什么是專利以及取得專利的條件是什么,專利權無效宣告程序的必要性
專利代理 發布時間:2023-06-14 16:10:40 瀏覽: 次
今天,樂知網小編 給大家分享 什么是專利以及取得專利的條件是什么,專利權無效宣告程序的必要性
什么是專利以及取得專利的條件是什么
在我國知識產權范圍內,在進行申請專利過程當中,我們可以根據自己的專利范圍來進行注冊,那么對于我國的專利是否需要樣品呢?接下來小編為大家整理關于申請專利需要樣品嗎問題的解答,帶著問題我們一起往下看。
我國的專利有分三種:發明專利、實用新型專利和外觀專利!發明專利保護的是技術和方法,而實用新型是保護結構方面的,外觀就是保護產品外在表面,申請外觀專利可以把實物拍六個面的視圖或者是把產品的線條圖提交國家局申請保護就行,像發明和實用新型,只要是能被實現制造出來的就可以申請,是不必要拿出實物,但是申請時需要提交附圖! 一般來說,不需要作出實物,除非有理由認為作出實物將有助于通過實質審查。
這種情況主要出現在:申請文件撰寫無誤,無重大缺陷,但審查員因技術領域的關系而無法理解發明,此時申請人要求與審查員會晤并在獲得允許后攜帶實物作為參考,可幫助審查員理解文件,有助于順利授權。
但這種情況據我所知很少見,所以實物并不是必需的。
總而言之,審查員是依據申請文件記載的信息來決定授權與否,與申請人是否已作出實物無關。
所以關鍵在于如何寫好文件,以方便審查員理解。
簡單地說,國內的專利分為三種:發明專利、實用新型專利和外觀設計專利,其中只有發明專利需要先后通過“初步審查”和“實質審查”才能授權,其余兩類只需要“初步審查”合格即可授權。
除此之外,實質審查和初步審查不同之處主要有: 1、實質審查是應申請人請求而作出的,且申請人需要同時繳納費用,如果申請人在規定期限內未繳納此項費用或未提出請求,則所提出的發明申請,即使已經公布,也將因此被視為撤回,也就是白白貢獻給社會而不能獲得專利權。
初步審查請求則是提交申請之時默認提出的,申請人只需繳納基本的申請費和公布費并提交符合法律要求的文件即可令其申請進入初步審查程序。
2、實質審查的內容比初步審查要多得多,要求也相對嚴格了很多,在新穎性、創造性和實用性、說明書公開程度、權利要求撰寫是否符合要求等方面設立了更高的標準。
符合標準則獲得授權,不符合標準則被駁回。
3、因為標準更高、審查員工作量更大,所以實質審查程序持續時間也比初步審查要長很多,比如初步審查可能只需要3個月,而實質審查往往需要1-3年甚至更長時間。
此期間內,申請人需要根據審查員的要求,在規定時間內提交答復意見和對申請文件的修改,直至申請文件符合授權標準。
否則審查員有權予以駁回。
根據《專利法》第二十二條規定,授予專利權的發明和實用新型,應當具備新穎性、創造性和實用性。
新穎性,是指該發明或者實用新型不屬于現有技術;也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。
創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。
實用性,是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產生積極效果。
本法所稱現有技術,是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。
取得專利權的條件是:申請發明和實用新型專利,應當具備新穎性、創造性和實用性。
新穎性,是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向專利局提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。
但申請專利的發明創造在申請日以前六個月內,有下列情形之一的,不喪失新穎性: 1、在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的; 2、在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的; 3、他人未經申請人同意而泄露其內容的。
創造性,是指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步。
實用性,是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產生積極效果。
但是,對下列各項,不授予專利權:
