要求侵犯專利權的賠償主體是誰,規(guī)定我國專利權類型是什么
專利代理 發(fā)布時間:2023-07-05 11:05:50 瀏覽: 次
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要求侵犯專利權的賠償主體是誰
要求侵犯專利權的賠償主體是誰 要求侵犯專利權的賠償主體為專利權所有人,或者取得專利權的委托人。
賠償數(shù)額有四種確定方式: 1、按照權利人因侵權遭受的實際損失來確定 侵權人因侵權所獲得的利益=侵權產(chǎn)品在市場上銷售的總數(shù)*每件侵權產(chǎn)品的合理利潤 2、按照侵權人因侵權所獲得利益來確定 權利人因被侵權所受到的損失=專利權人因侵權造成的銷售減少的總數(shù)*每件專利產(chǎn)品的合理利潤 如果權利人銷售量減少總數(shù)難以確定的:權利人因被侵權所受到的損失=侵權產(chǎn)品在市場上銷售的總數(shù)*每件專利產(chǎn)品的合理利潤所 3、按照侵權人因侵權所獲得利益來確定 被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定,有專利許可使用費可以參照的,人民法院可以根據(jù)專利權的類別、侵權人侵權的性質(zhì)和情節(jié)、專利許可使用費的數(shù)額、該專利許可的性質(zhì)、范圍、時間等因素,參照該專利許可使用費的1至3倍合理確定賠償數(shù)額。
4、按照法定賠償金來確定 沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的,人民法院可以根據(jù)專利權的類別、侵權人侵權的性質(zhì)和情節(jié)等因素,一般在人民幣5000元以上30萬元以下確定賠償數(shù)額,最多不得超過人民幣50萬元。
最后一種計算方法只有在前3種計算方式都無法使用時,才能采用。
根據(jù)合同法第三百三十九條 委托開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造,除當事人另有約定的以外,申請專利的權利屬于研究開發(fā)人。
研究開發(fā)人取得專利權的,委托人可以免費實施該專利。
研究開發(fā)人轉讓專利申請權的,委托人享有以同等條件優(yōu)先受讓的權利。
依《中華人民共和國專利法》及其實話細則的規(guī)定,專利權歸下列人所有: 1、職務發(fā)明創(chuàng)造的專利申請權和專利權人為單位; 2、非職務發(fā)明創(chuàng)造的專利申請權和專利權人為個人; 3、利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造,其專利申請權和專利權人依其合同約定決定; 4、兩個以上單位或者個人合作完成的發(fā)明創(chuàng)造,除各方在協(xié)議中約定的以外,其專利申請權和專利權人屬于完成或者共同完成的單位或者個人; 5、一個單位或者個人接受其他單位或者個人的委托完成的發(fā)明創(chuàng)造,除委托書中有約定的外,其專利申請權和專利權人屬于完成或者共同完成的單位或者個人; 6、兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權授予最先申請的人。
或者按《中華人民共和國專利法實施細則》規(guī)定:“兩個以上的申請人在同一日分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,應在收到國知局的通知后自行協(xié)商確定申請人。
規(guī)定我國專利權類型是什么
一、規(guī)定我國專利權類型是什么 我國專利有以下的種類: 專利的種類在不同的國家有不同規(guī)定,在我國專利法中規(guī)定有:發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設計專利;在香港專利法中規(guī)定有:標準專利(相當于大陸的發(fā)明專利)、短期專利(相當于大陸的實用新型專利)。、 外觀設計專利;在部分發(fā)達國家中分類:發(fā)明專利和外觀設計專利。
1。發(fā)明專利 所謂產(chǎn)品是指工業(yè)上能夠制造的各種新制品,包括有一定形狀和結構的固體、液體、氣體之類的物品。
所謂方法是指對原料進行加工,制成各種產(chǎn)品的方法。
