專利使用許可類型,實用新型專利的申請流程是什么
專利代理 發布時間:2023-06-14 01:14:42 瀏覽: 次
今天,樂知網小編 給大家分享 專利使用許可類型,實用新型專利的申請流程是什么
專利使用許可類型
專利實施許可合同依《合同法》、《專利法》規定的條件,可分為自愿訂立專利實施許可合同、指定訂立專利實施許可合同、強制專利實施許可合同。
一、自愿訂立的專利實施許可合同,是指專利的讓與人與受讓人按合同法規定的相關原則,在自主、自愿、公正、平等的基礎上表達自己真實意思,簽訂的專利實施許可合同,自愿簽訂專利實施許可合同,應注意必須是在該專利存續期間內,而不是在該專利有效期屆滿或者該專利被宣布無效的時間,否則,該專利實施許可合同無實質上的合同意義,無法產生合同效力。
二、指定訂立的專利實施許可合同,是指專利的實施許可合同是在專利權人不履行相關義務,而被《專利法》的有關規定被專利管理部門指定專利實施許可合同,專利權人與被指定的單位簽訂的專利實施許可合同。
《專利法》第十四條規定“國有企事業單位的發明專利,對國家利益或者公共利益具有重大意義的,國務院有關主管部門和省、自治區、直轄市人民政府報經國務院批準,可以決定在批準的范圍內推廣應用,允許指定的單位實施,由實施單位按照國家規定向專利權人支付費用。
集體所有制單位和個人的發明專利,對國家利益或者公共利益具有重大意義需要推廣的,參照前款規定辦理”。
三、強制專利實施許可,是指專利權人在專利被授權之日起三年內不履行其義務,經國務院專利行政部門許可,與專利權人簽訂的專利實施強制許可合同。
《專利法》第四十八條規定“具備實施條件的單位以合理的條件請求發明或者實用新型專利權人許可實施其專利,而未能在合理長的時間內獲得這種許可時,國務院專利行政部門根據該單位的申請,可以給予實施該發明專利或者實用新型專利強制許可”。
實用新型專利的申請流程是什么
在我們身邊有很多的發明,想要發明得到法律的保護就一定要申請專利,要知道專利在申請的時候也是比較麻煩的,而且需要的時間并不短,所以在發明出來之后一定要盡快申請。
下面請小編介紹下申請實用型專利需要多長時間。
實用新型專利又稱小發明或小專利,是專利權的客體,是專利法保護的對象,是指依法應授予專利權的實用新型。
實用新型通常是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。
它的申請分為申請階段、審查接單和授權階段,一般時間為6個月左右。
(一)申請階段 實用新型的申請文件應當包括:實用新型專利請求書、說明書、說明書附圖、權利要求書、摘要及其摘要附圖。
實用新型專利申請必須具備有說明書附圖。
委托專利代理機構的,應提交委托書。
申請費用減緩的,應提交費用減緩請求書及相應的證明文件。
(二)審查階段 中國對實用新型專利申請實行初步審查制度。
在初步審查過程中,審查員會針對申請文件中的形式問題發出補正通知書。
申請人針對該通知書做出補正。
同時審查員會針對是否屬于實用新型專利保護客戶進行審查,若存在不屬于實用新型專利保護客戶的,審查員將發出審查意見通知書,申請人針對該審查意見通知書進行答復或者對申請文件進行修改。
(三)授權階段 1、授權:在通過初步審查后,審查員會發出授予專利權通知書。
申請人在接到授予專利權通知書之后,需要辦理以下登記手續:在規定的期限內繳納專利登記費、授權當年的年費、公告印刷費以及專利證書印花稅。
2、頒發證書:申請人在辦理登記手續之后即可獲得專利證書。
此段時間約為2-3個月左右。
第一,實用新型只限于具有一定形狀的產品,不能是一種方法,也不能是沒有固定形狀的產品;第二,對實用新型的創造性要求不太高,而實用性較強。
專利侵權有什么法律責任
自主知識產權與專利什么是專利專利是專利法中最基本的概念。
