專利訴訟,最簡單的專利訴訟司法流程
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專利訴訟,專利權屬訴訟中的八大法律問題和案例探析
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潘聰 張飛虎 高文律師事務所 :
專利權屬訴訟中的八大法律問題和案例探析 專利權屬糾紛案件,是指在發明創造被授予專利權期間或之后,公民之間、法人之間、以及公民與法人之間就誰應當是真正的專利申請人或專利權人所發生的確權糾紛案。
因此實務中,專利權屬糾紛案件通常包括專利申請權權屬糾紛和專利權權屬糾紛。
相對于專利侵權訴訟而言,專利權屬訴訟亦屬于非常常見且占比較大的一類專利糾紛,其具有特殊且獨具特色的疑難法律問題,本文將對該領域的八大法律問題進行研究,并提供相關案例以供探析。
一、專利權屬訴訟是否適用訴訟時效? 關于專利侵權訴訟的訴訟時效問題,在《專利法》2020年修改之前有一定的爭議,但隨著新《專利法》的實施,這一爭議問題已經得以解決。
也即,侵犯專利權的訴訟時效為三年,自專利權人或者利害關系人知道或者應當知道侵權行為以及侵權人之日起計算(參見新《專利法》第七十四條)。
但專利權屬訴訟是否適用訴訟時效,這在以往也存在一定的爭議。
目前司法實踐中通常都認為專利權屬糾紛不受訴訟時效的限制。
這是因為,知識產權作為一種無形資產,其與有形資產在物權屬性上類似,由于確認物權的請求權不受訴訟時效的限制,因此確認知識產權權利歸屬的請求權同樣也不應受訴訟時效的限制。
目前從最高院的判例來看,最高院已經明確了專利權權屬糾紛屬于確認之訴,不受訴訟時效限制。
【典型案例】(2020)最高法知民終1746號民事判決,北京歌某科技有限公司、蘇州敏某股份有限公司專利權權屬糾紛,“關于歌某科技公司主張專利權權屬時效的問題。
本院認為,本案案由為專利權權屬糾紛,屬于確認之訴,不受訴訟時效限制。
因此在無證據證明歌某科技公司明顯存在怠于起訴的情況下,無論歌某科技公司于何時提起本案訴訟爭議,亦或是否在產品研發及實際產品技術應用中采用或者是需要采用涉訴專利技術,都不應影響對涉案專利是否構成職務發明的認定。
” 二、專利權屬訴訟是否能合案審理? 在爭議專利數量較大的情況下,是否能合案審理對于原告來講,具有非常大的經濟價值和影響。
由于大量爭議專利的案情經常較為類似,證明權屬的證據也基本相同,因此合案審理無論對于原被告,還是對于裁判者來說,都具有效率上的積極意義。
近些年的司法實踐中,對于知識產權案件是否能合案審理,通常也存在較大爭議,而且有趨嚴的趨勢。
這樣就導致了例如在版權訴訟中,每個作品都需要單獨發起一件訴訟,而在專利權屬訴訟中,也經常會碰到每個專利都需要單獨進行立案,給原告主張權利造成了較大的經濟負擔。
但是,實務中,合案審理的案例也是存在的,而且目前司法實踐中,最終是否能合案審理,需要審判者來進行裁量。
因此作為原告來說,還是需要盡量爭取合案的可能性。
在無法達成合案審理的情況下,原告可以考慮選取較為核心的專利來先期主張權利,并隨著訴訟的進行再行考慮其他專利案件。
【典型案例】(2013)一中民初字第5254號民事判決,山東瀚某有限公司等與山東凱某有限公司等發明人署名權糾紛、專利權權屬糾紛以及專利申請權權屬糾紛案,在該案例中,涉及專利一到專利九等9項專利(第201010160XXX。X號、第201010160XXX。X號、第201010160XXX。X號、201010160XXX。X號、第201010160XXX。X號、第201020175XXX。X號、第201020175XXX。X號、第201020175XXX。X號、第201020175XXX。X號)。
從以上案例可以看出,基于類似案件事實的發明人署名權糾紛、專利權權屬糾紛以及專利申請權權屬糾紛案件,可以合并立案和審理。
三、專利權屬訴訟是否能要求賠償與合理支出? 通常認為,專利權屬訴訟并不能適用于專利侵權訴訟中有關賠償和合理支出的相關規定(也即新《專利法》第七十一條),這在大量案例中都有提及,例如(2021)最高法知民終1076號珠海和某健康科技有限公司、謝某英等專利權權屬糾紛民事二審民事判決書提到“侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定……賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。
但是,上述規定的適用范圍通常限于專利侵權糾紛,一般不及于專利權屬糾紛。
涉案專利權屬爭議僅解決權利應歸屬于誰的問題,其法律適用的構成要件不包括過錯。
