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轉讓方:_________________職務:____________________________ 地址:________市________路________號 代理人:_________________職務:____________________________ 地址:__________________________________________________ 受讓方:_________________ 法人代表:_______________________廠長:____________________________ 地址:___________市___________路__________號 鑒于轉讓方合法擁有一項g非職務發明創造,同意將已取得申請號的申請發明專利的專利申請權有償轉讓給受讓方________。

鑒于受讓方________愿意接受轉讓方g發明專利申請權,實施本合同已申請發明專利技術,并同意支付費用。

雙方認為,本合同專利申請權的轉讓,有助于發明專利的申請和已申請專利技術的實施,發揮其經濟的和社會的效益。

經雙方友好協商,就下述內容達成協議: 第一條轉讓方將g發明專利申請權有償轉讓給受讓方。

發明創造的名稱:__________________________________________________ 申請日:______________________________申請號:____________________ 第二條本專利申請權轉讓合同簽字后,雙方向中國專利局填報《專利申請權轉讓申報書》,申請本發明專利的權利歸k廠所有。

第三條本專利申請權轉讓合同簽字后10天內,轉讓方將g發明專利申請文件全套交付給受讓人。

第四條本合同簽訂后,專利發明申請后專利權授予前,一切申請專利事宜由受讓方辦理,轉讓方協助。

第五條本發明申請專利公告后,如第三方提出異議,由受讓方和轉讓方共同陳述意見,如因轉讓方無權申請專利而被駁回,則由轉讓方承擔申請專利所發生的費用;如因其他原因被駁回,已發生的一切申請專利的費用由受讓方承擔。

本專利申請不管何種原因被中國專利局駁回,則轉讓方退回已收取受讓方的全部費用。

第六條本發明專利申請授權后,專利權歸受讓方所持有,轉讓方是本專利的發明人,享有發明人的一切權利。

第七條受讓方支付轉讓方發明專利申請權轉讓費________元,于本合同生效后10天內一次付清。

第八條本發明專利申請授權后,由受讓方自己實施專利或許可他人實施專利,所獲得利潤或收取的使用費,按發給職務發明的發明人的獎金和報酬發給轉讓人。



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發明專利的意思 發明專利(patent for invention)是中國專利法規定可以獲得專利保護的發明創造有發明、實用新型和外觀設計三種的一類,意義在于保護發明者,提高積極性。

發明專利保護能夠知識產權法、專利法,申請成功之后按期辦理登記手續和繳納當年年費。

2015年中國發明專利申請受理量達110.2萬件,連續5年居世界首位。

多數國家的專利法沒有給發明下定義,至于學者對發明的定義則是眾說紛紜。

了解和分析各國專利法對發明的規定,可以認為,發明是發明人運用自然規律而提出解決某一特定問題的技術方案。

所以中國專利法實施細則中指出“專利法所稱的發明是指對產品、方法或其改進所提出的新的技術方案”。

發明人只有將這種技術方案向專利局提出申請,并且通過一系列嚴格的審查,特別是新穎性、創造性和實用性的審查。

正因為發明專利審查嚴格,截至2013年,中華人民共和國國家知識產權局公布的發明專利授權率在40%-50%,也就是說,發明專利的總體授權率還不到一半。

因此申報發明專利的風險是比較大的,一定要做好充分的思想準備。

發明專利授權率 正因為發明專利審查嚴格,截至2013年,中華人民共和國國家知識產權局公布的發明專利授權率在40%-50%,也就是說,發明專利的總體授權率還不到一半。

