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知識產權的使用權能否作價出資,知識產權的保護包括哪些措施

專利代理 發布時間:2023-04-03 01:13:41 瀏覽:


今天,樂知網小編 給大家分享 知識產權的使用權能否作價出資

知識產權的使用權能否作價出資


一、的使用權能否作價出資 知識產權的使用權不能作價出資,知識產權出資的需要具有知識產權的所有權。

《中華人民共和國》第二十七條【出資方式】股東可以用貨幣出資,也可以用實物、知識產權、等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資; 但是,法律、行政規定不得作為出資的財產除外。

對作為出資的非貨幣財產應當評估作價,核實財產,不得高估或者低估作價。

法律、行政法規對評估作價有規定的,從其規定。

二、以知識產權出資的要求 1、對于知識產權出資的審查與核準一般側重于4個方面,即用于出資的知識產權要具備確定、現存、可評估、可轉讓的特點。

2、申請人在以知識產權出資時,要確定用于出資的知識產權是否符合4個要件的要求,即確定性、現存性、可評估性、可轉讓性:

(1)確定性是指用于知識產權出資的標的物必須是特定的現實對象。

也就是說,標的物應當明確、具體,不能僅僅是一種抽象的概念。

(2)現存性是指用于出資的知識產權必須是事實上已經依法獲得的知識產權,而且出資者對該知識產權依法享有處分權。

(3)可評估性是指用于出資的知識產權必須具有能夠通過客觀評價予以確認的具體價值,即可以用貨幣進行具體估價。

如果無法通過客觀評價確認具體價值,無法用貨幣進行具體估價,則該知識產權不能用于出資。

(4)可轉讓性是指為了使公司股東能夠履行出資義務,用于出資的知識產權應適合獨立轉讓,即權利可以發生獨立、完整的轉移。

通過上述分析知道,依據《公司法》的規定,股東可以用貨幣出資,也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資。

而知識產權的使用權不得出資。



知識產權的保護包括哪些措施


一、的保護包括哪些措施 國家保護知識產權的主要措施是:

不斷健全、完善國家知識產權法律體系,營造尊重和保護知識產權的法治環境。

加強知識產權保護力度、懲罰額度,依法嚴厲打擊侵犯知識產權的各種行為。

同時,要建立對重大經濟活動知識產權特別審查機制,避免自主知識產權流失。

防止企業的壟斷發生,實現知識產權強國即科技強國。

二、企業保護知識產權的措施有哪些? 一般行為發生時,可以先與侵權者協商解決,當協商不成時可以通過以下方式綜合處理:

(一)工商局查處、局查處、版權局(文化執法大隊)查處:

通過向工商局、專利局、版權局(文化執法大隊)舉報,要求侵權企業停止侵權,同時對其進行。

(二)向公安局或海關等機關查處:

向公安機關舉報檢舉,請求對侵權方責任人予以刑事處罰,從而從根本上制止再次發生。

涉及海關備案、海關知識產權保護向海關提出查處。

(三)人民法院起訴 通過,請求人民法院判令侵權方停止侵權,賠償損失。

一般分為案件、行政訴訟案件、侵犯知識產權的刑事案件。

人民法院受理的知識產權案件主要有三類:

第一類是民事糾紛案件,包括各種糾紛案件,各種侵犯知識產權的侵權糾紛案件,以及知識產權案件中有關賠償責任和賠償數額的糾紛,經主管行政管理部門調處后,當事人不服向人民法院提起的訴訟案件;第二類是行政訴訟案件,主要指當事人對知識產權行政管理部門所作的行政處罰不服,向人民法院提起訴訟的案件;第三類是侵犯知識產權,構成犯罪,而由人民法院審理的刑事案件。

