先權期限內又完成了該實用新型產品的生產方法,可以就相同主題的產品及生產方法提交發明專利申請,以補充方法發明。
可以節約費用申請人要求本國優先權時,其在先申請自后一申請提出之日起即被視為撤回。
申請人只需支付在后申請的各項費用,而作為優先權基礎的在先申請,除已支付的申請費外,其它各項費用都將省去,而達到同樣效果的保護,對合案申請好處尤為明顯。
利用優先權可以延長專利保護的期限 申請人在首次申請后,在優先期限屆滿前提出一個要求在先申請優先權的在后申請,申請批準后,專利權期限從在后申請的申請日起計算,從而使專利保護期限延長了自在先申請的申請日至在后申請的申請日這樣一個時間段。
使得在中國加入專利合作條約(PCT)后,中國申請人不論是提交PCT國際申請指定中國,還是提交本國申請,都可以享有本國優先權,然而在沒有本國優先權情形下,申請人如果不提出PCT申請,而就相同主題向專利局提出第二次本國申請,則不能享有優先權。
本國優先權的建立,使得申請人有機會完善其在先的申請,實現發明與實用新型專利申請的相互轉換,以及實現合案申請等等,給在中國提出第一次申請的人提供了繼續申請專利的有利條件,使其同外國申請人一樣,能夠享受巴黎公約規定的優先權待遇。
二、申請條件和相關期限 是已在一個成員國內正式提出申請。
所謂正常國內申請就是指能夠確定在該國提交申請日期的一切申請,而不問該申請結果如何。
凡依照任何成員國國內法或成員國之間簽訂的雙邊或多邊條約規定屬于正常國別的申請。
發明專利和實用新型的優先權申請期限為12個月,外觀設計和商標的優先權申請期限則為6個月。
上述期限從第一次提出申請之日起算,提出申請的當天不計入期限入內。
如果期限的最后一天是被請求保護國家的法定假日或主管機關當天不辦理申請,則該期限應順延至其后的第一個工作日。
與第一次申請內容相同的申請,后來又在同一國家被提出時,如果前一次申請已被撤回、放棄或駁回,并沒有提供給公眾審閱,也沒有遺留任何未定的權利,并且也沒有成為請求優先權的依據,則后來的申請應被認為是第一次申請。
其提出日期應該作為優先權期限的起算期,前一次申請不能成為請求優先權的根據。
如根據以實用新型申請為基礎的優先權在一個國家提出外觀設計申請時,其優先權期限應與對外觀設計規定的優先權期限相同;在一國以發明專利申請為基礎的優先權在一個國家提出實用新型申請也是允許的,反之亦然,優先權申請期限以后以申請的期限為準。
綜上所述,我國對于專利優先權的規定包含了該項權利的行使時間和行使期限以及行使條件等等情況。
專利優先權有助于恢復專利的行使權,但是這個時間和期限是有規定的,要是辦理申請必須要在這個具體的時間段內進行操作否則就會辦理不成功錯過它的有效期。
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專利權的使用許可的種類有哪些
一,專利權的使用許可的種類有哪些 按照許可范圍及實施權大小,可以分為:獨占許可合同、排他許可合同、普通許可合同等形式,此外還有交叉許可和分許可。
1、獨占許可,是指許可方規定被許可方在一定條件下獨占實施其專利的權利,這種許可的特點是許可人本人也不能使用這項專利,同時也不能向任何第三方授予同樣內容的許可。
2、排他許可,是指許可人不在該地域內再與任何第三方簽訂同樣內容的許可合同,但許可人本身仍有權在該地域內使用該項專利,這種許可也稱獨家許可。
3、普通許可,也稱非獨占性許可,它是最常見的專利許可方式,即許可人在允許被許可人使用其專利的同時,本人仍保留著該地域內使用其專利的權利,同時也可以將使用權在授予被許可人以外的第三人。
4、交叉許可,也稱互惠許可或相互許可,是指當事人雙方相互允許對方使用各自的專利。
5、分許可也稱再許可、從屬許可,指原專利許可合同的被許可人經許可人的事先同意在一定的條件下將專利權或者其 部分權利在授權給第三方在一定條件下使用。
未經許可人事先同意,被許可人無權與任何第三方簽訂分許可合同。
專利權是由國知局依照法律規定,根據法定程序賦予專利權人的一種專有權利。
它是無形財產權的一種,與有形財產相比,具有以下主要特征。
(1)具有獨占性。
所謂獨占性亦稱壟斷性或專有性。
專利權是由政府主管部門根據發明人或申請人的申請,認為其發明創造符合專利法規定的條件,而授予申請人或其合法受讓人的一種專有權。
它專屬權利人所有,專利權人對其權利的客體(即發明創造)享有占有、使用、收益和處分的權利。
(2)具有時間性。
所謂專利權的時間性,即指專利權具有一定的時間限制,也就是法律規定的保護期限。
各國的專利法對于專利權的有效保護期均有各自的規定,而且計算保護期限的起始時間也各不相同。
我國《專利法》第四十二條規定:“發明專利權的期限為20年,實用新型和外觀設計專利權的期限為10年,均自申請日起計算。
” (3)具有地域性。
所謂地域性,就是對專利權的空間限制。
它是指一個國家或一個地區所授予和保護的專利權僅在該國或地區的范圍內有效,對其他國家和地區不發生法律效力,其專利權是不被確認與保護的。
如果專利權人希望在其他國家享有專利權,那么,必須依照其他國家的法律另行提出專利申請。
除非加入國際條約及雙邊協定另有規定之外,任何國家都不承認其他國家或者國際性知識產權機構所授予的專利權。
專利權問題的處理需要自己按照具體的事情進行充分的調查,這樣自己的問題處理才會有著充分的證據,但是在實際的生活中,此類問題的處理較為繁瑣,如果自己的利益糾紛的發生在協議之外,那么事情的處理大部分需要依賴復雜法律程序去有效解決。
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專利權的保護對象包括那些?
一、專利權的保護對象包括那些? 1、發明 發明,是對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
發明必須是一種技術方案,是發明人將自然規律在特定技術領域進行運用和結合的結果,而不是自然規律本身,因而科學發現不屬于發明范疇。
同時,發明通常是自然科學領域的智力成果,文學、藝術和社會科學領域的成果也不能構成專利法意義上的發明。
2、實用新型 實用新型,是對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。
實用新型專利只保護產品。
該產品應當是經過工業方法制造的、占據一定空間的實體。
一切有關方法(包括產品的用途)以及未經人工制造的自然存在的物品不屬于實用新型專利的保護客體。
3、外觀設計 外觀設計又稱為工業產品外觀設計,是對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。
二、專利權人享有哪些權利 獨占權。
獨占權又稱之為“專有權”。
《專利法》第十一條規定:“發明和實用新型專利權被授予后,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。
” 許可實施權。
許可實施權,也就是許可使用權,指專利權人有條件地允許他人使用其專利技術。
具體地講,專利權人(稱“許可方”)通過簽訂合同的方式,允許他人(稱“被許可方”)在一定條件下使用其取得專利權的發明創造的全部或者部分技術的權利。
綜合上面所說的,專利權就是屬于所創作作品的人擁有的權利,對于這個權利一般也是有限制范圍的,只有自己所發明創造的作品才能依法的申請專利權,所以,在進行申請的時候就要提交相關的材料,從而還要給予相應的專利費用才會得到受理。
專利權的范圍及其特征有哪些 專利權的保護范圍
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