因此申報發明專利的風險是比較大的,一定要做好充分的思想準備。

申請費用 對符合規定的發明專利申請授予專利權。

申請人還應按期辦理登記手續和繳納當年年費,這項發明專利申請才能正式成為一項具有專利多種屬性的發明專利。

為了鼓勵社會對發明創造的,提高發明創造的熱情,我國大部分的地方政府對申請專利的個人和企業提供有專項的資金扶持,可到各個地方的科技局查詢。

保護客體值得指出的是,發明不同于發現。

發現是揭示自然界已經存在的但尚未被人們所認識的自然規律和本質。

而發明創造則是運用自然規律或本質去解決具體問題的技術方案。

發現是不能獲得專利的。

只有發明才能獲得專利。

這里還應當指出的是,專利法中所指的發明僅僅是一項解決某一特定問題的技術方案,盡管這種技術方案的構思,在獲得專利權時,有的還沒有經過實踐證明可以直接用于工業生產,制造成某種具體的物品,所以這是一種無形的知識財產。

但也不能將這種技術方案的構思與那些只是單純地提出技術名稱和設想,或者僅僅表示一種愿望,而究竟如何實現,無明確的具體辦法,也不具備將來有實現的可能性的愿望相提并論。

顯然,后者是不能成為專利法中所稱的發明的。

專利法所稱的發明分為產品發明(如機器、儀器、設備和用具等)和方法發明(制造方法)兩大類。

對于某些技術領域的發明,如疾病的診斷和治療方法、原子核變換方法取得的物質等都不授予專利權。

計算機軟件的發明,則要視其是否屬于單純的計算機軟件或能夠與硬件相結合的專用軟件,并加以區別對待,后者是可以申請專利保護的。

至于涉及微生物的發明也是可以申請發明專利的。

但要按期提交微生物保藏證明。

1、產品發明 (包括物質發明)是人們通過研究開發出來的關于各種新產品、新材料、新物質等的技術方案。

專利法上的產品,可以是一個獨立、完整的產品,也可以是一個設備或儀器中的零部件。

其主要內容包括:制造品,如機器、設備以及各種用品材料,如化學物質、組合物等具有新用途的產品。

2、方法發明 是指人們為制造產品或解決某個技術課題而研究開發出來的操作方法,制造方法以及工藝流程等技術方案。

方法可以是由一系列步驟構成的一個完整過程,也可以是一個步驟,它主要包括:制造方法,即制造特定產品的方法;以及其他方法,如測量方法、分析方法、通信方法等;產品的新用途。

3、哪些發明創造可以申請發明專利 一般說來,在進行技術開發、新產品研制過程中取得的成果,因其技術水平較高,都應申請發明專利。

例如,對激光技術的應用進行開發研究,將激光全息或光柵光刻瘸蝕方法用于合成皮革制造,而研制出一種全息光柵合成皮革。

那么,無論是這種皮革本身還是其制造方法均應申請發明專利。

再例如:用生化技術的方法研制出的藥品,該藥品和制造該藥品的方法都應該申請發明專利。

還如:某廠提出了改進空氣壓縮機的設計方案,該方案是可實現的,其實施后的效果將大大降低生產成本,提高機器性能,該方案就可以提出申請發明專利。

申請發明專利的技術既可以是對某一學科或某一技術領域帶來革命性變化的開拓型或開創型發明,也可以是在現有技術基礎上加以局部的改進和發展的改進型發明。

世界關于知識產權發明專利保護 世界知識產權組織在2000年召開的第三十五屆成員大會上通過決議,決定從2001年起,將每年的4月26日定為“世界知識產權日”。

設立世界知識產權日旨在全世界范圍內樹立尊重知識,崇尚科學和保護知識發明專利產權的意識,營造鼓勵知識創新和保護知識產權的法律環境。

發明專利的特點 專有性

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1、說明書中只給出任務和/或設想,或者只表明一種愿望 和/或結果,而未給出任何使所屬技術領域的技術人員能夠實 施的技術手段: 2、說明書中給出了技術手段,但對所屬技術領域的技術 人員來說,該手段是含糊不清的,根據說明書記載的內容無法 具體實施: 3、說明書中給出了技術手段,但所屬技術領域的技術人 員采用該手段并不能解決發明或者實用新型所要解決的技術 問題: 4、申請的主題為由多個技術手段構成的技術方案,對于 其中一個技術手段,所屬技術領域的技術人員按照說明書記載 的內容并不能實現; 5、說明書中給出了具體的技術方案,但未給出實驗證據, 而該方案又必須依賴實驗結果加以證實才能成立。