這種保護主要適用于知識產權權利人的利益遭受嚴重侵犯,并造成重大損失的情況。

(四)其他行政部門查處 與知識產權相關侵權行為涉及的行政部門。

如食品工藝可能需要相關監管部門介入。

一般來說,各個部門查處并非完全獨立,有時需要同時使用多個機關同時對侵權行為進行查處維權。

企業當發現知識產權侵權時應及時維權,這樣才能有效維護企業的知識產權價值。

對知識產權的保護要從不同的層面來看,首先大方向上,肯定是國家在立法上面,加強對知識產權的保護,不斷完善現有的保護機制。

同時與國際接軌,建立健全知識產權法律體系。

而對于各企業而言,在對知識產權的保護上面,其實就是要按照有關規定辦理相應的注冊登記,以獲取來自法律、的保護。

而實踐中,也要定期加強對侵犯自己知識產權行為的打擊。



知識產權的保護對象是什么


一、的保護對象是什么 保護的客體,是指專利保護的對象,即可以取得專利保護的發明創造。

按照巴黎公約第一條的規定,專利保護的對象僅指發明,而實用新型和外觀設計是與發明并行的工業產權保護的客體。

因此,大多數國家僅把發明作為專利保護的客體,對實用新型和外觀設計則分別另行制訂與平行的法律來保護。

我國專利法保護的客體有發明、實用新型和外觀設計這三種工業產權的客體,這三者在我國專利法中統稱發明創造。

應當注意的是,在我國的專利法中,實用新型和外觀設計雖可加以保護,且在這兩者的后面也加上“專利”二字,但不能認為是巴黎公約中所說的專利。

(一) 發明 關于發明的概念,即什么是發明,有關知識產權國際公約尚無定義,只有少數國家的專利法對發明直接下了定義,但表述則各不相同,為了全面理解發明的實質內容,現舉以下幾例:

我國專利法實施細則第二條規定:

專利法所稱的發明,是指對產品,方法或者其改進所提出的新的技術方案。

美國專利法第101條規定:

可以獲得專利的發明是指新穎而有用的制造方法、機器、制造品、物質的組合,或者它們的新穎而有用的改進。

日本專利法第二條規定:

發明是指利用自然規律所作出的高水平的技術創造。

聯合國世界知識產權組織(WIPO)主持制定的發展中國家發明示范法第112條規定:

發明是發明人的一項思想,能在實踐中解決技術領域的某一特定問題。

從以上定義可以看出,發明是發明人的一種技術思想,它是利用自然規律做出的能夠解決技術領域某一特定問題的新的技術方案,或稱技術構思。

發明又可分為產品發明和方法發明,其相應的專利通常分別稱為產品和方法發明專利。

(二) 實用新型 實用新型也是人們的一種技術思想或技術方案,俗稱“小發明”。

它與發明并無本質上的區別。

但它與發明也有以下幾個不同點:

一是實用新型僅限于對產品的形狀、構造或者其結合所作出的發明,也就是說,它只能是對機械、設備、裝置、器具、日用品等產品的新的設計,因此,工藝方法發明不能以實用新型專利保護;二是實用新型一般比發明的創造性要低一些,以我國專利法的規定為例,發明應具有突出的實質性特點和顯著的進步,實用新型應具有實質性特點和進步;三是在對實用新型的保護方式上,有的國家是以注冊或登記的方式保護;我國對實用新型的專利保護,實質上也是一種登記方式,因為我國專利法雖然規定了實用新型應當具備的專利性條件,但同時又規定對實用新型只進行初步審查(形式審查)而不進行專利性審查,只要經形式審查合格即可授予實用新型,至于其是否符合專利性條件,一般是在糾紛中解決;四是法律對實用新型的保護期限比發明要短得多。

(三) 外觀設計 我國專利法把外觀設計也作為專利保護的客體。

關于何為外觀設計,我國專利法實施細則第二條規定:

專利法所稱外觀設計,是指對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所作出的富有美感并適于工業上應用的新設計。

WIPO主持編著的《知識產權法教程》指出:

“工業品外觀設計屬于美學領域,但是同時是作為工業或手工業制造品的式樣的。

一般說來,工業品外觀設計是有用物品的裝飾的或美學的外表。

裝飾的外表可以由物品的形狀和、或圖案和、或色彩組成。

裝飾的或美學的外表必須對視覺有吸引力。

”對外觀設計實行保護是為了不許他人在相同或類似的物品上進行復制。

在保護方式上,大多數國家是采用注冊制或登記制,我國專利定的方式實際上也實行注冊制,要求申請人提交表示該外觀設計的物品的圖片或照片,寫明該外觀設計所使用的產品。

專利的形式有很多種,但是不管哪一種,只要通過國家專利局申請下來都是有法律效力的。

專利申請,每年都是繳納管理費,管理費是按照件收取的,小型微利企業,一般會減免很多稅收,管理費用是一年進行支付一次,專利局不開發票開收據。



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