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知識產權被侵犯后,有哪些取證方式?,知識產權被侵犯怎么辦

專利代理 發布時間:2023-07-19 13:33:11 瀏覽:


今天,樂知網小編 給大家分享 知識產權被侵犯后,有哪些取證方式?,知識產權被侵犯怎么辦

知識產權被侵犯后,有哪些取證方式?



1、自行取證和委托律師調查取證 由于知識產權案件專業性較強,由權利人自行取證,對取證的方向和范圍把握的十分準確會有一定的難度。

律師是專業從事法律工作的,以向社會提供法律服務為職業。

律師不僅具有豐富的法律知識,而且具有豐富的辦案經驗和熟練的訴訟技巧,能在不同的訴訟階段為當事人作出適當的選擇。

一般說來,律師調查取證要比當事人調查取證方便得多,收集證據的范圍也更加廣泛、精確。

在司法實踐中法官往往也會對律師另眼相待、提供更多的方便。

2、申請公證機關進行證據保全 公證機關的法定業務之一便是“保全證據”。

公證證據具有推定為真的效果。

《民事訴訟法》第59條規定:“人民法院對經過公證證明的法律行為、法律事實和文書,應當確認其效力。

但是,有相反證據足以推翻公證證明的除外”。

公證機關對證據進行保全,其效果與法院依職權所進行的保全,是相等的。

在訴前,當事人能夠充分運用公證機關收集、保全證據,是一個做好訴前準備的有效措施。

3、申請法院進行訴前證據保全 2002年最高法院《關于民事訴訟證據若干問題的規定》第25條:“法律、司法解釋規定訴前證據保全的,依照其規定辦理”。

這就為當事人或利害關系人向法院申請訴前證據保全確定了一個合法依據。

最高法院2002年1月實施的司法解釋《關于訴前停止侵犯注冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》,規定了在商標權侵權案件中,可以申請訴前證據保全。

最高法院2001年7月1日實施的《關于訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第16條也規定了訴前證據保全。

最高法院2002年10月15日實施的《關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第1條規定:“人民法院受理以下著作權民事糾紛案件”,其中有一項就是:“申請訴前財產保全、訴前證據保全案件”。

可見,申請訴前證據保全在知識產權侵權案件中是大量存在的。

保全措施后,當事人或利害關系人應在法定時間段里提起訴訟。

如果沒有向法院提起訴訟,則此種保全措施應當予以解除,或者將有關證據予以銷毀或發還,同時申請人還要就此所造成的損失承擔賠償責任。

4、申請人民法院調查取證 我國《民事訴訟法》第六十四條規定:當事人及其代理人因客觀原因不能自行取得的證據,或者人民法院認為審理案件需要的證據,人民法院應當調查收集。

基于此當事人往往在提起專利侵權,商標侵權和著作權侵權訴訟的同時,提出一份調取證據申請,調取的證據通常又分為三類:第一,保全被控侵權產品;第二,調查被控侵權單位的財務賬冊,以便確定賠償額;第三,調取被控侵權人存在侵權的證據。

根據《民事訴訟法》及最高法院有關司法解釋的規定,法院調查收集證據有兩種運作方式:一是主動依職權調查收集證據。

在涉及可能有損國家利益、社會公共利益或者他人合法權益的事實以及有關程序事項時,法院應當主動依職權調查和收集證據,而無需當事人提出取證申請。

二是根據當事人的申請取證。

在法院主動依職權調取證據的范圍被縮小了以后,當事人提出證據調查的申請變得日益重要。

如果缺乏當事人及時提出的證據調查申請,法院一般不主動調查證據。

在當事人提出證據調查申請后,法院是否啟動調查取證的機制還取決于法院的審查判斷,只有在當事人提出的該項申請符合法院取證范圍之時,法院才有義務調查取證,否則法院應當駁回該項申請。

當事人申請法院調查取證應當注意兩點:一是申請調查的證據范圍,必須符合法定情形;二是此項申請必須注意舉證時限。

法院通常采取的措施是對易拍照的被控侵權產品采用拍照的方式,或采用記錄下被控侵權產品的技術特征的方式,對易于調取的書籍、商標實物等采用扣押、提取等手法,而對于被控侵權人的財務賬冊往往因侵權人的阻撓或隱藏而極難得到。

