什么是專利查詢 為什么要先專利查詢再申請專利,知識產權訴訟有哪些特點?
專利代理 發布時間:2023-06-10 11:08:36 瀏覽: 次
今天,樂知網小編 給大家分享 什么是專利查詢 為什么要先專利查詢再申請專利,知識產權訴訟有哪些特點?
什么是專利查詢 為什么要先專利查詢再申請專利
什么是專利查詢?“專利查詢”又稱之為“專利檢索”,主要是指專利申請人在申請專利之前,親自或委托專利檢索中心對想要申請的專利和已存在的專利進行對比,判斷該專利與其他已有的專利是否存在相似或相同的過程。
雖然專利查詢并不是專利申請的必經程序,但是卻非常有必要!那么,為什么要先進行專利查詢,再做申請專利呢?今天,小編就為大家詳細解釋一下專利查詢的重要性! 什么是專利查詢 為什么要先專利查詢再申請專利 一、避免重復開發 通過專利查詢,對技術文獻進行研究,了解本領域技術的最新進展情況,避免重復開發,降低研發成本! 二、避免專利侵權 一旦他人的創新發明成果成功的申請專利后,那么他人有獨享發明成果的權利。
如果在他人專利權保護范圍內,未經他人允許,直接拿別人的技術使用或作為研發成果,則為被視為專利侵權,會受到法律追究! 三、避免專利申請被駁回 我國專利申請遵行的是申請在先原則。
即:兩個同樣或類似的專利申請都向專利局提交了專利申請,專利局只會受理(承認)在先的一個專利申請有效!其后申請的同樣或類似的專利申請都會被駁回!若是在專利查詢的過程中,發現已經有和自己相同的專利存在了,小編建議最好放棄該專利申請。
四、相關的領域是否存在相同的技術 充分利用專利查詢可以對相關行業領域的技術發展信息進行跟蹤,了解競爭對手和合作伙伴的研發方向和技術實力,和自己的技術是否存在相同或相似的技術,確定最佳的產品研發方向! 綜上所述,專利查詢是非常重要的!了解自己的技術或者產品是否可以自由實施,降低潛在的侵權風險。
如果大家在專利查詢有需求,不妨在線咨詢 專利申請,為大家免費進行專利查詢! 【溫馨提示】給大家推薦一個專利號查詢的網站 電腦端專利號查詢 https://so。 。com
知識產權訴訟有哪些特點?
以知識產權民事訴訟為例 知識產權侵權訴訟作為民事訴訟的一種,與其他民事訴訟沒有本質的區別,但由于其所保護的對象與有形物權、債權和人身權均有較大不同,因此又具有如下的不同特點: 1、訴訟主體廣泛 在知識產權訴訟中,知識產權權利人、權利受讓人、被許可人以及其他利害關系人都有可能成為訴訟主體。
例如某專利權人獲得專利權后將該專利權的部分權利又轉讓給第三人推廣實施,該第三人在不同地域,以不同的許可方式許可他人實施,在提起侵權訴訟時,專利權人、專利權受讓人、被許可人都有可能成為知識產權訴訟的原告。
法院在審查起訴時,應仔細審查他們之間的轉讓和許可合同,并應分別情況,確定訴訟主體的資格。
此外,在知識產權民事法律關系的產生、變更和消滅過程中所涉及的法律事實往往是一系列的事件或行為,這一系列的事件或行為,經常會涉及多個與該事件或行為相關聯的主體,成為同一訴訟中的當事人。
例如,在知識產權訴訟中,常常會發生多人對某一權利人的知識產權侵權的現象以及多個知識產權人被同一侵權人侵權的現象,如王蒙等六作家訴世紀互聯公司侵犯著作權案以及朱心、袁牧女、袁小牧、袁牧男訴華而實、北京東方影視樂園、山東電影制片廠、成都溫江國威開發總公司侵犯《馬路天使》著作權案。
這種訴訟主體范圍的廣泛性是知識產權訴訟的特點之一。
2、訴訟法律關系復雜 在知識產權訴訟中,往往既涉及到財產權利,又涉及到人身權利。
侵權訴訟中或出現侵權糾紛和權屬糾紛以及與第三人的合同糾紛并存的情況;或出現因當事人各自擁有不同類型的知識產權而形成權利沖突的情況;或出現因同一違法行為(甚至多個違法行為)而引起的民事侵權責任、民事違約責任甚至行政責任等不同法律責任的情況。
這些都使知識產權訴訟的法律關系復雜化。
例如,甲作家與乙出版社簽訂出版其文學作品的合同。
合同簽訂后,出版社違反合同,擅自將作品改編為劇本出版發行,后劇本改編人丙又與某影視機構丁簽訂合同,將該劇本拍成電影。
這其中既有作家甲與出版社乙之間的出版合同法律關系,又有作家甲與改編人丙之間就改編作品的權屬法律關系,還有甲與影視機構丁之間的侵權法律關系,另外出版社乙與改編人丙、改編人丙與影視機構丁也有各自的法律關系。
這些法律關系縱橫交錯,錯綜復雜。
3、訴訟爭點專業技術性強 知識產權訴訟中,訴訟爭議的焦點有多且專業技術性強的特點。
在訴訟案件審理時,一般需要首先確認權利歸屬,或者確定原告是否享有受法律保護的權利以及該權利的范圍;其次,在對被告的侵權行為的認定上,往往需要法官對侵權標的進行技術上和專業上的比較、判斷,這又涉及到工程技術、自然科學甚至文學藝術鑒賞等方面的專業技術知識。
如果不具備相關的專業背景,沒有豐富的知識面,就難以真正把握知識產權訴訟的爭點。