除在案證據表明存在明知他人權利而故意加以侵占等特殊情形外,在權屬糾紛中通常難以認定敗訴一方具有主觀上的可責性,亦不能據此判令轉付包括律師費在內的合理開支。
在法律和司法解釋沒有明確規定權屬糾紛中勝訴方合理開支由敗訴方轉付,當事人之間亦無此項約定的情況下,永某公司主張合理費用由和某公司、謝某英、蔡某迪承擔,缺乏依據,原審法院不予支持。
” 但以上最高院案例中也提到了一種特殊情形,也即“除在案證據表明存在明知他人權利而故意加以侵占等特殊情形”,這為某些特殊情形下主張賠償與合理支出留下了空間。
這在相關案例中也曾出現過。
因此,作為原告,可以根據案件的實際情況,視情況來主張損害賠償與合理支出。
【典型案例】(2018)蘇民終1488號江蘇省高級人民法院 無錫安某專用設備有限公司與無錫藍某航空廚房設備有限公司專利權權屬糾紛二審民事判決書:
一審法院認為,專利權權屬糾紛雖然屬于確權糾紛,但專利權權屬糾紛中,將他人技術成果擅自申請專利引起的權屬糾紛,其本質是侵犯他人專利申請權的行為,則被侵權人可以援引侵權責任法相關規定主張侵權賠償,其因維權訴訟產生的合理費用可以作為侵權賠償在權屬糾紛中一并主張。
本案中,安某公司擅自將應歸屬于藍某公司的發明創造以自己的名義進行專利申請,本案屬于侵權引起的專利權屬糾紛,藍某公司在本案中主張維權費用,可在合理范圍內予以支持。
考慮案件復雜程度和藍某公司委托訴訟代理人在案件處理中的工作量,藍某公司主張的20000元律師費在合理范圍之內,予以支持。
四、委托開發與合作開發中的發明創造歸屬應如何判斷? 委托開發與合作開發,根據《專利法》第八條的規定,兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發明創造,除另有協議的以外,申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人;申請被批準后,申請的單位或者個人為專利權人。
因此,通常來說,委托開發與合作開發的權利歸屬一般約定優先,而在沒有約定的情況下,受托人(而非委托人)、合作雙方往往是專利權人。
但更復雜的情況可能也會存在,例如如果合作過程中,一方人員與合作雙方存在多重關系時,則可能牽扯到職務發明的敏感因素,則此時非常容易發生糾紛。
這在實務中也有相關案例,需要特別注意,并盡量規避此類風險。
【典型案例】(2020)最高法知民終1212號無錫樂某科技有限公司、白某民、江蘇多某科技有限公司專利權權屬糾紛二審民事判決書:
2011年5月至2012年6月期間,白某民與多某公司之間的工作關系存在雙重約定。
一是白某民系蘭州大學與多某公司簽訂《技術開發(委托)合同》中的聯系人,白某民作為蘭州大學的代表參與到蘭州大學與多某公司的技術開發合作項目中;二是白某民個人與多某公司之間簽訂有《咨詢服務合同》,基于該咨詢服務合同,白某民與多某公司之間形成另一工作關系。
根據《技術開發(委托)合同》的性質以及內容,由該合同所確定的白某民與多某公司之間工作關系,顯然不屬于職務發明制度的調整范圍。
而《咨詢服務合同》中并未約定白某民從事多某公司的技術研發工作,本案中并沒有證據證明白某民具有將其與多某公司之間由《咨詢服務合同》所確定的工作關系的性質,變更為職務發明意義上的勞動關系或者臨時工作關系的意思表示。
白某民與多某公司之間工作關系的性質應當以約定優先,而根據約定,白某民與多某公司之間并不存在職務發明所要求的勞動關系或者臨時工作關系。
五、職務發明創造與非職務發明創造如何區分? 目前新《專利法》第六條規定,執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。
《專利法實施細則》第十二條中進一步提到職務發明創造包括以下三種情形:
(1)在本職工作中作出的發明創造;(2)履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造;以及(3)退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的,與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。
此外,《專利法實施細則》第十二條還提到,本單位包括臨時工作單位;本單位的物質技術條件是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。
因此,對于職務發明創造而言,一般通過是否簽訂《勞動合同》、是否與職位相關、是否領取薪資、是否為在職期間以及離職一年內做出等事實來判斷是否為職務發明。
