怎樣計算專利侵權賠償,怎樣認定非職務發明專利
專利代理 發布時間:2023-04-06 15:40:40 瀏覽: 次
今天,樂知網小編 給大家分享 怎樣計算專利侵權賠償,怎樣認定非職務發明專利。
怎樣計算專利侵權賠償
怎樣計算專利侵權賠償 一、賠償的計算方式有四種 《專利法》第六十條規定:
“侵犯專利權的賠償數額,按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定;被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費的倍數合理確定。
”該條規定了專利侵權賠償的三種計算方式:
1、被侵權人因侵權受到的損失,2、侵權人因侵權獲得的收益,3、按照專利許可費的倍數確定。
《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》(下稱高院規定)第二十一條:
“被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定……沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的,人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節等因素,一般在人民幣5000元以上30萬元以下確定賠償數額,最多不得超過人民幣50萬元。
”這條規定了第4種計算方式,即法定賠償。
專利侵權賠償和商標侵權賠償不同的是多了一種計算方式:
按照專利許可費的倍數來計算。
二、第一種計算方式(侵權人因侵權獲得的利益)的適用 高院規定第二十條第三款:
“侵權人因侵權所獲得的利益可以根據該侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件侵權產品的合理利潤所得之積計算。
侵權人因侵權所獲得的利益一般按照侵權人的營業利潤計算,對于完全以侵權為業的侵權人,可以按照銷售利潤計算。
” 這個規定和商標差不多,計算方式比商標要明確一些,而且還多了一種依據,如果侵權人以侵權為業的,按照銷售利潤計算,在會計制度上營業利潤和銷售利潤是不一樣的,銷售利潤應該是大于營業利潤的,而且銷售利潤也比營業利潤好計算一些,這樣的規定給被侵權人提供了計算的便利。
三、第二種計算方式(被侵權人因為侵權而受到的損失)的適用 高院規定第二十條第二款:
“權利人因被侵權所受到的損失可以根據專利權人的專利產品因侵權所造成銷售量減少的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積計算。
權利人銷售量減少的總數難以確定的,侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積可以視為權利人因被侵權所受到的損失。
” 專利被侵權人因為侵權而受到的損失同商標侵權一樣一般來講也是很難計算的,但是專利的規定比商標的規定具有可計算性,以侵權人的銷售數量乘以專利權人每件專利產品的合理利潤顯然比較好計算,并且也大大減小了專利權人的舉證難度,只有找到侵權人的銷售數量就可以了,不必象商標那樣還有找到依據計算單個侵權產品的利潤,也排除了侵權人的銷售并沒有下降,而損失無法計算的情形。
四、第三種計算方式(按照專利許可費的倍數確定)的適用 高院規定第二十一條:
“被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定,有專利許可使用費可以參照的,人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節、專利許可使用費的數額、該專利許可的性質、范圍、時間等因素,參照該專利許可使用費的1至3倍合理確定賠償數額。
” 參照許可費,在對于商標的規定中是放到法定賠償里面的,但是在實務操作中,法院也會單獨作為一種計算方式來計算。
參照許可費,專利和商標最大的不同是商標只按許可費來直接計算,而專利帶有一定的懲罰性,可以按照三倍以下進行賠償,象美國的專利侵權賠償可以給予3倍的懲罰。
在我國知識產權侵權賠償一般采取填平原則,即損失多少賠償多少,沒有懲罰性的賠償,只有在著作權侵權賠償中可以按照稿費的2-5倍來計算賠償額,另外就專利侵權賠償在適用許可費來計算侵權賠償時可以帶有一些懲罰性。
五、第四種計算方式(法定賠償)的適用 高院規定第二十一條:
“被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定……沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的,人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節等因素,一般在人民幣5000元以上30萬元以下確定賠償數額,最多不得超過人民幣50萬元。
” 有關專利侵權的法定賠償其實和商標也比較接近,只是專利規定了保底數字,顯然比商標的相關規定要科學,專利最低的法定賠償數為5000元,而商標并沒有最低數的要求,還有一個區別,專利一般最高為30萬元,對于50萬元的是不得超過,規定比較強硬。
