專利申請的程序是怎樣,已公開的技術方案還能申請專利嗎
專利代理 發布時間:2023-06-14 01:23:09 瀏覽: 次
今天,樂知網小編 給大家分享 專利申請的程序是怎樣,已公開的技術方案還能申請專利嗎
專利申請的程序是怎樣
大家如果想要自己的知識產權得到保護的話,是需要申請專利保護的,申請專利保護也是需要按照程序進行的,不然可能就會失敗,那么專利申請的程序是怎樣?下面小編為大家詳細介紹一下,希望對大家有所幫助。
1、申請階段 發明專利的申請文件應當包括:發明專利請求書、說明書(說明書有附圖的,應當提交說明書附圖)、權利要求書、摘要(必要時應當有摘要附圖)。
委托專利代理機構的,應提交委托書。
申請費用減緩的,應提交費用減緩請求書及相應的證明文件。
2、審查階段 (1)初步審查: 專利局收到發明專利申請后,需經初步審查。
在初步審查合格之后,自申請日起滿18個月,即行公布。
專利局也可以根據申請人的請求早日公布其申請。
初步審查主要核查①申請文件是否齊備;②形式上是否符合標準;③費用是否繳納。
在初步審查中,專利局會針對以上事項發出補正通知書,由申請人進行補正。
(2)實質審查 發明申請公開之后,專利局在收到申請人的實質審查請求的情況下,啟動實質審查。
審查員發出審查意見通知書,在通知書對發明申請的新穎性、創造性、實用性等做出評價,并且指出申請文件中的實質缺陷。
申請人答復審查意見,必要時修改申請文件。
如果申請人的答復克服了審查意見,審查員會發出授予專利權通知書。
如果申請人的答復沒有克服審查意見,審查員會再次發出審查意見通知書或者發出駁回通知書。
(3)授權 申請人在接到授予專利權通知書之后,需要辦理登記手續。
申請人應當在規定的期限內繳納專利登記費、授權當年的年費、公告印刷費,同時還應當繳納專利證書印花稅。
申請人在辦理登記手續之后即可獲得專利證書。
專利所有人想要獲得法律的保護,則首先就要按照規定申請專利權,在被授予了專利權,成為專利權人之后,才能實際的受到法律的保護。
而此時申請專利權也不是免費的,那么公民一般申請專利要交的費用包括以下項目: 1、申請費、申請附加費、公布印刷費; 發明專利申請實質審查費、復審費; 2、專利登記費、公告印刷費、申請維持費、年費; 著錄事項變更費、優先權要求費、恢復權利請求費、延長期限請求費、實用新型專利檢索報告費; 3、無效宣告請求費、中止程序請求費、強制許可請求費、強制許可使用費的裁決請求費。
前款所列各種費用的繳納標準,由國務院價格管理部門會同國務院專利行政部門規定。
已公開的技術方案還能申請專利嗎
任何國家,專利制度的根本就是:以公開換保護,并通過公開促進技術進步,專利制度不允許專利權人既不公開技術又獲得法律保護,這對社會大眾是不公平的。
接下來,的小編將為您介紹申請專利必須把技術公開嗎的相關內容!歡迎您的閱讀! 首先,專利制度的核心就是:以公開換保護,因此要獲得專利授權必須公開技術方案。
永動機不具備實用性,不能授予專利權,一個技術方案想獲得授權,必須公開實施方式,具體到本領域技術人員根據專利說明書能實施專利并達到專利所述技術效果為準,若審查員認為不能實現,則不會授予專利權。
專利保護是通過專利法來實現的,任何人未經專利權人許可不得實施其專利,否則屬于專利侵權,是違法行為。
對專利進行改進,如果新的技術方案與原專利相比具備新穎性,創造性和實用性,則可授予專利權,具體標準在專利法及其實施細則和審查指南有記載。
專利保護具有地域性,比如在中國大陸獲得的專利權,范圍之外不受保護。
首先,能夠申請的專利需要滿足授權條件,即需要具備新穎性、創造性和實用性。
其中,實用新型主要要求具備新穎性和實用性,發明主要要求具備新穎性、創造性和實用性。
新穎性,是指該發明或者實用新型不屬于現有技術;也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。
創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。
實用性,是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產生積極效果。
由上可知,若待申請的技術方案已被公開,在審查過程中,一般來說,會存在不具備新穎性的問題,無法申請專利授權。