而對于“主要是利用本單位的物質技術條件”這一點則對舉證能力提出了較高的要求,無論是作為原告,還是被告,都可以在該點上極力爭取。
但實務中,職務發明創造與非職務發明創造有時候會難以區分。
因為是否與本職工作相關、是否主要用了本單位的物質技術條件,需要結合發明創造的技術方案來進行判斷,這對某些地方法院做出客觀公正的裁判提出了較高的挑戰。
【典型案例】(2019)最高法民申6342號深圳市衛某科技有限公司與李堅毅、深圳市遠某智能設備有限公司專利權權屬糾紛案:
發明創造是復雜的智力勞動,離不開必要的資金、技術和研發人員等資源的投入或支持,并承擔相應的風險。
在涉及與離職員工有關的職務發明創造的認定時,既要維護原單位對確屬職務發明創造的科學技術成果享有的合法權利,鼓勵和支持創新驅動發展,同時也不宜將專利法實施細則第十二條第一款第(三)項規定的“有關的發明創造”作過于寬泛的解釋,導致在沒有法律明確規定或者競業限制協議等合同約定的情況下,不適當地限制研發人員的正常流動,或者限制研發人員在新的單位合法參與或開展新的技術研發活動。
因此,在判斷涉案發明創造是否屬于專利法實施細則第十二條第一款第(三)項規定的“有關的發明創造”時,應注重維護原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡,綜合考慮以下因素:
一是離職員工在原單位承擔的本職工作或原單位分配的任務的具體內容,包括工作職責、權限,能夠接觸、控制、獲取的與涉案專利有關的技術信息等。
二是涉案專利的具體情況,包括其技術領域,解決的技術問題,發明目的和技術效果,權利要求限定的保護范圍,涉案專利相對于現有技術的“實質性特點”等,以及涉案專利與本職工作或原單位分配任務的相互關系。
三是原單位是否開展了與涉案專利有關的技術研發活動,或者是否對有關技術具有合法的來源。
四是權利人、發明人能否對于涉案專利的研發過程或者技術來源作出合理解釋,相關因素包括涉案專利技術方案的復雜程度,需要的研發投入,以及權利人、發明人是否具有相應的知識、經驗、技能或物質技術條件,是否有證據證明其開展了有關研發活動等。
六、職務發明創造是否能適用約定優先? 在《專利法》修訂之前,以往的觀點是只要屬于職務發明創造,則單位應該享有絕對的專利權,并不適用于約定優先。
只有“利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”這種特殊情況才有協議約定權屬的空間。
但隨著新《專利法》的修訂,其在職務發明的條款之后,明顯新增加了“該單位可以依法處置其職務發明創造申請專利的權利和專利權,促進相關發明創造的實施和運用”這樣的內容。
以上新增內容為單位與員工通過協議來約定權屬預留了可能性,有助于激勵發明人的創新熱情,并使單位和員工找到利益最大化的平衡點。
這也反映在2020年5月實施的《賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點實施方案》以及2021年1月實施的《關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋(2020修正)》中的相關條款之中。
司法實踐中,最高院在(2009)民申字第311號深圳市康某斯保健用品有限公司與姚某禮等專利權權屬糾紛再審案中,曾提到“關于康某斯公司申請再審提出對執行本單位任務完成的職務發明不得通過約定確定權屬,否則屬于無效事由的主張,因專利法第六條對此并未作禁止性規定,故康某斯公司提出《專利實施許可協議》是違反法律的情況下約定的,應屬無效協議的主張,本院不予支持”。
而新《專利法》修訂之后,在職務發明創造的情況下,雙方是否有約定,也被納入到案件審理的考慮因素之中。
【典型案例】(2021)浙02知民初238、239號上海探某智能家居有限公司、白某等專利權權屬糾紛一審民事判決書中提到:
被告朱某漢作為探某公司的高級管理人員,雖在庭審中辯稱與探某公司曾有過專利權利歸屬的約定,但財務審批流程或是相關未生效及口頭約定均未明確體現出其與探某公司曾就專利權歸屬作出過明確約定。
相反,原告探某公司提供了其員工任職期間為完成公司交代的工作任務并實際參與研發的初步證據,具有主張職務發明創造的事實及法律基礎。
綜上,依據現有證據,被告朱某漢雖系原告探某公司高級管理人員,但沒有充分證據證明其依據本職工作任務參與了涉案發明創造的研發,且其與探某公司之間關于涉案發明創造的權利歸屬沒有明確約定,依據職務發明創造權利歸屬的相關法律規定,探某公司享有涉案發明專利的申請權及涉案實用新型專利的專利權,將被告朱某漢與探某公司列為共同專利權人的做法缺乏必要的事實及法律依據。
