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專利法釋義:第十四條,國際專利申請費用的收費標準是怎樣的

專利代理 發布時間:2023-06-15 00:47:16 瀏覽: 84 次


今天,樂知網小編 給大家分享 專利法釋義:第十四條,國際專利申請費用的收費標準是怎樣的

專利法釋義:第十四條



第十四條 國有企業事業單位的發明專利,對國家利益或者公共利益具有重大意義的,國務院有關主管部門和省、自治區、直轄市人民政府報經國務院批準,可以決定在批準的范圍內推廣應用,允許指定的單位實施,由實施單位按照國家規定向專利權人支付使用費。

中國集體所有制單位和個人的發明專利,對國家利益或者公共利益具有重大意義,需要推廣應用的,參照前款規定辦理。

【釋義】本條是關于發明專利指定許可即過去所稱的“計劃許可”的規定。

一、指定許可是我國專利制度中的一個特有的制度,體現了“中國特色”。

本條第一款關于專利實施的“指定許可”的規定,包含以下幾層意思: 1。可成為“指定許可”客體的專利,只限于發明專利,不包括實用新型專利和外觀設計專利。

因為一般來說,發明專利是專利法所保護的三種發明創造客體中技術進步意義最大,技術難度最大,往往也是社會、經濟價值最大的一種。

因此,與實用新型專利和外觀設計專利相比,通常只有發明專利可能會對國家利益或公共利益產生較大影響,具有重大意義,因而有必要通過法定的指定許可來推廣實施。

由于指定許可是對專利權人的專有權的一種限制,除非確有必要,才可允許采用。

而實用新型和外觀設計專利沒有必要一定要采取指定許可的辦法。

因此,本條將指定許可客體僅限于發明專利。

2。可作為指定許可客體的發明專利,原則是只限于國有企業事業單位作為專利權人的發明專利。

國有企業事業單位財產的最終所有者是國家,國有企業事業單位享有法人財產權。

而專利權作為財產權的表現與存在形式之一,國有企業事業單位的專利權的最終所有者也是國家,國家有權根據其所代表的國家利益與公共利益的需要,決定其作為終極所有人的發明專利權的實施。

3。國家對國有企業事業單位發明專利的指定許可,只能是國有企業事業單位作為專利權人應當享有的自愿許可權利的一種例外。

這種指定許可必須具有明確的合理性,必須考慮作為專利權人的國有單位的自身利益,并且必須履行法定的程序。

為此,本條第一款規定了指定許可的如下法定條件:第一,被采取指定許可的專利,必須是對國家利益或者公共利益具有重大意義的發明專利。

對國家利益或者公共利益不具有重大意義的發明專利,不采取指定許可的實施方式。

第二,指定許可的決定權,只能由國務院有關主管部門和省、自治區、直轄市人民政府在報經國務院批準后行使。

其他任何國家機關都無權決定指定許可。

第三,指定許可的實施范圍,只限于在批準推廣應用的范圍內,由指定實施的單位實施。

個人不能作為指定許可的被許可人。

在實際推廣與實施過程中不得超出批準的范圍。

這里所說的范圍,應當做廣義的理解,包括時間范圍、地域范圍和行業或專業領域范圍等。

非指定實施單位,不得擅自實施該發明專利。

4。被指定的實施單位的專利實施權不是無償取得的,實施單位應當按照國家規定向專利權人支付使用費。



國際專利申請費用的收費標準是怎樣的



國際專利申請是需要交納一定費用的,很多朋友們可能是第1次申請,對此并不太清楚,對于交納的費用也不太了解,申請專利的話要注意提供相關的數據,及時的向相關的部門交納費用,那么國際專利申請費用的收費標準是怎樣的?下面小編為大家介紹一下。

目前平均每向一個國家申請專利除需要支付4000~5000美元,若以5個國家計算約需準備2萬~2.5萬美元;還要支付pct國際階段的費用,該費用包括中國專利局征收的傳送費、檢索費和國際初步審查費約2100元(人民幣)和國際局征收的基本費、指定費和手續費約1150元(美元)。

