國際專利保護時間是多久,專利侵權解決方法
專利代理 發布時間:2023-06-12 15:42:31 瀏覽: 次
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國際專利保護時間是多久
我國對于專利的保護是很重視的,且有專門的法律規定,而專利是有保護期限的,其期限是從申請那天開始計算,而具體保護時間又是多久呢?因此,想必大家想知道,關于國際專利保護時間是多久?接下來由小編詳細為您介紹! 國際專利是申請人就一項發明創造在《專利合作條約》(簡稱PCT)締約國獲得專利保護時,按照規定的程序向某一締約國的專利主管部門提出的專利申請。
不同國家對專利保護期限有不同的規定,發明專利一般20年,實用新型及外觀設計專利一般10年。
1、申請階段 實用新型的申請文件應當包括:實用新型專利請求書、說明書、說明書附圖、權利要求書、摘要及其摘要附圖。
實用新型專利申請必須具備有說明書附圖。
委托專利代理機構的,應提交委托書。
申請費用減緩的,應提交費用減緩請求書及相應的證明文件。
2、審查階段 中國對實用新型專利申請實行初步審查制度。
在初步審查過程中,審查員會針對申請文件中的形式問題發出補正通知書。
申請人針對該通知書做出補正。
同時審查員會針對是否屬于實用新型專利保護客戶進行審查,若存在不屬于實用新型專利保護客戶的,審查員將發出審查意見通知書,申請人針對該審查意見通知書進行答復或者對申請文件進行修改。
3、授權階段 (1)授權:在通過初步審查后,審查員會發出授予專利權通知書。
申請人在接到授予專利權通知書之后,需要辦理以下登記手續:在規定的期限內繳納專利登記費、授權當年的年費、公告印刷費以及專利證書印花稅。
(2)頒發證書:申請人在辦理登記手續之后即可獲得專利證書。
此段時間約為2到3個月左右。
專利轉讓應當注意: 1、確認轉讓方是否為合法的專利權人。
2、明確專利權轉讓前發明創造的實施情況及后果。
3、明確專利權被宣告無效的理由及法律后果。
專利轉讓權一經生效,受讓人取得專利權人地位,轉讓人喪失專利權人地位,專利權轉讓合同不影響轉讓方在合同成立前與他人訂立專利實施許可合同的效力。
除合同另有約定的以外,原專利實施許可合同所約定的權利義務由專利權受讓方承擔。
另外,訂立專利權轉讓合同前,轉讓方已實施專利的,除合同另有約定以外,合同成立后,轉讓方應當停止實施。
當專利權為兩個以上的專利權人共有時,一方轉讓其只有專利權的,另一方可以優先受讓其共有的份額。
l、被許可方在接觸該專利產生了興趣并有意引進時,最好邀請該技術領域的專家對其技術的先進性與否進行論證; 2、被許可方在技術論證后,應邀請經濟貿易方面的行家對其市場前景、經濟效益作一番分析; 3、雙方在技術貿易的談判、簽約過程中邀請專利事務所參與,請其對有關事宜提供咨詢,幫助當事人確定一種較好的技術貿易模式,起草合同等; 4、雙方邀請律師參與,律師將對合同有關條款進行推敲,對合同中涉及法律問題提供咨詢。
專利侵權解決方法
專利侵權解決方法 按照目前有關規定,專利糾紛可以通過行政處理或法院訴訟來解決。
有權處理專利糾紛的行政機關有省一級、省會城市、經濟特區、沿海開放城市政府設立的專利管理部門,以及省會城市、經濟特區、沿海開放城市的中級人民法院。
例如汕頭市人民法院和汕頭市專利管理局都可以受理專利糾紛的案件。