社會上對它的認識一般有三種含義:一是指專利權;二是指受到專利權保護的發明創造;三是指專利文獻。
例如:我有三項專利,就是指有三項專利權;這項產品包括三項專利,就是指這項產品使用了三項受到專利權保護的發明創造(專利技術或外觀設計);我要去查專利,就是指去查閱專利文獻。
專利法中所說的專利主要是指專利權。
所謂專利權就是由國家知識產權主管機關依據專利法授予申請人的一種實施其發明創造的專有權。
一項發明創造完成以后,往往會產生各種復雜的社會關系,其中最主要的就是發明創造應當歸誰所有和權利的范圍以及如何利用的問題。
沒有受到專利保護的發明創造難以解決這些問題,其內容泄露以后任何人都可以利用這項發明創造。
發明創造被授予專利權以后,專利法保護專利權不受侵犯,任何人要實施專利,除法律另有規定的以外,必須得到專利權人的許可,并按雙方協議支付使用費,否則就是侵權。
專利權人有權要求侵權者停止侵權行為,專利權人因專利權受到侵犯而經濟上受到損失的,還可以要求侵權者賠償。
如果對方拒絕這些要求,專利權人有權請求管理專利工作的部門處理或向人民法院起訴。
專利權是一種知識產權,它與有形財產權不同,具有時間性和地域性限制。
專利權只在一定期限內有效,期限屆滿后專利權就不再存在,它所保護的發明創造就成為全社會的共同財富,任何人都可以自由利用。
專利權的有效期是由專利法規定的。
專利權的地域性限制是指一個國家授予的專利權,只在授予國的法律有效管轄范圍內有效,對其他國家沒有任何法律約束力。
每個國家所授予的專利權,其效力是互相獨立的。
專利權并不是伴隨發明創造的完成而自動產生的,需要申請人按照專利法規定的程序和手續向國家知識產權局專利局提出申請,經國家知識產權局專利局審查,認為符合專利法規定的申請才能授予專利權。
如果申請人不向國家知識產權局專利局提出申請,無論發明創造如何重要,如何有經濟效益都不能授予專利權。
取得專利權的發明創造必須將發明內容在權利要求書、說明書或圖片、照片中充分公開,因為在把無形的發明創造變成專利權這種權利時,要靠權利要求書或圖片、照片來劃定保護范圍,而這些公開的內容是支持權利存在的惟一依據。
記載發明創造內容的說明書、權利要求書或者圖片、照片就是專利文獻中最重要的部分。
專利在國際上通常指發明專利。
我國專利法除發明專利以外,還規定有實用新型和外觀設計專利,并規定發明專利批準以后有效期為從申請日起算20年,實用新型和外觀設計專利的有效期為從申請日起算10年。
什么是知識產權知識產權是指公民、法人或者其他組織在科學技術方面或文化藝術方面,對創造性的勞動所完成的智力成果依法享有的專有權利。
這個定義包括三點意思:(1)知識產權的客體是人的智力成果,有人稱為精神的(智慧的)產出物。
這種產出物(智力成果)也屬于一種無形財產或無體財產,但是它與那種屬于物理的產物的無體財產(如電氣)、與那種屬于權利的無形財產(如抵押權、商標權)不同,它是人的智力活動(大腦的活動)的直接產物。
這種智力成果又不僅是思想,而是思想的表現。
但它又與思想的載體不同。
(2)權利主體對智力成果為獨占的排他的利用,在這一點,有似于物權中的所有權,所以過去將之歸入財產權。
(3)權利人從知識產權取得的利益既有經濟性質的,也有非經濟性的。
這兩方面結合在一起,不可分。
因此,知識產權既與人格權親屬權(其利益主要是非經濟的)不同,也與財產權(其利益主要是經濟的)不同。
知識產權包括:工業產權和版權(在我國稱為著作權)兩部分。
專利只是知識產權的一個類型,知識產權的范圍遠遠大于專利。
自主知識產權主要的意義在于創新和保護。
專利使用許可類型 的介紹就聊到這里。
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