軟件外觀專利權的審查流程是什么,軟件開發屬于專利權還是著作權?
專利代理 發布時間:2023-07-05 11:06:19 瀏覽: 次
今天,樂知網小編 給大家分享 軟件外觀專利權的審查流程是什么,軟件開發屬于專利權還是著作權?
軟件外觀專利權的審查流程是什么
一、軟件外觀專利權的審查流程是什么? 1、 國知局收到發明專利申請后,經初步審查認為符合本法要求的,自申請日起滿十八個月,即行公布。
國知局可以根據申請人的請求早日公布其申請。
2、發明專利申請自申請日起三年內,國知局可以根據申請人隨時提出的請求,對其申請進行實質審查;申請人無正當理由逾期不請求實質審查的,該申請即被視為撤回。
國知局認為必要的時候,可以自行對發明專利申請進行實質審查。
3、發明專利的申請人請求實質審查的時候,應當提交在申請日前與其發明有關的參考資料。
發明專利已經在外國提出過申請的,國知局可以要求申請人在指定期限內提交該國為審查其申請進行檢索的資料或者審查結果的資料;無正當理由逾期不提交的,該申請即被視為撤回。
4、國知局對發明專利申請進行實質審查后,認為不符合本法規定的,應當通知申請人,要求其在指定的期限內陳述意見,或者對其申請進行修改;無正當理由逾期不答復的,該申請即被視為撤回。
5、發明專利申請經申請人陳述意見或者進行修改后,國知局仍然認為不符合本法規定的,應當予以駁回。
6、發明專利申請經實質審查沒有發現駁回理由的,由國知局作出授予發明專利權的決定,發給申請人發明專利證書,同時予以登記和公告。
發明專利權自公告之日起生效。
7、國知局設立專利復審委員會。
專利申請人對國知局駁回申請的決定不服的,可以自收到通知之日起三個月內,提出向專利復審委員會請求復審。
專利復審委員會復審后,再作出決定,通知專利申請人。
二、軟件專利權的保護期限 法人或者其他組織的軟件著作權,保護期為50年,截止于軟件首次發表后第50年的12月31日。
依據《計算機軟件保護條例》 第十四條 軟件著作權自軟件開發完成之日起產生。
自然人的軟件著作權,保護期為自然人終生及其死亡后50年,截止于自然人死亡后第50年的12月31日;軟件是合作開發的,截止于最后死亡的自然人死亡后第50年的12月31日。
法人或者其他組織的軟件著作權,保護期為50年,截止于軟件首次發表后第50年的12月31日,但軟件自開發完成之日起50年內未發表的,本條例不再保護。
軟件本身是可以獲得專利權的,但是轉卷的外觀設計是否可以獲得專利權就不確定了,外觀設計擁有著作權,不過,司法實踐中軟件如果已經獲得了專利權的話,軟件跟軟件的外觀設計通常情況下都是一體的。
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軟件開發屬于專利權還是著作權?
一、軟件開發屬于專利權還是著作權? 軟件開發即可以是專利權也可以是著作權,兩者的權利是可以進行重疊的; 軟件著作權是在軟件創作完成后產生的,也可以進行軟件著作權登記,以起到類似公證的效力。
就是說,不登記理論上你也擁有該軟件的著作權。
著作權可以使你在別人對你的軟件盜版時,采取保護措施,制止別人的盜版。
軟件專利則不同。
首先,專利必須向專利局提出申請才能獲得,因此必須積極申請。
其次,軟件申請描述的是軟件的構思(一定要以技術方案的形式),主要是你的軟件流程圖的內容。
采用何種語言以什么具體的語句實現,專利并不說明。
授權以后,他人采用該構思,就可能構成侵權。
因此,軟件專利的保護力度就比軟件著作權的保護力度大的多。
二、軟件著作權和專利權有什么不同? (一)、兩者的法律依據不同 1、軟件的著作權保護依據《著作權法》和《計算機軟件保護條例》。
2、軟件的專利保護依據《專利法》,具體審查標準參見國家知識產權局專利《審查指南》第二部分第九章“涉及計算機程序的發明專利申請審查若干問題”。
(二)、保護原則不同 1、軟件著作權是在軟件創作完成后自動產生的,也是自愿進行軟件著作權登記,登記的目的是體現公證的效力,主要用于聲明著作權權屬,同時使后續維權時的證據力度更大。
2、軟件專利則必須向專利局提出申請才能獲得保護,因此必須要積極申請,且專利制度也是以“用公開換保護”為原則。
(三)、申請通過率不同 1、軟件著作權實行的是登記制,一般不需要經過實質審查,只要形式審查時提交的材料符合要求,并且不違反《著作權法》的規定即可獲權,登記通過率極高。
2、軟件專利需要經過形式審查和實際審查。
形式審查主要是審核專利材料是否符合申請要求,形式審查通過后就會公開,再進入實質審查,審核該專利是否符合《專利法》的要求,并且要滿足新穎性,創造性,實用性等諸多要求。
一般純軟件型的專利不易獲權,通過軟硬件結合的方式會提高其授權率。
(四)、保護期限和維護費用不同 1、公民的作品,其法律規定的相關著作權保護期為作者有生之年加死亡后50年;法人及其它組織的作品,其法律規定的相關著作權的保護期為50年。
費用方面只會繳納前期的申請費,后續不會有維護的費用。
2、一般來說軟件專利只能申請發明專利,保護期限從申請日起算20年。
軟件沒有專利權是否可以轉讓
一、?軟件沒有專利權是否可以轉讓 軟件沒有專利權的話嚴格意義上講不屬于專利,但是也可以轉讓,雙方簽訂合同就行,專利申請權的轉讓,它其實指的是擁有專利申請權的人,已經將自己的申請提交到國家相關的知識產權局了,但是還沒有給予其授權的專利,依照相應的法律法規而轉給其他人的一種行為。
專利的申請權經過轉讓之后,其實轉讓者只是將自己對于某項專利申請的權利轉讓給了受讓人,但是并不能保證受讓人在之后的專利申請當中,一定能成為該項專利合法的專利權人。
在這種情況下,未授權的專利,可以將自己的申請權轉讓出去,其他情況則不行。
二、專利申請的原則 授予專利權的發明和實用新型,應當具備新穎性、創造性和實用性。
1、新穎性 新穎性,是指該發明或者實用新型不屬于現有技術;也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國知局提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。
2、創造性 創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。
3、實用性 判斷要滿足下列條件: 專利法規定:“實用性,是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產生積極效果。
” 能夠制造或者使用,是指發明創造能夠在工農業及其它行業的生產中大量制造,并且應用在工農業生產上和人民生活中,同時產生積極效果。
這里必須指出的是,專利法并不要求其發明或者實用新型在申請專利之前已經經過生產實踐,而是分析和推斷在工農業及其它行業的生產中可以實現。
三、不授予專利權的情況 1、按《專利法》第五條的規定,對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,不授予專利權。
2、根據《專利法》第二十五條的規定,下列客體不授予專利權: (一)科學發現; (二)智力活動的規則和方法; (三)疾病的診斷和治療方法; (四)動物和植物品種; (五)用原子核變換方法獲得的物質;
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