隨著中國經濟的發展,國內企業參與競爭的區域不斷擴大,激烈程度日趨激烈,也逐漸認識到知識產權保護對企業生存和發展的重要性,越來越多的企業已在積極地申請國內外的專利。

在此過程中,不免有人產生這樣的困惑:我們申請的專利會在多大程度上得到保護7企業公開了技術,但又沒有足夠的人力和物力來監督市場,申請的專利會不會只是一紙空文? 這樣的擔心并非杞人憂天。

由于中國正處于專利保護的初級階段,雖然相關法律法規已基本健全,但是,較短時期的司法實踐尚不足以使全社會認識到侵權的巨大風險和將導致的沉重代價,尚沒有在全社會范圍內形成尊重知識產權的良好氛圍。

在這種情況下,人們產生對不規范市場行為的擔心似乎也很正常。

在此,筆者針對專利申請中技術秘密的保留問題淺談一些看法。

技術秘密保留的意義 客觀地說,在可行的情況下,在申請發明專利時保留適當的技術秘密很有必要。

只要措施得當,在一定程度上保留技術秘密可以使企業大大降低維權成本,使申請人既獲得了一定的權利保護,又不至于使某些特定的技術細節大白于天下而背負沉重的心理和經濟負擔。

在某些領域,尤其是化學和生物領域,這種舉措顯得尤為重要。

因為對于這些領域的產品來說,想判別一個產品是否屬于侵權產品并非易事,申請人進行市場監督勢必代價昂貴。

一個成功地保留了技術秘密的專利的實例是日本曹達株式會社的一個關于肟醚化合物除草劑的專利,以該化合物為活性成分的除草劑在中國的商品名為稀禾定,又名拿捕凈。

該專利的保護期于2002年期滿。

在該專利的說明書中,沒有詳盡披露該化合物的高純度制劑的制備方法。

由于其成功的技術保留,雖然該專利的保護期已期滿達6年之久,但至今仍然壟斷著中國市場。

在1999年至2004年間,國內曾有多家機構和企業試圖開發其國產化工藝,但均以失敗告終。

因此,申請人在申請專利時應盡可能地采取一些保留措施。

保留技術秘密的風險 然而,申請人在保留技術時必須清楚,技術秘密的保留是把雙刃劍,如果處理不當,會給申請人帶來損失,甚至是既投入了申請專利的精力和費用,又不能得到相應的權利。

首先,不適當的技術保留會使申請因公開不充分而無法通過發明申請的實質審查。

實質審查是發明專利申請授權的必經程序,它是在申請日(有優先權的指優先權日)起3年內,在申請人請求后,專利局審查部門根據中國專利法的規定,對發明是否符合授權條件進行審查的程序,在審查合格后才頒發專利證書。

專利法第二十六條第三款規定:說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬領域的技術人員能夠實現為準。

這就是說,說明書的技術披露要足以使本領域技術人員在閱讀了說明書之后,能夠實現申請人所聲稱的發明目的、重現出其中給出的試驗結果,達到說明書所聲稱的技術效果。

此即專利申請中的充分公開問題。

在實質審查過程中,如果審查員有合理的理由質疑說明書沒有達到充分公開的要求,會要求申請人予以澄清。

如果申請人沒有足夠的證據來說服審查員,則會導致該申請因公開不充分被駁回而不能獲得授權。

需要強調的是,由于所有的發明申請在進入實質審查階段時都已經公開,申請人不得就已經公開的內容重新申請專利,而且幾乎所有的專利申請在收到第一次實質審查通知書時已過了一年期限,因此,也不能以該申請為優先權基礎另行提出申請。

