專利權的取得方式包括哪些,專利權的取得方式有哪些
專利代理 發布時間:2023-07-04 22:58:24 瀏覽: 次
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專利權的取得方式包括哪些
熱門推薦:專利侵權 專利轉讓 專利申請 專利權人 專利權 專利保護 外觀專利 專利權的主體可以是發明此項技術的創始人,也可以是轉讓人,當一項技術創造出來時,若不及時申請專利權,被他人進行盜竊使用時,便很難得到法律的保護,那么專利權的取得方式是什么呢?小編將在下文為您介紹專利權的取得方式以及相關知識,希望對您有所幫助。
一、專利權的取得方式 根據我國的相關法律規定,專利權的取得是依照專利權人的申請取得的,發明創造要取得專利權,必須滿足實質條件和形式條件。
實質條件是指申請專利的發明創造自身必須具備的屬性要求,形式條件則是指申請專利的發明創造在申請文件和手續等程序方面的要求。
此處所講的授予專利權的條件,僅指授予專利權的實質條件。
二、專利權的取得的手續 1、申請發明和實用新型應當提交的文件 (1)請求書。
請求書是指申請人向專利部門提交的請求授予其發明或者實用新型以專利權的一種書面文件。
請求書應當寫明發明或者實用新型的名稱,發明人的姓名,申請人姓名或者名稱、地址,以及其他事項。
(2)說明書。
說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準;必要的時候,應當有附圖。
(3)說明書摘要。
說明書摘要是對發明或者實用新型的技術要點進行簡要說明的書面文件。
(4)權利要求書。
權利要求書應當以說明書為依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。
發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。
依賴遺傳資源完成的發明創造,申請人應當在專利申請文件中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源;申請人無法說明原始來源的,應當陳述理由。
2、申請外觀設計專利應當提交的文件 (1)請求書。
(2)圖片或者照片。
提交的該外觀設計的圖片或照片,應當清楚地顯示要求專利保護的產品的外觀設計。
外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準。
簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。
三、專利申請的審查與授權 (一)發明專利的審查與授權
專利權的取得方式有哪些
專利權的取得方式有哪些 1、原始取得,也可以說是自主研發。
2、專利轉讓,直接將專利權轉讓給對發,收取轉讓費。
注意:簽合同,然后向國家知識產權局辦理著錄項目變更手續。
3、專利實施許可,收取專利費。
專利權的性質 專利權的性質主要體現在三個方面:排他性、時間性和地域性。
排他性 排他性,也稱獨占性或專有性。
專利權人對其擁有的專利權享有獨占或排他的權利,未經其許可或者出現法律規定的特殊情況,任何人不得使用,否則即構成侵權。
這是專利權(知識產權)最重要的法律特點之一。
時間性 時間性,指法律對專利權所有人的保護不是無期限的,而有限制,超過這一時間限制則不再予以保護,專利權隨即成為人類共同財富,任何人都可以利用。
地域性 地域性,指任何一項專利權,只有依一定地域內的法律才得以產生并在該地域內受到法律保護。
這也是區別于有形財產的另一個重要法律特征。
根據該特征,依一國法律取得的專利權只在該國領域內受到法律保護,而在其它國家則不受該國家的法律保護,除非兩國之間有雙邊的專利(知識產權)保護協定,或共同參加了有關保護專利(知識產權)的國際公約。
專利權的取得要滿足兩個條件 (一)實質條件: 1、新穎性。
新穎性是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國知局提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。
2、創造性。
創造性是指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著進步,該實用新型有實質性特點和進步。
3、實用性。
實用性是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產生積極效果。
(二)形式條件 專利權取得的形式條件是國家專利行政部門做出授予發明專利權的決定,發給發明專利證書,同時予以登記和公告 三、專利權的無效
專利權的司法保護包括
專利權司法保護的內容是什么?專利司法審查是專利審查制度的重要組成部分,在世界各國專利審查制度中占有重要地位。
關貿總協定還規定,行政部門的最終裁決應當給予當事人請求司法審查的機會。
因此,專利行政訴訟是專利審查公正、準確的最終保障。
過去,人們對司法審查的理解只是對行政復議決定的內容重新進行審查,是對行政復議的簡單延續,因而在審查中存在重行政、輕司法的現象。
實際上,司法審查和行政審查是有區別的。
在審查原則上,行政審查仍然屬于行政行為的范疇,體現了公共利益。
審查部門代表公眾利益審查專利申請。
專利授權書就像是審查部門與專利權人代表公眾簽署的“協議”,而司法審查則是行政部門與申請人之間的中介仲裁者。
在審查重點上,行政審判以技術為主,司法審查以法律程序為主。
在審查方式上,行政審查部門的審查員主要按照職權進行審查,根據自己對技術方案的理解,判斷該技術方案是否符合專利法的規定,司法考試采用答辯制。
根據新修訂的專利法,當事人對復審委員會的決定不服的,可以向人民法院起訴,即當事人對復審委員會關于發明、實用新型、外觀設計專利的決定不服的,可以向人民法院起訴,從而擴大了司法審查的范圍。
這是專利法的變化之一。
第二個變化是,專利權人或者利害關系人有證據證明他人已經或者將要實施侵權行為,如果不及時制止,將給其權益造成無法彌補的損害,可以向人民法院申請采取措施,責令停止有關行為,適用民事訴訟法關于財產保全的規定。
這一決定被稱為“訴前禁令”。
過去,地方行政機關可以對侵權行為的認定和賠償作出決定。
根據新《專利法》,地方專利行政部門對侵犯專利權的行為,可以責令侵權人立即停止侵權行為。
當事人不服的,可以提起行政訴訟。
但是,地方專利行政部門只能對賠償數額進行調解,不能作出行政決定。
國家知識產權局副局長田力普認為,專利法從立法目的和權利主體,如職務發明、獎勵、報酬等方面進行了修改,新專利法非常重要的一點是加強法律保護。
如果沒有良好的司法保障和執法保障,專利法的作用將難以發揮。
那么,在新專利法中加強司法干預的意義何在?北京市第一中級人民法院知識產權庭副庭長馬萊克告訴記者,新專利法強化了人民法院在專利審查和專利保護中的作用,主要體現在以下幾個方面:一是,它還為實用新型專利和外觀設計專利的司法審查提供了機會;二是規定專利權人應當主張侵權,如果侵權人賠償自己的經濟損失,只能向人民法院提起民事訴訟。
專利行政機關可以作出要求侵權人停止侵權行為的決定,但不能要求侵權人賠償。
一方面,新專利法作出了這樣的規定是為了適應WTO的要求;另一方面,人民法院經過10年的司法實踐,不斷提高專利案件的審理水平,積累了相當的審判經驗,培養了一大批專業人才,有能力為專利制度提供司法保護。
新專利法的實施表明,專利保護的重點已經轉移到人民法院,這符合國際慣例,也符合專利法基本上是民事法律規范的特點。
加強對專利制度的司法干預,可以更有效地保護權利人和社會公眾的合法權益,促進我國專利制度的發展。
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