發(fā)明專利并不要求它是經(jīng)過實踐證明可以直接應用于工業(yè)生產(chǎn)的技術成果,它可以是一項解決技術問題的方案或是一種構思,具有在工業(yè)上應用的可能性,但這也不能將這種技術方案或構思與單純地提出課題、設想相混同,因單純地課題、設想不具備工業(yè)上應用地可能性。
發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案,主要體現(xiàn)新穎性、創(chuàng)造性和實用性。
取得專利的發(fā)明又分為產(chǎn)品發(fā)明(如機器、儀器設備、用具)和方法發(fā)明(制造方法)兩大類。
2。實用新型專利 適于實用的新的技術方案。
”同發(fā)明一樣,實用新型保護的也是一個技術方案。
但實用新型專利保護的范圍較窄,它只保護有一定形狀或結構的新產(chǎn)品,不保護方法以及沒有固定形狀的物質(zhì)。
實用新型的技術方案更注重實用性,其技術水平較發(fā)明而言,要低一些,多數(shù)國家實用新型專利保護的都是比較簡單的、改進性的技術發(fā)明,可以稱為“小發(fā)明”。
實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案,授予實用新型專利不需經(jīng)過實質(zhì)審查,手續(xù)比較簡便,費用較低,因此,關于日用品、機械、電器等方面的有形產(chǎn)品的小發(fā)明,比較適用于申請實用新型專利。
3。外觀設計專利 我國《專利法》第二條第四款對外觀設計的定義是:“外觀設計是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。
”并在《專利法》第二十三條對其授權條件進行了規(guī)定,“授予專利權的外觀設計,應當不屬于現(xiàn)有設計;也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國知局提出過申請,并記載在申請日以后公告的專利文件中。
”,相對于以前的專利法,最新修改的專利法對外觀設計的要求提高了。
外觀設計與發(fā)明、實用新型有著明顯的區(qū)別,外觀設計注重的是設計人對一項產(chǎn)品的外觀所作出的富于藝術性、具有美感的創(chuàng)造,但這種具有藝術性的創(chuàng)造,不是單純的工藝品,它必須具有能夠為產(chǎn)業(yè)上所應用的實用性。
外觀設計專利實質(zhì)上是保護美術思想的,而發(fā)明專利和實用新型專利保護的是技術思想;雖然外觀設計和實用新型與產(chǎn)品的形狀有關,但兩者的目的卻不相同,前者的目的在于使產(chǎn)品形狀產(chǎn)生美感,而后者的目的在于使具有形態(tài)的產(chǎn)品能夠解決某一技術問題。
例如一把雨傘,若它的形狀、圖案、色彩相當美觀,那么應申請外觀設計專利,如果雨傘的傘柄、傘骨、傘頭結構設計精簡合理,可以節(jié)省材料又有耐用的功能,那么應申請實用新型專利。
外觀設計是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。
外觀設計專利的保護對象,是產(chǎn)品的裝飾性或藝術性外表設計,這種設計可以是平面圖案,也可以是立體造型,更常見的是這二者的結合,授予外觀設計專利的主要條件是新穎性。
二、專利權的保護對象是什么 專利權的保護對象是指依法應授予專利的發(fā)明創(chuàng)造。
根據(jù)我國專利法第2條的規(guī)定,專利法的客體包括發(fā)明、實用新型和外觀設計三種。
1、發(fā)明:是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
2、實用新型:是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。
3、外觀設計:又稱為工業(yè)產(chǎn)品外觀設計,是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適用于工業(yè)應用的新設計。
要申請授予專利權,就需要具備三性,即新穎性、實用性以及創(chuàng)造性,否則的話是不會被授予專利權。
但即使在授予了專利權之后,法律對不同類型專利的保護對象和保護期限也不太一樣。
其中最明顯的就是,對發(fā)明專利的保護期限,最長可以達到二十年。
而對另外兩種專利的最長保護期限,最長只能達到十年。
取得專利權后享有什么權力
規(guī)定授予專利的條件有哪些
一、授予專利的條件有哪些 授予專利權的發(fā)明和實用新型,應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。