七、離職員工敏感期之外的發明創造歸屬應如何判斷? 由于退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的發明創造,有被判定為職務發明創造的風險,因此通常將以上的1年期間稱為“敏感期”,在該敏感期之內做出的與原單位相關的發明創造,較大可能會被認定為職務發明創造。
但對于已經超過1年敏感期的發明創造,是否就不存在這樣的權屬風險,也不盡然。
實務中,也存在超過1年申請專利而被認定為職務發明的案例。
特別是對于某些商業秘密案件來說,如果存在商業秘密泄露并申請為專利的情況,則對于專利權屬的主張通常并不受1年敏感期的限制。
【典型案例】(2017)鄂01民初3882號武漢巨某環保科技有限公司等訴雷某等專利申請權糾紛案:
被告雷某于2013年9月任職于原告,2015年4月被告雷某離職,并于5個月后成立被告微某公司且申請了專利。
原告曾提起訴訟,要求兩被告停止侵權并撤回專利申請。
2016年10月12日,被告微某公司撤回該專利申請,在將被撤專利申請名稱和相關內容稍加更改之后,再次向國家知識產權局提出與被撤專利相關的三項專利申請。
法院認為,兩被告申請被控三項專利的時間雖然不在《專利法實施細則》所規定的員工離開原單位一年期間內,但仍應受到原、被告雙方關于在先專利及其相關技術申請專利權利的約定限制。
八、離職員工與前單位存在權屬約定時如何進行權利界定? 員工離開前單位之前,有可能會簽署各種不平等協議,在離職時也會簽署各種離職協議、競業限制等相關協議,這些協議中除了通常的保密條款之外,有時候也會涉及到知識產權權屬的約定。
對于離職員工與前單位簽署的關于知識產權權屬的約定,是否能夠制約離職員工(在離職一年之后)在新單位做出的發明創造的權利歸屬,這是非常有爭議的問題。
人才的流動本屬正常,如果因為這種不平等的霸王協議,影響到新單位的知識產權歸屬,則顯然有悖常理,也可能會被認定為是無效條款。
【典型案例】(2019)蘇05知初747號 蘇州微某激光技術有限公司與蘇州源某光電科技有限公司、朱某等專利權權屬糾紛一審民事判決書:
被告朱某曾任原告微某公司集成部經理,2017年2月10日,朱某與微某公司終止勞動關系。
任職期間,朱某與微某公司簽署《善意使用及保密協議》,其中第二條第4款規定:
“離職2年內,乙方不得以自己名義或假借他人名義,申請與甲方工作相關的相關專利、著作權等知識產權,也不得將其在甲方工作期間所獲取的相關知識產權資料及信息有償或無償轉讓給任何第三方申請相關專利、著作權等知識產權”,并約定若有違約,則應賠償30萬元。
被告離職后加入源某公司并于2018年11月6日申請涉案專利。
法院認為,《勞動合同法》中規定只有競業限制及服務期關于勞動者承擔違約金的約定才有效。
本案協議中約定如員工違約,員工需賠償微某公司30萬元損失的約定,并非針對競業限制和服務期問題,而是針對員工未將離職2年內的知識產權無償歸于原單位的情形。
該約定不僅因其系格式條款而應被無效,而且因其違反法律的強制性規定而被無效。
綜上,專利權屬訴訟作為一種特殊類型的知識產權訴訟,有其特殊的法律問題值得深入研究,隨著新《專利法》的實施和司法案例的增多,相信各種法律爭議問題都能得到最終的清晰結論,需要持續關注。
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潘聰 張飛虎 高文律師事務所
專利訴訟,最簡單的專利訴訟司法流程
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最簡單的專利訴訟司法流程!看完都明白了! 隨著國家加強知識產權保護各項措施的實施 創新與知識產權保護意識得到迅速提高的同時 有關知識產權的沖突也與日俱增 特別是專利領域 更是糾紛頻頻、訴爭不斷 下面 禪企君為你奉上最簡單的 專利訴訟操作流程! 一起來看看 什么是專利訴訟 專利訴訟是指當事人和其他訴訟參與人在人民法院進行的涉及與專利權及相關權益有關的各種訴訟的各種訴訟的總稱。
狹義的專利訴訟指專利權被授予后,涉及有關以專利權為標的的訴訟活動。
廣義的專利訴訟還包括在專利申請階段涉及的申請權歸屬的訴訟、申請專利的技術因許可實施而引起的訴訟、發明人身份確定的訴訟、專利申請在審批階段所發生的是否能授予專利權的訴訟以及專利權被授予前所發生的涉及專利申請人以及相關權利人權益的訴訟等。
專利訴訟的訴前程序 說明:
初步審查:
法院對專利有效性、侵權可能性、不可彌補損失情況以及擔保金進行審查。
可以安排開庭審查。
訴前禁令頒布:
緊急情況下禁令可在48小時內發出(受理日起算)。