但在專利法中,對已公開技術方案,存在不喪失新穎性的情況,若滿足,即使該技術方案已被公開,也可在公開后的6個月內申請該專利,而不會喪失新穎性。
其中,可不喪失新穎性的待申請技術方案,需要是通過以下方式進行公開的: (一)在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的; (二)在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的; (三)他人未經申請人同意而泄露其內容的。
若該待申請技術方案已公開且不屬于上述被公開情況,是不能申請專利的,這里的申請專利是指無法獲得專利授權。
注冊商標需要商標注冊人以及商標都符合法律規定的條件,主要有下面兩個方面: 第一,在我國申請注冊商標,需要申請人是我國的自然人、法人或者其他組織。
如果外國人或者外國企業在我國申請商標注冊,商標局會按照他的所屬國與我國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者按對等原則辦理; 第二,申請注冊的商標需要符合下面的條件: 1、申請注冊的商標必須具備構成要素; 2、必須具有顯著性。
意思就是容易識別,與他人商標不雷同;
專利侵權行為解讀
專利侵權行為是指專利法第五十七條所稱的未經專利權人許可實施其專利的行為。
這里的實施是指制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品或者使用其專利方法以及使用、銷售、許諾銷售、進口依該方法直接獲得的產品。
一、侵權行為的構成必須具備下列條件: (一)侵害的對象為有效的專利。
構成專利侵權必須以有效存在的專利為前提,實施已經被宣告無效、被放棄的專利或者專利期限已經屆滿的技術,不構成專利侵權。
(二)必須有侵害行為的發生,即存在未經專利權人許可實施其專利的行為。
(三)侵權行為人是以生產經營為目的實施侵權行為。
我國專利法第十一條規定:“發明和實用新型專利權被授予后,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。
外觀設計專利權被授予后,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、銷售、進口其外觀設計專利產品。
”這里都強調了侵權行為必須帶有生產經營的目的。
(四)侵權行為人主觀上無需有過錯。
在專利侵權糾紛處理中,侵權責任的歸責以無過錯責任為原則。
專利法第五十七條第一款規定:“未經專利權人許可,實施其專利,即侵犯其專利權。
”從專利法第十一條和該條來看,法律并沒有要求侵權行為必須具有主觀過錯。
因此,在專利侵權之訴中,專利權人無需承當被訴人具有主觀過錯的舉證責任。
二、專利侵權行為的種類 依照侵權行為是否由行為人本身的行為所造成,將專利侵權行為劃分為直接侵權行為和間接侵權行為。
直接侵權行為主要是指未經專利權人許可實施其專利的侵權行為。
對于發明和實用新型中的產品專利,是指為生產經營目的的制造、使用、許諾銷售、銷售和進口。
對方法專利來說,是指對其專利方法的使用以及使用、銷售、許諾銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。
對于外觀設計專利,實施是指為生產經營目的制造、銷售、進口其外觀設計專利產品,這一產品僅指申請外觀設計時所指定的產品。
間接侵權行為是指鼓勵或誘使別人實施侵害專利權的行為。
其常見的形態有:①未經專利權人許可,以生產經營為目的的制造、出售專門用于專利產品的關鍵部件或者專門用于實施專利方法的設備或材料;②未經專利權人授權或委托,擅自許可或者委托他人實施專利。
違反專利法的其他行為包括假冒專利與冒充專利。
假冒專利是指將在非專利技術產品上或廣告宣傳中標明專利權人的專利標記或專利號,使公眾誤認為是他人的專利產品的行為。
冒充專利是指將非專利技術或落后技術冒充專利技術,以取得消費者信任的一種欺騙行為。
冒充專利與假冒專利不同,它實際上不發生對其他專利權的侵權,它所標明的專利標記或專利號實際上是不存在的,純屬一種對公眾的欺詐行為。
專利申請的程序是怎樣 的介紹就聊到這里。
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