新穎性,是指在申請日以前沒有同樣的發(fā)明或者實用新型在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過、在國內(nèi)公開使用過或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發(fā)明或者實用新型由他人向?qū)@痔岢鲞^申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。
創(chuàng)造性,是指同申請日以前已有的技術相比,該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步,該實用新型有實質(zhì)性特點和進步。
實用性,是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產(chǎn)生積極效果。
授予專利權的外觀設計,應當同申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過或者國內(nèi)公開使用過的外觀設計不相同或者不相近似。
二、不授予專利權的情形有哪些 按照專利法規(guī)定,一項發(fā)明創(chuàng)造只要具備了取得專利的實質(zhì)條件,就可以獲得專利權。
但是,為了保護國家、社會和公眾的利益,促進國民經(jīng)濟的發(fā)展,我國專利法根據(jù)專利保護的特點和我國經(jīng)濟、技術發(fā)展狀況,對一些主題作了不能取得專利權的例外規(guī)定。
我國專利法規(guī)定,不授予專利權的有以下各項: 1、科學發(fā)現(xiàn)。
科學發(fā)現(xiàn)是對自然規(guī)律和有助于說明自然規(guī)律的自然現(xiàn)象的特性提出的前所未有的科學認識。
但是,科學發(fā)現(xiàn)僅僅是對自然規(guī)律的認識,而不是利用自然規(guī)律所作出的發(fā)明創(chuàng)造,它不能直接應用于生產(chǎn)實踐,不具備工業(yè)上的實用性,因此不授予專利權。
2、智力活動的規(guī)則和方法。
智力活動是指人的思維活動,它源于人的思維,經(jīng)過推理、分析和判斷產(chǎn)生出抽象的結果或者必須經(jīng)過人的思維運動作為媒介才能間接地作用于自然產(chǎn)生結果。
它僅僅是指導人們對其表達的信息進行思維、識別、判斷和記憶,而不需要采用技術手段或者遵守自然法則,不具備技術的特點,因此不能授予專利權。
3、疾病的診斷和治療方法。
疾病的診斷和治療方法是指以有生命的人或者動物為直接實施對象,對之進行識別、確定或消除病因或病灶的過程。
考慮到醫(yī)生天職就是救死扶傷,在診斷和治療疾病的過程中,醫(yī)生理應有選擇各種方法的自由;另一方面,疾病的診斷和治療方法是直接以有生命的人體或動物體為實施對象,無法在產(chǎn)業(yè)上利用,不具備實用性,不屬于專利法意義上的發(fā)明創(chuàng)造,因而這類方法不能被授予專利權。
4、動物和植物品種。
動物和植物品種指的是動物和植物品種本身,不包含生產(chǎn)動物和植物品種的方法。
這里所說的生產(chǎn)方法是指非生物學的方法,不包括生產(chǎn)動物和植物主要是生物學的方法。
一種方法是否屬于“主要是生物學的方法”,取決于在該方法中人工技術的介入程度,如果人工技術的介入對該方法所要達到的目的或效果起了主要的控制作用或決定性作用,則這種方法不屬于“主要是生物學的方法”,可以授予專利權。
5、用原子核變換方法獲得的物質(zhì)。
用原子核變換方法獲得的物質(zhì)由于可以用于軍事目的,出于國家重大利益的考慮,專利法規(guī)定不授予專利權。
需要指出的是,不僅用原子核變換方法獲得的物質(zhì)不能獲得專利保護,而且原子核變換方法本身也不能獲得專利保護。
從《專利法》的規(guī)定中了解到,我國主要將專利分為了三大類,包括發(fā)明創(chuàng)造、實用新型以及外觀設計。
而在授予專利權的條件上,基本都是要求具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性。
不過,從實際情況來看,對申請不同類型的專利具體的要求卻也是不同的。
專利的授予機構是哪個? 專利授予基本原則是什么
要求侵犯專利權的賠償主體是誰 的介紹就聊到這里。
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