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怎么界定設計侵權,怎么確定專利侵權糾紛案件的地域管轄

專利代理 發布時間:2023-04-06 15:39:53 瀏覽:


今天,樂知網小編 給大家分享 怎么界定設計侵權,怎么確定專利侵權糾紛案件的地域管轄。



怎么界定設計侵權


一、怎么界定設計侵權 一般來說如果設計專利在有效期內,并且按時交納了年費,那么這個專利就是有效的。

只要被告生產的產品在外觀上與外觀設計專利證書附圖(六面附圖)上相類似就可認定夠成侵權。

《中華人民共和國專利法》第六十一條 專利侵權糾紛涉及新產品制造方法的發明專利的,制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法不同于專利方法的證明。

專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關系人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價后作出的專利權評價報告,作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。

二、設計侵權索賠標準 1、以專利權人因侵權所受到的損失或以侵權人因侵權所獲得的利益確定賠償額; (1)權利人因被侵權所受到的損失可以根據專利權人的專利產品因侵權所造成銷售量減少的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積計算。

權利人銷售量減少的總數難以確定的,侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積可以視為權利人因被侵權所受到的損失。

(2)侵權人因侵權所獲得的利益可以根據該侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件侵權產品的合理利潤所得之積計算。

侵權人因侵權所獲得的利益一般按照侵權人的營業利潤計算,對于完全以侵權為業的侵權人,可以按照銷售利潤計算。

2、參照專利許可使用費的1至3倍合理確定賠償數額;該方法應用的前提是:

被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定,且有專利許可使用費可以參照。

3、根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節等因素,一般在人民幣5000元以上30萬元以下確定賠償數額,最多不得超過人民幣50萬元。

該方法應用的前提是:

被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定,且沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理。

《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第二十條規定的,權利人因被侵權所受到的實際損失可以根據專利權人的專利產品因侵權所造成銷售量減少的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積計算。

權利人銷售量減少的總數難以確定的,侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積可以視為權利人因被侵權所受到的實際損失。

以上就是 小編對“怎么界定設計侵權”所進行的解答,我們可以了解到只要被告生產的產品在外觀上與外觀設計專利證書附圖(六面附圖)上相類似就可認定夠成侵權。

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怎么確定專利侵權糾紛案件的地域管轄


《民事訴訟法》第二十八條規定:

“因侵權行為提起的訴訟,由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。

”具體到專利案件,最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》(以下簡稱《若干規定》)第五條規定:

“因侵犯專利權行為提起的訴訟,由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。

侵權行為地包括:

被訴侵犯發明、實用新型專利權的產品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地;專利方法使用行為的實施地,依照該專利方法直接獲得的產品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地;外觀設計專利產品的制造、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地;假冒他人專利的行為實施地。

上述侵權行為的侵權結果發生地。

” 專利訴訟的基本技巧 專利訴訟的目的往往都是為了爭奪市場,通過專利訴訟抑制競爭對手的生產規模,同時不斷擴大專利權人的生產,以占領市場。

專利訴訟過程中有必要掌握一些技巧。

1、研透專利技術 對于技術性很強的專利訴訟,研究分析并吃透專利技術及相關的技術非常重要。

專利訴訟要求律師不僅懂得法律條文及有關規定,更重要的是要求律師必須理解專利技術。

不懂法律打不好官司,不懂技術同樣勝任不了專利訴訟,單從法律條文上是不能解決專利訴訟的有關問題的,特別是在認定某一技術是否構成侵權、是否屬于公知技術、是否屬于顯而易見的技術等等,都需要有一定的技術知識。

不鉆研專利技術是很難勝任專利訴訟的。

2、收集有效證據 對于原告專利權人一方的律師,最重要的是要收集侵權的證據,購買到侵權產品固然重要,但有些侵權產品本身就是假冒他人的產品,上面所寫的生產廠家并不一定是真正的侵權廠家。

因此,最好直接到生產廠家購買涉嫌侵權的產品,必要時可以采取公證取證,或者通過工商行政管理部門或技術監督部門行使其他職責時,順便獲取侵權證據。

原告取證工作最難的是得到對方生產銷售的數額,這可以請求法院采取證據保全措施,以獲得這方面的證據。

獲得侵權與侵權數額的證據是原告取勝的關鍵。

對于被告一方來說,關鍵是收集一切可以將原告專利無效掉的證據,這些證據包括專利文獻、銷售發票、產品廣告、公開使用證明等。

雖然產品發票可以作為無效他人專利的證據,但有時憑發票還不行,因為發票并沒有具體描述產品的形狀或技術特征。

被告找到足以對原告專利構成威脅的證據,這是致勝的關鍵之一,或是找到證明自己在先使用的有效證據或使用的是自由公知技術的證據,都有可能在訴訟中占據主動。

3、巧用法律程序 對于被告而言,最常用的是反訴對方專利無效,從而爭取時間尋求其他抗辯方法。

而對于原告,在訴訟之前,最好先行對自己的專利啟動無效程序,使專利經過一次“實審”的考驗,然后再訴他人侵權。

或者起訴前首先到國務院專利行政主管部門檢索一下自己專利的屬性,并出具相應的檢索報告。

這樣可以避免被告利用無效程序帶來的許多麻煩。

專利訴訟中可以應用的法律程序不少,但前提是必須懂得專利申請與審批及無效等基本程序,這樣才有可能在訴訟中運用自如。

因侵犯專利權行為提起的訴訟,由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。

侵權行為地包括:

被訴侵犯發明、實用新型專利權的產品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地。

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怎么確定專利的侵權人


怎么確定專利的侵權人 專利侵權行為是指行為人違反專利法的規定,未經專利權人的許可而實施其專利的行為。

“實施”是指制造、使用、許諾銷售、銷售和進口專利產品或者使用專利方法,以及使用、許諾銷售、銷售進口依照該專利方法直接獲得的產品。

專利權的保護范圍以權利要求書中記載的權利要求為準,說明書可以解釋權利要求。

專利法所保護專利權中的技術方案即是通過權利書加以描述的技術特征的組合。

如果一項發明創造是在現有技術的基礎上完成的,其權利要求中必定包含現有技術,專利法所保護的既不是區別特征,也不是現有技術,而是包括在權利要求中的現有技術和區別特征組合而成的完整的方案。

因此,在進行被指控侵權的事實對比時,應當將整個權利要求作為對比對象,而不是單從權利要求中拿出區別特征進行對比,研究二者的異同。

法律規定 下列行為構成對專利權的侵犯,但涉及《中華人民共和國專利法》第六十三條規定的情形除外:

(一)侵權產品與專利產品或者由專利方法生產的產品相同,而侵權產品僅僅改變了產品的外形; (二)在專利方法中,僅僅改變了個別步驟的順序,但結果相同; (三)產生的結果相同,只是將其結構作了簡單的變換或者重新排列組合; (四)產生的結果相同,只是將受保護的權利要求的特征中增加一個或者幾個并不重要的組成部分等。

只要是發現符合侵權行為的都可以算是專利的侵權人,有證據證明對方是侵權人的時候就可以給對方發律師函或是用跟其他的方式維權。

確定專利的侵權人但并不知道具體的做法,在無法解決的情況下應該要積極找 律師幫忙。



怎么界定設計侵權 的介紹就聊到這里。

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