禁令一旦作出,立即生效。
禁令頒布后15天(原告為中國公民)或30天(原告為外國公民)內起訴。
專利侵權訴訟司法程序 說明:
程序中止請求:
法院將視涉訴專利權被無效的可能性大小決定是否中止訴訟程序。
管轄終審裁定:
一旦管轄異議成立,案件將轉送到有管轄權的法院審理。
一審判決:
約需1-2年,從受理日起算。
二審終審判決:
約需1年,從受理日起算。
申訴到最高法院:
最高法院可能不受理。
最高法院可以對個別案件進行核查。
專利訴訟過程中的技巧 研透專利技術 對于技術性很強的專利訴訟,研究分析并吃透專利技術及相關的技術非常重要。
專利訴訟要求律師不僅懂得法律條文及有關規定,更重要的是要求律師必須理解專利技術。
單從法律條文上是不能解決專利訴訟的有關問題的,特別是在認定某一技術是否構成侵權、是否屬于公知技術、是否屬于顯而易見的技術等等,都需要有一定的技術知識。
收集有效證據 對于原告專利權人一方的律師,最重要的是要收集侵權的證據,最好直接到生產廠家購買涉嫌侵權的產品,必要時可以采取公證取證,或者通過工商行政管理部門或技術監督部門行使其他職責時,順便獲取侵權證據。
原告取證工作最難的是得到對方生產銷售的數額,這可以請求法院采取證據保全措施,以獲得這方面的證據。
獲得侵權與侵權數額的證據是原告取勝的關鍵。
對于被告一方來說,關鍵是收集一切可以將原告專利無效掉的證據,這些證據包括專利文獻、銷售發票、產品廣告、公開使用證明等。
被告找到足以對原告專利構成威脅的證據,這是致勝的關鍵之一,或是找到證明自己在先使用的有效證據或使用的是自由公知技術的證據,都有可能在訴訟中占據主動。
巧用法律程序 對于被告而言,最常用的是反訴對方專利無效,從而爭取時間尋求其他抗辯方法。
而對于原告,在訴訟之前,可以先行對自己的專利啟動無效程序,使專利經過一次“實審”的考驗,然后再訴他人侵權。
或者起訴前先檢索一下自己專利的屬性,并出具相應的檢索報告。
這樣可以避免被告利用無效程序帶來的許多麻煩。
在應對專利訴訟時 稍有不當 將產生極為不利的后果 提前進行專利布局 多方位保護自己的專利方為上策 你有遇到過專利方面的煩惱嗎? 歡迎在底下留言 來源| 佛山科技 編輯| 珠江時報 Ting
專利訴訟,最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定
最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定 (法釋〔2015〕4號 2001年6月19日最高人民法院審判委員會第1180次會議通過,根據2013年2月25日最高人民法院審判委員會第1570次會議通過的《最高人民法院關于修改〈最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定〉的決定》第一次修正,根據2015年1月19日最高人民法院審判委員會第1641次會議通過的《最高人民法院關于修改〈最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定〉的決定》第二次修正,該修正自2015年2月1日起施行 2015年1月29日發布) 為了正確審理專利糾紛案件,根據《中華人民共和國民法通則》(以下簡稱民法通則)、《中華人民共和國專利法》(以下簡稱專利法)、《中華人民共和國民事訴訟法》和《中華人民共和國行政訴訟法》等法律的規定,作如下規定:
第一條 人民法院受理下列專利糾紛案件:
1。專利申請權糾紛案件; 2。專利權權屬糾紛案件; 3。專利權、專利申請權轉讓合同糾紛案件; 4。侵犯專利權糾紛案件; 5。假冒他人專利糾紛案件; 6。發明專利申請公布后、專利權授予前使用費糾紛案件; 7。職務發明創造發明人、設計人獎勵、報酬糾紛案件; 8。訴前申請停止侵權、財產保全案件; 9。發明人、設計人資格糾紛案件; 10。不服專利復審委員會維持駁回申請復審決定案件; 11。不服專利復審委員會專利權無效宣告請求決定案件; 12。不服國務院專利行政部門實施強制許可決定案件; 13。不服國務院專利行政部門實施強制許可使用費裁決案件; 14。不服國務院專利行政部門行政復議決定案件; 15。不服管理專利工作的部門行政決定案件; 16。其他專利糾紛案件。
第二條 專利糾紛第一審案件,由各省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院管轄。
最高人民法院根據實際情況,可以指定基層人民法院管轄第一審專利糾紛案件。