通過專利管理機關調處專利權糾紛,較之訴訟來說,手續簡便,方式靈活,況且專利管理機關有一批既有較強專業知識,又熟悉法律的執法人員,所以處理起來直接快捷,有利于糾紛的盡快解決。
有的侵權人為了拖延時間,隨便找個理由,向專利局提出撤銷專利權或向專利復審委員會提出宣告無效請求,這時人民法院必須中止案件的審理,等待專利局或復審委員會的結果。
所以案件有時一拖就是幾年,產品從暢銷都變成不好銷。但是作為專利管理機關,在分析請求人提出的證據以后,認為證據不足的,可以不中止審理。
所以對于實用新型及外觀設計專利侵權糾紛,通過行政處理更顯其優勢,當然經過專利管理機關調處后,當事人不服,也還可以向人民法院起訴。
向人民法院起訴,通過訴訟程序解決是一般解決民事糾紛的辦法,其長處在于人民法院的判決、調解書具有直接的強制執行效力。
但是通過訴訟解決專利糾紛,也存在著一些值得注意的問題,如專利侵權糾紛往往涉及專業技術問題,法院要請專家咨詢,請專家鑒定評議,所以,訴訟時間經常拖得太長,當事人耗盡精力,也不利于專利技術的實施利用,盡快轉化為生產力。
收集證據、核查事實 一項專利權是否被他人侵犯,首先要查明是否有已構成侵權的事實,這些事實完全要靠證據來證明。
因此,及時、全面地收集有關證據是非常重要的。
這時應特別注意收集侵權的物證和書證。
物證——主要是侵權產品。
侵權產品是十分重要的證據,而且它的取得也并不困難。
書證——一般應包括兩個部分: 其一,證明專利權人有專利權,如:專利證書、專利申請文件、專利實施許可或專利權轉讓合同書等; 其二,證明侵權方實施了侵權行為,如:侵權方與他人的訂貨合同或轉讓合同、銷售發票或銷售產品說明書,技術對比文件等等。
在有些情況下,往往一兩份有力的書證就可以認定侵權事實的存在。
對專利權本身重新評估 對侵權行為的調查判斷最終可能會引起侵權訴訟,而侵權訴訟的勝與負,在很大程度上要看專利權人手中的專利權是否無懈可擊。
因此,專利權人應當對自己專利權的專利性重新進行分析、評估,對該發明創造的專利性強弱作出判斷,切不可因為自己已經獲利專利權就濫用訴訟,如果是這樣,在侵權訴訟中一旦對方反訴該專利權無效,將會使自己措手不及,還可能造成訴訟中轉勝為敗。
現實生活中這種例是不少的。
例如,有一起實用新型專利侵權糾紛,在被人民法院認定侵權事實成立,賠償不可避免的情況下,被告以該實用新型專利不具備新穎性為由,向專利復審委員會提出無效宣告請求。
當專利復審委員會駁回無效請求,維持該實用新型專利有效后,侵權被告又以該專利不具備創造性為由,第二次請求宣告該專利權無效,這一次理由成立,復審委員會宣告該專利權無效。
這樣一來,專利權便無從談起。
侵權訴訟由于被告反訴專利權無效而中止三年,由于專利權人起訴時態度強硬,要求對被告侵權行為采取財產保全措施,因此,當該專利權被最終宣告無效后,原侵權糾紛案的被告要求原專利權人賠償損失,搞得原專利權人十分被動。
所以,起動訴訟程序以前重新評價專利權的穩定性是十分必要的。
侵權警告 在提起專利訴訟前,專利權人向侵權方發侵權警告,這在我國專利法中并無規定,但在現實生活中卻被經常使用,而且還常取到較好的作用。
要切實做好警告前的調查研究工作,必須在對侵權的認定有絕對把握的情況下才能使用。
侵權警告信的寫法可以根據不同情況,口氣可以強硬,也可以緩和。
一般應寫明以下內容: (1)專利權人的專利號,專利的主要權項內容;
什么是專利侵權?侵權了別人的專利權應該承擔什么法律責任?