例如,對于涉及化學配方的商業秘密侵權訴訟,首先要確定當事人的配方是否符合構成商業秘密的四個要件;其次要判斷被控侵權人的配方是否與原告的配方實質相似。
這一過程中,法官或律師如沒有相關的化學知識,即使委托鑒定機構做技術鑒定,恐怕也難以看懂技術鑒定報告。
更何況律師還要就諸如本方當事人配方的成分比例、反應過程、反應條件等具體專業技術問題去說服法官;而法官也要面對雙方在這些專業技術問題上截然不同的陳述,獨立做出判斷,這些都對知識產權訴訟的參加者,尤其對法官和律師提出了更高的要求。
4、取證和舉證困難 由于知識產權客體具有無形的特點,加上對侵權行為的判斷又需要專業技術知識。
因此,在知識產權訴訟中無論是當事人對侵權事實證據的提供,還是就已提供的證據進行說服,都比證明有形財產侵權要困難得多。
而這一現象的出現,使訴訟中在舉證責任的分配上對法官提出更高的要求,法官只有靈活、準確地運用舉證責任的轉移和倒置規則,才能在訴訟中更好地體現公平原則。
另外,由于與有形物權的侵權訴訟不同,知識產權訴訟的舉證范圍較一般侵權訴訟要復雜的多。
在知識產權訴訟中,對原告而言,首先要提供受訴法院有管轄權的證據;其次,不僅要證明被告有侵權行為、自己有損害后果以及兩者之間有因果關系,而且要證明自己擁有合法來源的、有效的知識產權,證明自己知識產權的權利范圍。
以著作權侵權訴訟為例,通常情況下,原告首先應針對自己著作權來源的不同情況,準備如下證據:1)作品登記證書;如沒有登記,應提供作品原件或已出版作品的版權頁;2)如系委托作品,應提供委托創作合同;3)如系法人作品,應提供按法人意志創作并由法人承擔責任的證明;4)如系職務作品,應提供執行職務而完成作品的證據;5)如系合作作品,應提供合作作品原件等證據;6)如系繼承、受讓作品,應提供權利繼承或受讓的證明;7)此外,原告還應提供被告侵權的證據,如侵權作品;8)主張財產損失的,還應提供損失計算方法的證據9)主張精神損失的,還應提供精神受到損害的證據。
這些證據的范圍以及對事實的證明程度,都因案件各異而不同,需要當事人(律師)或法官反復斟酌。
5、侵權種類和形式多樣 知識產權客體的非物質性,使得知識產權人無法以有形控制的占有形式來排除他人對自己權利的侵害。
侵犯知識產權并不表現為侵權人剝奪了權利人的智力成果,而表現為侵權人在無法律依據而又未獲得權利人授權的情況下使用了該智力成果。
因此,在知識產權訴訟中侵權形式多為擅自使用、假冒、剽竊等形式。
而對不同種類的知識產權,又有不同的侵權形式。
例如,我國《商標法》第38條及其《實施細則》第41條共列舉了6種侵犯商標專用權的形式,我國《著作權》法第45、46條共規定了15種侵犯著作權的形式。
由于商標權和著作權具有不同的法律特征,這兩類侵權行為的形式雖然都如此之多,但實際卻是完全不同的。
6、賠償數額難以計算 由于知識產權具有無形的特點,其價值往往難以估量。
在專利侵權中,對專利和非專利技術成果的實施又需要一定的投資才能完成,在投資未收回的情況下,侵權人往往沒有形成利潤。
在商標侵權中,一件侵權商標在侵權人所銷售產品中所占比重的大小,以及在著作權訴訟中,作者所受到的精神損害的賠償數額,都是非常難以計算的。
從我國的知識產權審判實踐來看,損害賠償問題一直是知識產權訴訟中的難點之一。
1997年5月和2000年8月,最高人民法院曾兩次專門召開了知識產權損害賠償問題研討會,以期解決這一難點問題。
足見知識產權訴訟中賠償問題的復雜性。
不能被授予專利權的情形都有哪些呢?
授予專利權的條件是指一項發明創造獲得專利權應當具備的實質性條件。
一項發明或者實用新型獲得專利權的實質條件為新穎性、創造性和實用性。
也就是說,具備新穎性、創造性和實用性是授予發明和實用新型專利權的實質性條件。
《中華人民共和國專利法》 第二十五條 對下列各項,不授予專利權: (一)科學發現; (二)智力活動的規則和方法; (三)疾病的診斷和治療方法; (四)動物和植物品種; (五)用原子核變換方法獲得的物質; (六)對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。
對前款第(四)項所列產品的生產方法,可以依照本法規定授予專利權。
一個禮拜能收到專利申請號的前提條件是,提交了完整的文件,如果提交的文件不夠完整,專利行政主管部門會及時通知當事人補充相關材料,在指定的時間內沒有補充證明材料的,就不會再對專利申請進行審查了。
什么是專利查詢 為什么要先專利查詢再申請專利 的介紹就聊到這里。
更多關于 知識產權訴訟有哪些特點? 的資訊,可以咨詢 樂知網。
(樂知網- 領先的一站式知識產權服務平臺,聚焦 專利申請,商標注冊 業務)。
關鍵詞: 申請專利 如何申請專利 ?