法官自由裁量考慮的因素,也差不多,都是根據侵權的性質和情節等來判斷。
六、關于合理的開支 高院規定第二十二條:
“人民法院根據權利人的請求以及具體案情,可以將權利人因調查、制止侵權所支付的合理費用計算在賠償數額范圍之內。
”這個規定和商標相似,但是商標侵權賠償規定明確指出了律師費用是可以作為合理開支的。
在實務操作中,律師也會將律師費和調查取證的費用一起計算到合理的費用中去。
七、連續侵權的賠償計算問題 高院規定第二十三條:
“侵犯專利權的訴訟時效為二年,自專利權人或者利害關系人知道或者應當知道侵權行為之日起計算。
權利人超過二年起訴的,如果侵權行為在起訴時仍在繼續,在該項專利權有效期內,人民法院應當判決被告停止侵權行為,侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。
”我們可以看到這個規定和商標的相關規定幾乎是一樣的,所以如果知道有人在侵權最好是在兩年內就起訴,免得過了訴訟時效的部門不能追究了。
最后,我們還是可以總結一下,給大家一個和商標侵權賠償一樣的簡單公式套用,作為普通的被侵權人可以以此粗略計算賠償數額:
怎樣認定非職務發明專利
怎樣認定非職務發明專利 非職務發明是指企業、事業單位、社會團體、國家機關的工作人員在職務之外沒有利用本單位的物質條件所完成的發明創造。
或者發明人、設計人利用了本單位的物質條件,但與單位訂有合同,對申請專利的權利和專利權的歸屬作出了歸屬發明人、設計人約定的,應從其約定,歸屬發明人、設計人。
《專利法》第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造,是指:
(1)在本職工作中做出的發明創造; (2)履行本單位交付的本職工作之外的任務所做出的發明創造; (3)退職、退休或者調動工作后1年內做出的,與其在原單位承擔的本職工作或者單位分配的任務有關的發明創造。
相關知識:
非職務發明專利權歸誰 對于非職務發明的專利權歸屬,根據我國相關法律規定:
對于非職務發明創造,申請專利的權利屬于發明人或者設計人。
發明人或者設計人對非職務發明創造申請專利,任何單位或者個人不得壓制。
申請被批準后,該發明人或者設計人為專利權人。
如果一項非職務發明創造是由兩個或兩個以上的發明人、設計人共同完成的,則完成發明創造的人稱之為共同發明或共同設計人。
共同發明創造的專利申請權和取得的專利權歸全體共有人共同所有。
非職務發明創造,申請專利的權利屬于發明人或者設計人;申請被批準后,該發明人或者設計人為專利權人。
利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造,單位與發明人或者設計人訂有合同,對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的,從其約定。
對于非職務發明專利的認定問題本文有詳細的介紹,如果您不清楚就需要進行了解。
對于非職務發明的專利權的歸屬上也是大家比較重視的一點,根據規定專利權屬于發明人或者設計人,這點大家要清楚。
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怎樣針對專利申請提出無效宣告請求
怎樣針對專利申請提出無效宣告請求 專利權經國務院專利行政部門授予并公告后,任何單位和個人認為該專利權不符合《中華人民共和國專利法》及其實施細則的規定,自公告之日起可以請求國務院專利復審委員會宣告該公告的專利無效。
專利權的無效宣告由專利復審委員會作出并由國務院專利行政部門登記并公告。
申請人向國務院專利復審委員會提出專利權的無效宣告,應遞交書面申請并附相關證據一式二份,申請書應具體說明無效宣告的理由并指明每項理由所依據的證據。
無效宣告請求不予受理情形 專利法的無效宣告,應由申請人提出書面請求,請求書中應寫明請求宣告專利權無效的理由,并提供相應的證據,請求書應結合相應的證據具體說明宣告無效的理由,申請宣告專利權無效的請求書不符合規定,專利復審委員會對申請人的下列無效宣告請求專利復審委員會不予受理:
1、無效宣告請求書中列舉的專利無效宣告的理由不符合《中華人民共和國專利法》及《中華人民共和國專利法實施細則》的規定(見“專利權宣告無效請求的理由”); 2、專利申請復審委員會已受理了申請宣告專利權無效請求書,第三人又以同一專利申請宣告專利權無效的請求書,不予受理,即重復的請求書,在后申請的不予受理; 3、以授予專利權的外觀設計與他人在先取得的合法權利相沖突為理由提出請求宣告外觀設計專利權無效的,應當提供生效的,能夠證明權利沖突的處理決定或者判決,沒有提供的,請求無效宣告的請求不予受理; 4、請求人提交的專利權無效宣告請求書不符合規定的格式,申請人在專利復審委員會指定的期限內不能補正,期限屆滿,專利復審委員會可視為該無效宣告請求沒有提出。
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