第三條 當事人對專利復審委員會于2001年7月1日以后作出的關于實用新型、外觀設計專利權撤銷請求復審決定不服向人民法院起訴的,人民法院不予受理。
第四條 當事人對專利復審委員會于2001年7月1日以后作出的關于維持駁回實用新型、外觀設計專利申請的復審決定,或者關于實用新型、外觀設計專利權無效宣告請求的決定不服向人民法院起訴的,人民法院應當受理。
第五條 因侵犯專利權行為提起的訴訟,由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。
侵權行為地包括:
被訴侵犯發明、實用新型專利權的產品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地;專利方法使用行為的實施地,依照該專利方法直接獲得的產品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地;外觀設計專利產品的制造、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地;假冒他人專利的行為實施地。
上述侵權行為的侵權結果發生地。
第六條 原告僅對侵權產品制造者提起訴訟,未起訴銷售者,侵權產品制造地與銷售地不一致的,制造地人民法院有管轄權;以制造者與銷售者為共同被告起訴的,銷售地人民法院有管轄權。
銷售者是制造者分支機構,原告在銷售地起訴侵權產品制造者制造、銷售行為的,銷售地人民法院有管轄權。
第七條 原告根據1993年1月1日以前提出的專利申請和根據該申請授予的方法發明專利權提起的侵權訴訟,參照本規定第五條、第六條的規定確定管轄。
人民法院在上述案件實體審理中依法適用方法發明專利權不延及產品的規定。
第八條 對申請日在2009年10月1日前(不含該日)的實用新型專利提起侵犯專利權訴訟,原告可以出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告;對申請日在2009年10月1日以后的實用新型或者外觀設計專利提起侵犯專利權訴訟,原告可以出具由國務院專利行政部門作出的專利權評價報告。
根據案件審理需要,人民法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權評價報告。
原告無正當理由不提交的,人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔可能的不利后果。
侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件的被告請求中止訴訟的,應當在答辯期內對原告的專利權提出宣告無效的請求。
第九條 人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件,被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的,人民法院應當中止訴訟,但具備下列情形之一的,可以不中止訴訟:
(一)原告出具的檢索報告或者專利權評價報告未發現導致實用新型或者外觀設計專利權無效的事由的; (二)被告提供的證據足以證明其使用的技術已經公知的; (三)被告請求宣告該項專利權無效所提供的證據或者依據的理由明顯不充分的; (四)人民法院認為不應當中止訴訟的其他情形。
第十條 人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件,被告在答辯期間屆滿后請求宣告該項專利權無效的,人民法院不應當中止訴訟,但經審查認為有必要中止訴訟的除外。
第十一條 人民法院受理的侵犯發明專利權糾紛案件或者經專利復審委員會審查維持專利權的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件,被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的,人民法院可以不中止訴訟。
第十二條 人民法院決定中止訴訟,專利權人或者利害關系人請求責令被告停止有關行為或者采取其他制止侵權損害繼續擴大的措施,并提供了擔保,人民法院經審查符合有關法律規定的,可以在裁定中止訴訟的同時一并作出有關裁定。
第十三條 人民法院對專利權進行財產保全,應當向國務院專利行政部門發出協助執行通知書,載明要求協助執行的事項,以及對專利權保全的期限,并附人民法院作出的裁定書。
對專利權保全的期限一次不得超過六個月,自國務院專利行政部門收到協助執行通知書之日起計算。
如果仍然需要對該專利權繼續采取保全措施的,人民法院應當在保全期限屆滿前向國務院專利行政部門另行送達繼續保全的協助執行通知書。