如果是中國的個人提出的國際申請;國際局征收的費用可減少75%。

中國的單位或者個人可以根據我國參加的有關國際條約提出專利國際申請。

國家知識產權局專利局依照我國參加的有關國際條約、我國專利法和國務院的有關規定處理國際專利申請。

向外國申請專利,應當委托國家知識產權局專利局指定的涉外專利代理機構辦理。

申請國外專利,中國專利申請人首先需注意以下幾個須知: 1、必須首先/同時在中國申請專利; 2、委托有涉外代理權的代理機構代理; 3、提供相關數據。

中國專利申請人向外國申請專利一般有三個途徑: 巴黎公約途徑 中國是巴黎公約組織成員國,中國申請人可以在中國申請的基礎上,直接向其它巴黎公約成員國提出專利申請;還可以通過地區專利組織(如歐洲專利局、歐亞專利組織、非洲知識產權組織等)提出地區專利申請。

通過這種途徑,申請人可以根據巴黎公約的“優先權原則”享有在先申請的申請日(對于發明和實用新型申請為12個月;對于外觀設計申請為6個月),在中國申請專利后,必須在優先權日期截止前按照不同國家的要求準備申請文件,委托當地專利代理機構,遞交專利申請。

在超過優先權期限之后,如果原申請尚未公開,仍可申請外國專利,但此時不再享有優先權。

通過雙邊協議或對等(互惠)原則的途徑。



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專利侵權行為的表現形式包括:一、直接侵權行為。

主要是指未經專利權人許可,以生產經營為目的,制造、使用、銷售、許諾銷售、進口發明、實用新型專利產品或利用專利方法獲得的專利產品,以及制造、銷售、許諾銷售、進口外觀設計專利產品。

其表現形式包括:(1)制造發明、實用新型、外觀設計專利產品的行為;(2)使用發明、實用新型專利產品的行為;(3)許諾銷售發明、實用新型專利、外觀設計專利產品的行為;(4)銷售發明、實用新型或外觀設計專利產品的行為;(5)進口發明、實用新型、外觀設計專利產品的行為;(6)使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品的行為;(7)假冒他人專利的行為。

為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,仍然屬于侵犯專利權的行為,需要停止侵害但不承擔賠償責任。

二、假冒專利的行為具體包括以下幾種:(1)未經許可,在其制造或者銷售的產品、產品的包裝上標注他人的專利號;(2)未經許可,在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號,使人將所涉及的技術誤認為是他人的專利技術;(3)未經許可,在合同中使用他人的專利號,使人將合同涉及的技術誤認為是他人的專利技術;(4)偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件。

三、冒充專利的行為冒充專利的行為是指以非專利產品冒充專利產品、以非專利方法冒充專利方法的行為,包括以下幾種:(1)制造或者銷售標有專利標記的非專利產品;(2)專利權被宣告無效后,繼續在制造或者銷售的產品上標注專利標記;(3)在廣告或者其他宣傳材料中將非專利技術稱為專利技術;(4)在合同中將非專利技術稱為專利技術;(5)偽造或者變造專利證書、專利文件或者專利申請文件。

四、間接侵權行為。

這是指行為人本身的行為并不直接構成對專利權的侵害,但實施了誘導、慫恿、教唆、幫助他人侵害專利權的行為。

例如,行為人知道有關產品系只能用于實施特定發明或者實用新型專利的原材料、中間產品、零部件、設備等,仍然將其提供給第三人以實施侵犯專利權的行為,權利人主張該行為人和第三人承擔連帶民事責任的,人民法院應當支持;該第三人的實施不是為生產經營目的,權利人主張該行為人承擔民事責任的,人民法院應當支持。

間接侵犯行為中要注意以下幾點:(1)未經專利權人授權或者委托,擅自轉讓其專利技術的行為。

此時受讓人若利用了該項專利技術制造了專利產品,那么受讓人和轉讓人構成共同侵權,要承擔連帶責任。

(2)其他誘導、慫恿、教唆、幫助他人侵權的行為,行為人與侵權人構成共同侵權,承擔連帶責任。



專利法釋義:第十四條 的介紹就聊到這里。


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