5、申請行政機關調查取證 我國的《專利行政執法辦法》第五章對調查取證有專章規定。

管理專利工作的部門在查處案件的過程中,可以根據需要依職權調查收集有關證據。

可以查閱、復制與案件有關的合同、帳冊等有關文件;詢問當事人和證人;采用測量、拍照、攝像等方式進行現場勘驗。

涉嫌侵犯制造方法專利權的,管理專利工作的部門可以要求被調查人進行現場演示。

涉及產品專利的,可以從涉嫌侵權的產品中抽取樣品。



知識產權被侵犯怎么辦



知識產權是依照各國法律賦予符合條件的著作者、發明者或成果擁有者在一定期限內享有的獨占權利,一般認為它包括版權和工業產權。

當你發現自己所享有的知識產權受到侵犯時,我們可以通過以下方式進行維權: (一)向工商行政管理部門投訴并申請行政查處知識產權侵權行為。

(二)向報社、網絡等新聞媒體曝光。

(三)搜集、保存對方侵犯你所享有的知識產權的證據,有必要的話可以咨詢律師,請律師對侵犯知識產權事實進行調查、取證、委托公證。

(四)與侵權行為人協商解決知識產權糾紛事宜或通過法律訴訟解決,維護自己知識產權的合法權益。

知識產權侵權行為的構成,是學者們爭議比較多的問題。

有學者從一般民事侵權行為構成的四個方面,闡述了知識產權侵權行為的構成: 1、關于違法性問題。

這是知識產權侵權行為一個重要的構成要件,雖然在學術界不少學者在研究違法性是否應獨立地成為侵權的構成要件,但至少在知識產權侵權領域,違法性這個要件是必不可少的。

2、關于損害事實(結果)問題。

在一般民事侵權理論侵權的構成中,無論是三要件說、四要件說還是五要件說,都認為損害事實是民事侵權的構成要件之一,但是已經有不少學者提出,在知識產權侵權構成中,損害事實(結果)已經不再是必需的構成要件,這也是知識產權侵權行為與一般民事侵權行為的不同點之一。

3、關于因果關系。

這是一般民事侵權理論中,民事侵權行為的必備要件,但由于有些侵犯知識產權的行為并不要求有損害后果,因此只有對造成損害后果的知識產權侵權行為,需要確定侵權人所應承擔的責任大小時,因果關系的認定才有意義。

4、關于主觀要件。

上文闡述的民事侵權理論中,構成一般侵權行為的要件之一是加害人主觀上具有過錯,但是,在知識產權侵權行為的構成并不是以主觀過錯為必備要件。

我國的專利法第63條第2款、商標法第56條第3款均確立了無過錯的侵權責任。

從以上的立法例中可以看出,即使行為人是無過錯的,也應承擔侵權責任,只不過其承擔的侵權責任要比有過錯的輕,有過錯的行為人除承擔停止侵權、銷毀侵權產品、消除影響等的侵權責任外往往還要承擔損害賠償責任。

《商標法》 第五十七條 有下列行為之一的,均屬侵犯注冊商標專用權: (一)未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的; (二)未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標,或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標,容易導致混淆的; (三)銷售侵犯注冊商標專用權的商品的; (四)偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的; (五)未經商標注冊人同意,更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的; (六)故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件,幫助他人實施侵犯商標專用權行為的;

知識產權被投訴工商會怎么處罰



一、 (一)同一用戶首次被同一知識產權投訴成立,扣4分; (二)同一用戶再次被同一知識產權投訴成立,視為重復侵權,每次扣8分,但再次投訴時間距離上一次被扣分的投訴自投訴成立之日起在5日內(含5日)的,不予扣分。

12分-24分之間(含12分) 警告 24分-36分之間(含24分) 限權7天 36分-48分之間(含36分) 限權15天 48分-60分之間(含48分) 限權30天 60分或以上關閉賬號 嚴重侵權行為的處理 首次被投訴成立 警告 第二次被投訴成立 限權7天 第三次被投訴成立 限權15天 第四次被投訴成立 關閉賬號 若同一用戶被同一知識產權因嚴重侵權投訴成立累計達到三次,將直接關閉賬號。

(一)知識產權是一種無形財產。

(二)知識產權具備專有性的特點。

(三)知識產權具備時間性的特點。

即只在規定期限保護。

即法律對各項權利的保護,都規定有一定的有效期,各國法律對保護期限的長短可能一致,也可能不完全相同 ,只有參加國際協定或進行國際申請時,才對某項權利有統一的保護期限。

(四)知識產權具備地域性的特點。

即只在所確認和保護的地域內有效;即除簽有國際公約或雙邊互惠協定外,經一國法律所保護的某項權利只在該國范圍內發生法律效力。

所以知識產權既具有地域性,在一定條件下又具有國際性。

(五)大部分知識產權的獲得需要法定的程序 。

比如,商標權的獲得需要經過登記注冊。



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