自主知識產權與專利什么是專利專利是專利法中最基本的概念。
社會上對它的認識一般有三種含義:一是指專利權;二是指受到專利權保護的發明創造;三是指專利文獻。
例如:我有三項專利,就是指有三項專利權;這項產品包括三項專利,就是指這項產品使用了三項受到專利權保護的發明創造(專利技術或外觀設計);我要去查專利,就是指去查閱專利文獻。
專利法中所說的專利主要是指專利權。
所謂專利權就是由國家知識產權主管機關依據專利法授予申請人的一種實施其發明創造的專有權。
一項發明創造完成以后,往往會產生各種復雜的社會關系,其中最主要的就是發明創造應當歸誰所有和權利的范圍以及如何利用的問題。
沒有受到專利保護的發明創造難以解決這些問題,其內容泄露以后任何人都可以利用這項發明創造。
發明創造被授予專利權以后,專利法保護專利權不受侵犯,任何人要實施專利,除法律另有規定的以外,必須得到專利權人的許可,并按雙方協議支付使用費,否則就是侵權。
專利權人有權要求侵權者停止侵權行為,專利權人因專利權受到侵犯而經濟上受到損失的,還可以要求侵權者賠償。
如果對方拒絕這些要求,專利權人有權請求管理專利工作的部門處理或向人民法院起訴。
專利權是一種知識產權,它與有形財產權不同,具有時間性和地域性限制。
專利權只在一定期限內有效,期限屆滿后專利權就不再存在,它所保護的發明創造就成為全社會的共同財富,任何人都可以自由利用。
專利權的有效期是由專利法規定的。
專利權的地域性限制是指一個國家授予的專利權,只在授予國的法律有效管轄范圍內有效,對其他國家沒有任何法律約束力。
每個國家所授予的專利權,其效力是互相獨立的。
專利權并不是伴隨發明創造的完成而自動產生的,需要申請人按照專利法規定的程序和手續向國家知識產權局專利局提出申請,經國家知識產權局專利局審查,認為符合專利法規定的申請才能授予專利權。
如果申請人不向國家知識產權局專利局提出申請,無論發明創造如何重要,如何有經濟效益都不能授予專利權。
取得專利權的發明創造必須將發明內容在權利要求書、說明書或圖片、照片中充分公開,因為在把無形的發明創造變成專利權這種權利時,要靠權利要求書或圖片、照片來劃定保護范圍,而這些公開的內容是支持權利存在的惟一依據。
記載發明創造內容的說明書、權利要求書或者圖片、照片就是專利文獻中最重要的部分。
專利在國際上通常指發明專利。
我國專利法除發明專利以外,還規定有實用新型和外觀設計專利,并規定發明專利批準以后有效期為從申請日起算20年,實用新型和外觀設計專利的有效期為從申請日起算10年。
什么是知識產權知識產權是指公民、法人或者其他組織在科學技術方面或文化藝術方面,對創造性的勞動所完成的智力成果依法享有的專有權利。
這個定義包括三點意思:(1)知識產權的客體是人的智力成果,有人稱為精神的(智慧的)產出物。
這種產出物(智力成果)也屬于一種無形財產或無體財產,但是它與那種屬于物理的產物的無體財產(如電氣)、與那種屬于權利的無形財產(如抵押權、商標權)不同,它是人的智力活動(大腦的活動)的直接產物。
這種智力成果又不僅是思想,而是思想的表現。
但它又與思想的載體不同。
(2)權利主體對智力成果為獨占的排他的利用,在這一點,有似于物權中的所有權,所以過去將之歸入財產權。
(3)權利人從知識產權取得的利益既有經濟性質的,也有非經濟性的。
這兩方面結合在一起,不可分。
因此,知識產權既與人格權親屬權(其利益主要是非經濟的)不同,也與財產權(其利益主要是經濟的)不同。
知識產權包括:工業產權和版權(在我國稱為著作權)兩部分。
專利只是知識產權的一個類型,知識產權的范圍遠遠大于專利。
自主知識產權主要的意義在于創新和保護。
國際專利保護時間是多久 的介紹就聊到這里。
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