保全期限屆滿前未送達的,視為自動解除對該專利權的財產保全。
人民法院對出質的專利權可以采取財產保全措施,質權人的優先受償權不受保全措施的影響;專利權人與被許可人已經簽訂的獨占實施許可合同,不影響人民法院對該專利權進行財產保全。
人民法院對已經進行保全的專利權,不得重復進行保全。
第十四條 2001年7月1日以前利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造,單位與發明人或者設計人訂有合同,對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的,從其約定。
第十五條 人民法院受理的侵犯專利權糾紛案件,涉及權利沖突的,應當保護在先依法享有權利的當事人的合法權益。
第十六條 專利法第二十三條所稱的在先取得的合法權利包括:
商標權、著作權、企業名稱權、肖像權、知名商品特有包裝或者裝潢使用權等。
第十七條 專利法第五十九條第一款所稱的“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容”,是指專利權的保護范圍應當以權利要求記載的全部技術特征所確定的范圍為準,也包括與該技術特征相等同的特征所確定的范圍。
等同特征,是指與所記載的技術特征以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。
第十八條 侵犯專利權行為發生在2001年7月1日以前的,適用修改前專利法的規定確定民事責任;發生在2001年7月1日以后的,適用修改后專利法的規定確定民事責任。
第十九條 假冒他人專利的,人民法院可以依照專利法第六十三條的規定確定其民事責任。
管理專利工作的部門未給予行政處罰的,人民法院可以依照民法通則第一百三十四條第三款的規定給予民事制裁,適用民事罰款數額可以參照專利法第六十三條的規定確定。
第二十條 專利法第六十五條規定的權利人因被侵權所受到的實際損失可以根據專利權人的專利產品因侵權所造成銷售量減少的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積計算。
權利人銷售量減少的總數難以確定的,侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積可以視為權利人因被侵權所受到的實際損失。
專利法第六十五條規定的侵權人因侵權所獲得的利益可以根據該侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件侵權產品的合理利潤所得之積計算。
侵權人因侵權所獲得的利益一般按照侵權人的營業利潤計算,對于完全以侵權為業的侵權人,可以按照銷售利潤計算。
第二十一條 權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定,有專利許可使用費可以參照的,人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節、專利許可的性質、范圍、時間等因素,參照該專利許可使用費的倍數合理確定賠償數額;沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的,人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素,依照專利法第六十五條第二款的規定確定賠償數額。
第二十二條 權利人主張其為制止侵權行為所支付合理開支的,人民法院可以在專利法第六十五條確定的賠償數額之外另行計算。
第二十三條 侵犯專利權的訴訟時效為二年,自專利權人或者利害關系人知道或者應當知道侵權行為之日起計算。
權利人超過二年起訴的,如果侵權行為在起訴時仍在繼續,在該項專利權有效期內,人民法院應當判決被告停止侵權行為,侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。
第二十四條 專利法第十一條、第六十九條所稱的許諾銷售,是指以做廣告、在商店櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式作出銷售商品的意思表示。
第二十五條 人民法院受理的侵犯專利權糾紛案件,已經過管理專利工作的部門作出侵權或者不侵權認定的,人民法院仍應當就當事人的訴訟請求進行全面審查。
第二十六條 以前的有關司法解釋與本規定不一致的,以本規定為準。
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