專利權無效宣告程序的必要性
專利權無效宣告是指自國家知識產權局公告授予專利權之日起,任何單位或個人認為該專利權的授予不符合專利法規定的,可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效的制度。
我國專利權無效宣告制度的設置,是為了糾正國家知識產權局對不符合專利法規定條件的發明創造授予專利權的錯誤決定,維護專利權授予的公正性。
世界各國專利法中關于專利權無效宣告制度設置大體有兩種情形:一是不規定專門的無效宣告程序,而允許專利侵權訴訟中的被告提出專利權無效宣告以作為抗辯手段;二是專門規定無效宣告程序,允許公眾對不符合專利法規定條件的發明創造專利權提出無效宣告請求,也可以在專利侵權訴訟中將專利權無效宣告作為一種抗辯手段應用。
《專利法實施細則》詳細規定了請求宣告專利權無效的理由:(一)發明創造不符合授予專利權的實質性條件能夠授予專利權的發明創造,必須具備授予專利權的實質性要件,如果授予專利權的發明和實用新型不具有新穎性、創造性和實用性;授予專利權的外觀設計不具有新穎性和原創性,外觀設計與他人的在先權利發生沖突,則可提出宣告該專利權無效的請求。
在先權利包括商標權、著作權、企業名稱權、肖像權、知名商品特有包裝或者裝潢使用權等。
以授予專利權的外觀設計與他人在先取得的合法權利相沖突為理由,請求宣告外觀設計專利權無效的,應當提交生效的能夠證明權利沖突的處理決定或判決。
(二)發明創造不符合合法性條件我國《專利法》第5條規定,“對違反國家法律、社會公德或妨害社會公共利益的發明創造,不授予專利權”。
如果事實上國家知識產權局對違反合法性條件的發明創造授予了專利權,任何單位和個人則可向專利復審委員會提出宣告該項專利權無效的請求。
(三)發明創造屬于專利法規定的不授予專利權的領域即授予專利權的發明創造,是屬于《專利法》第25條規定的科學發現、智力活動的規則和方法、疾病的診斷和治療方法、動植物品種及用原子核變換方法獲得的物質的領(四)專利文件的撰寫不合法定要求專利文件不合法定要求主要有兩種情況:一種是申請專利的發明或者實用新型的說明書沒有對發明或者實用新型作出清楚完整的說明,致使所屬技術領域的普通技術人員不能實現;另一種是取得專利的發明或實用新型專利申請文件的修改或者分案申請超出了原說明書和權利要求書的范圍;外觀設計專利申請文件的修改超出了原圖片或者照片表示的范圍。
(五)專利權的主體不合法即違反《專利法》第9條規定的先申請原則,后申請人就同一發明創造取得了專利權的。
發生專利糾紛可以申請仲裁嗎
隨著我國仲裁制度的不斷發展,仲裁領域的逐漸拓寬,通過仲裁方式解決專侵權糾紛,有利于緩解專侵權案件行政處理效率低。
那么,在司法資源緊張和社會糾紛的多元化解決趨勢下,發生專利糾紛可以申請仲裁嗎?接下來由小編為您介紹。
希望對您有所幫助。
一、可以調解的專利糾紛有: 根據專利法的相關規定,除專利法第五十七條規定的外,管理專利工作的部門應當事人請求,還可以對下列專利糾紛進行調解: (一)專利申請權和專利權歸屬糾紛; (二)發明人、設計人資格糾紛; (三)職務發明的發明人、設計人的獎勵和報酬糾紛; (四)在發明專利申請公布后專利權授予前使用發明而未支付適當費用的糾紛。
二、發生專利糾紛可以申請仲裁 在現實中,有一些法律問題可以通過強制仲裁制度得到解決。
因為這種仲裁方式具有其他仲裁方式所沒有的特點。
仲裁庭通常由一些沒有技術知識背景的人員組成,他們不受任何干預,甚至可以比較公正、迅速地對待爭議各方。
通過仲裁方式解決專利侵權糾紛,有利于緩解專利侵權案件行政處理效率低,案件過于依賴于訴訟,糾紛解決方式單一的現狀。
仲裁在解決專利侵權糾紛方面與行政處理及訴訟相比更具有優越性,不僅能減輕當事人負擔避免“訟累”、還能節約行政和司法資源,提高行政和司法效率。
因此,在我國構架專利侵權仲裁制度非常必要。
以上就是小編為您整理的發生專利糾紛是否可以申請仲裁的相關資料。
發生專利糾紛可以申請仲裁,因為仲裁在解決專利侵權糾紛方面與行政處理及訴訟相比更具有優越性,不僅能減輕當事人負擔避免“訟累”、還能節約行政和司法資源,提高行政和司法效率。
以上內容您都了解了嗎?若您對發生專利糾紛是否可以申請仲裁有其他疑問,或者有相關法律問題,小編歡迎您直接向我們咨詢,有專業的律師為您解答。
什么是專利以及取得專利的條件是什么 的介紹就聊到這里。
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