這樣一來,一旦專利申請因公開不充分被駁回,申請人所公開的技術只是無償提供給公眾,卻不能獲得任何回報。

其次,專利法第二十六條第三款也是一個無效條款。

在很多情況下,即使說明書不適當地保留了技術秘密,審查員在審查中可能因為不知情而直接授予專利權。

但是,日后公眾(常常是競爭對手)可以依據上述條款針對已授權的專利向國家知識xxx專利復審委員會提出無效請求。

這時,如果說明書確實存在因保留技術秘密而無法實現發明目的的缺陷,復審委員會作出專利權無效的決定,導致該專利權無效。

對于被無效的專利,被視為專利權自始不存在。

例如,某國內申請人申請了一種竹纖維生產方法的發明,其權利要求中提及要使用一種處理劑,但是,在權利要求和說明書中都沒有披露該處理劑是何物質。

而根據說明書的披露,也不是所有的現有處理劑都能用于該方法。

該專利在2005年被他人提出無效請求并被復審委員會宣告無效。

后來該案先后被訴至北京市一中院和北京市高級人民法院,法院最終維持復審委的決定。

因此,即使公開不充分的專利申請被授予專利權,也有可能在無效程序中喪失權利。

作為申請人應以此為戒,盡可能避免類似情況的發生。

此外,申請人所保留的技術秘密還有可能成為公知公用的技術或者成為他人的專利。

企業因人員流動或者競爭對手的不正當行為,有可能造成所保留的技術秘密的泄漏,使其成為公知公用技術的一部分,這時,雖然依據反不正當競爭法可以追究侵權人的違法行為,但是,對于進入公知領域的技術,公眾可以自由使用,企業對此沒有約束力。

還有另一種可能,他人通過對在先專利技術的研究,發現其中的技術訣竅并且就改進之處申請了專利,這時則在先申請人連對改進技術的使用權也會受到限制。

因此,申請人在申請發明專利時必須權衡利弊,充分把握是否對技術秘密予以保留。

保留技術秘密的策略 申請人在申請帶有保密內容的專利時首先要解決的是,搞清楚這些技術是否適合保留。

這可以從以下幾個方面來考慮。

第一,保留對象應局限于很難被人發現或不引人注意的內容。

對于有些雖然很關鍵但是比較容易被摸索出,或者明顯是重要摸索方向的內容,最好不要作為技術秘密處理,因為一旦該技術由他人掌握,很可能會使自己處于不利的境地。

對于技術保留的內容最好是極其細節的,而不是技術方案的主要內容。

例如,對于一種成分確定的組合物來說,各成分的比例無疑是技術人員摸索的重點,因此,這方面的技術通常難以掩蔽。

如果存在一個對該組合物的性能起促進作用的輔助成分,而沒有該成分也能基本實現發明目的時,對這一輔助成分加以保密較為可取。

再例如,對于一個有很多個技術參數(如溫度、時間、壓力、物料配比)的化學方法專利,在披露的較寬數值范圍內可以基本實現發明目的時,可以對該多個參數的某一具有最佳效果的具體組合方式加以保密,因為他人要從這很多種組合方案中摸索出這一最佳組合往往需要花費大量勞動。

總之,被保留的內容是不易被發現或者意想不到的。

第二,根據維權的難易加以考量。

對于一些維權困難的技術,則應盡量做些技術保留。

例如,難于對其進行全面分析的化學、生物產品,以及一些生產方法。

對于這些技術,申請人欲進行侵權的舉證往往費時費 力,造成維權成本較高,采取適當的保留措施,就可以將侵權拒之門外。

而對于一些較容易判別的產品,尤其是有形產品,可以少保留或干脆不保留技術秘密。

第三,應把握好技術保留的程度。

一般而言,保留的技術在總體技術中不應占太大的比例,否則會給競爭對手留下較大的開發空間,如果該申請所涉及的技術具有較大的商業價值,無疑會引導競爭對手的開發。

如果將技術保留控制在很小的范圍內,即使日后他人掌握了該技術,也因為范圍太小而放棄申請專利的想法。

這樣,被保留的技術會始終在自己的支配之下。

換一個角度來說,有著過多保留內容的專利可能已失去其存在的意義。



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